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刑事辯護律師豁免權及其合理限制

2013-08-15 00:54:12
河南財經政法大學學報 2013年3期
關鍵詞:法律

吳 鵬

(1.華中科技大學 文法學院,湖北 武漢 430074;2.河南警察學院 法律系,河南 鄭州 450046)

一、律師刑事辯護在刑事訴訟中之重要價值

“刑事辯護制度在于確保被告防御權之落實,而辯護人系指獨立自主而參與刑事法院及檢察機關處于獨立地位之訴訟關系人,用以輔佐被告或犯罪嫌疑人,依據法定程序參與刑事程序,并增強其防御力。”[1]辯護制度由于其作用顯著,已被各國立法規定為一項基本刑事訴訟制度,并成為現代刑事訴訟制度之基石。刑事辯護制度,可以說是汪洋大海中的一盞明燈,使被告或犯罪嫌疑人得以選擇正確的道路。正如日本學者林木茂嗣所說:“為了更積極地保障嫌疑人、被告人的主體性,作為嫌疑人、被告人維護其正當權益的輔助人,辯護人的存在是不可缺少的。”[2]因此,西方哲人將辯護視為上帝對人類的最大恩惠,而在世界各國尤其是西方國家辯護制度悠久的歷史本身就是對刑事辯護所具有的重要價值之明證。

何為辯護權,在刑事訴訟法學界一直聚頌紛爭,莫衷一是。對此,主流觀點認為,辯護權有廣義、狹義之分。狹義上之辯護權是指刑事被指控人在訴訟過程中針對所指控的犯罪進行的反駁、辯解,以及獲得律師幫助等方面的權利。其內容包括陳述權、提問權、辯論權、證據提供權和獲得律師幫助權等。除涵蓋狹義之辯護權外,廣義上的辯護權還包括調查證據請求權、上訴權、申訴權等狹義辯護權之自然延伸部分,因為刑事被指控人行使各項訴訟權利之總體目的,都是為維護自身合法權益針對刑事追訴所進行防御,因此,在某種程度上可以說,辯護權是刑事被指控人所有訴訟權利之總和[3]。毋庸置疑,律師之刑事辯護當屬于廣義上之辯護權的行使。雖然刑事被告人的辯護權是固有性權利,而律師辯護權則是傳來性權利,但從現實意義上來講,律師辯護在刑事訴訟中卻能發揮出比被告人自我辯護更為強大的功能,因為至少在以下方面,律師辯護所具備的功能是被告人自我辯護所無可替代的:

首先,被告人不具備辯護律師所具備之刑事法律專業知識。刑事法律規范的錯綜復雜以及社會生活的千變萬化使得一般公民難以對刑事司法實踐的操作及其過程抱有清醒之認識,因此刑事司法實踐日益專業化也成為歷史發展的必然。臺灣學者黃朝義對此認為:“正如法律上雖承認被告有種種權利以保護自己,但通常被告不能善用法律所授予之權利,故有必要使熟諳法律之第三人來保護被告。法官與檢察官固應保護被告之利益,但因法官居于消極、被動之地位;檢察官在訴訟上與被告之立場相反,故期待法官或檢察官保護被告,并不切合實際,因此,在刑事訴訟程序中需有保護被告利益之辯護人制度。”[4]而英國學者科特威爾也曾指出:“辯護人的最后出現不是一件令人驚奇的事情,因為隨著法律程序本身以一種高級的形式加以闡釋,那種通曉司法過程并能向普通的人們說明這些程序的顧問和專家的發展就成為必不可少的事情。”[5]故此,就刑事法治而言,律師辯護之缺席,無疑會導致司法公正縹緲虛無。刑事案件中的律師辯護率無疑也是衡量一個國家的刑事法治水平之晴雨表。

其次,被告人不具備辯護律師所具備之職業權利。在刑事訴訟中,被告人往往因為被采取了刑事強制措施而基本上喪失了人身自由。故此,被告人自己也無從進行調查取證,從而不能作出有實質性意義的辯護。即便是被告人沒有喪失人身自由,其也不具備辯護律師所擁有的,諸如辯護律師會見權、辯護人閱卷權、辯護律師申請檢察機關調取無罪及罪輕證據的權利、辯護人提出辯護意見權,以及辯護人申訴、控告權等①需要特別指出的是,為了改變司法實踐中律師會見難、閱卷難、調查取證難的局面,新刑事訴訟法確立了全方位的律師辯護制度。例如,新刑事訴訟法規定,犯罪嫌疑人在偵查階段就有權委托辯護人,且只能委托律師作為辯護人;辯護律師在審查起訴階段,可以查閱、摘抄、復制本案的案卷材料。在檢察院全案移送法院后,辯護律師可以查閱全部卷宗材料;辯護律師在偵查階段和審查階段有提出辯護意見的權利,偵查機關或人民檢察院不僅應當聽取,還應當記錄在案。對于辯護律師提出書面意見的,偵查機關或人民檢察院還應當付卷。。由此可見,刑事訴訟法所賦予辯護律師的特有職業權利是被告人所無法比擬的。

因此,辯護律師參加刑事訴訟活動,并非國家或任何人刻意創設,而是一種歷史之必然。辯護律師之存在亦是司法制度運作的必要條件,而刑事訴訟的歷史,正是辯護律師之辯護權擴大的歷史[6]。辯護人協助被告人對抗國家,雖為當權者所不樂見,但被告人辯護權之擴大是時勢所趨。因此,一個國家之司法制度不能沒有辯護人存在,且辯護制度之完整與司法制度是否健全息息相關。在刑事訴訟程序中,辯護人之主要功能即在保障被告人權利,若因法律規定或是實務操作而使得被告人無法受辯護人充分之協助,甚而阻撓辯護人對被告人之協助,則有再健全之辯護制度也屬枉然。

二、辯護律師豁免權之基本內涵

在由霍費爾德發展的法律術語分析中,豁免指不受他人權力約束,該他人對于享有豁免的人來說不具有行為能力。相應的,豁免權則系指免受某種后果約束或者免受某種法律規范管轄之狀態。在羅馬法中,豁免的含義是不受法定義務的支配的。也就是說,不承擔任何產生于法律、習慣或權力的義務。在國內法中,出于某種特定的原因,特定種類的人在某些特定的情況下,可以不受刑事責任或民事責任的追究。而關于辯護律師豁免權之概念,由于我國沒有建立律師執業豁免權制度,因而學術界對之爭議頗多。

例如,有學者認為:辯護律師豁免權是指律師在執業活動過程中因履行辯護或代理職責的需要而應當享有的某些特定執業行為不受法律追究的權利[7]。

又如,有學者主張:辯護律師豁免權是指律師在刑事訴訟中所享有的其提交的證據以及在法庭上的辯護發言不受法律追究的權利[8]。

再如,還有學者指出:辯護律師豁免權是指律師在法庭上的辯護言論,不受法律追究的權利。司法機關不得因律師在法庭上的言論,而拘留、逮捕律師或以其他方式打擊、迫害律師或追究律師責任[9]。

筆者認為,辯護律師豁免權之概念,應當與其在司法實踐中的具體操作樣態相吻合。由于在國外辯護律師豁免權有著長期穩定的發展進化史,因此,也將辯護律師豁免權在國外的現實模樣作為界定這一概念的研究樣本。

許多國家和地區的立法以及一些國際性法律文件都將律師的執業豁免權作為律師的一項訴訟特權確立了下來。從外國及國際法律和相關司法慣例上來看,辯護律師豁免權并不僅限于庭審辯護,在律師履行刑事辯護職責的整個過程中,豁免權都應當得到適用。英格蘭和威爾士《出庭律師行為準則》規定:“在法庭上,律師之發言必須真實和準確。一般情況下,對于在法庭中之言論,律師享有豁免權。在整個刑事訴訟中,即在偵查、起訴、審判,甚至是在行刑階段,律師不論是作為辯護人還是訴訟代理人,其任何言行,即使是帶有明顯的惡意,且與他所代理的案件沒有任何關系,仍然享受這種特權的保護。這種特權是無條件的、絕對的,它適用于各類訴訟案件;它既適用于各種性質和形式的庭審程序,也適用于庭審程序以外的其他訴訟程序。”[10]《盧森堡刑法典》第452條第1 款規定:在法庭上,辯護律師的發言,或者在庭審程序以及其他程序中,辯護律師向法庭提交的訴訟文件,只要與當事人有關,就不能針對辯護律師的發言或者其向法庭提交的訴訟文書提起誹謗、污辱或者藐視法庭之訴訟[11]。此外,聯合國《關于律師作用的基本原則》第16條規定:各國政府應當確保律師享有以下權利:(1)能夠履行其所有職責而不受到恫嚇、妨礙或者不適當的干涉;(2)能夠在國內以及國外旅行并自由地同其委托人進行磋商;(3)不會因為其按照公認的專業職責、準則和道德規范所采取的任何行動而受到或者被威脅會受到起訴或者行政、經濟或者其他制裁。第17條規定:如果律師因為履行自己職責,他的安全受到某種威脅時,有關當局應當給予其充分之保障。第20條規定:律師在行使其辯護權時所作的書面發言或者口頭言論,或者在履行職責時在某一法院、法庭或者其他法律或者行政當局之前發表的有關言論,應當享有民事和刑事豁免權[12]。從上述國外或國際法律文件來看,其均承認辯護律師豁免權應當在律師行使辯護職責的整個過程中,而非僅限制于庭審辯護過程。

職是之故,辯護律師豁免權一般體現在庭審言論豁免方面。因為就律師辯護的實質內容而言,庭審言論豁免權是辯護律師最具有普遍性也是最本質的職業權利。辯護律師庭審辯護言論的豁免權是適用于民、刑事庭審的普遍性律師權利。其制度初衷不外于,“使律師能夠免受外界壓力,消除他們擔心受到民事、刑事責任追究的顧慮,以便他們能夠大膽發表辯護意見,敢于與控訴方進行針鋒相對的論辯,據理力爭,以有效地維護被告人的合法權益并實現司法公正”[13]。但同時,由于在刑事訴訟中,辯護律師的辯護言與行是無法完全割裂開來的,僅僅對刑事辯護言論的豁免是無法達成、實現立法者設置律師執業豁免權的本意與宗旨的。對刑事辯護律師進行豁免權的設計,應當是全面的,即言與行的一并豁免。因此,筆者認為,辯護律師豁免權,是指辯護律師在執業活動過程中因履行辯護職責的需要而應當享有的貫穿于包括立案、偵查、起訴、審判直至執行的整個刑事訴訟過程中,為委托人提供相應之法律服務而不受法律追究的權利。

三、辯護律師豁免權之理論價值基礎

在刑事訴訟中,辯護權是一項貫穿始終的訴訟權利,而辯護律師則是實現辯護權的主要力量。“法治社會中,政府作為必要的惡而存在,如果不加約束,隨時可能侵犯公民權利,而單個公民的力量是弱小的,不足以對抗國家機器的侵害,因而需要建立一系列包括律師制度在內的民主制度保護公民權利不被侵犯。”[14]而賦予辯護律師一定程度的豁免權,則能夠使辯護律師免受不當法律責任的困擾,并因此切實保障律師在刑事訴訟過程中盡職盡責。在刑事訴訟中,辯護律師豁免權絕不是空穴來風,而是有其深厚的價值淵源。筆者認為,以下幾個方面應成為辯護律師豁免權的理論價值基礎。

(一) 規避辯護執業風險

律師辯護,是辯護權在現代法治社會下的一項必不可少的內容。但是,由于刑事訴訟的特殊性,律師的刑事辯護暗含著巨大的職業風險。對此,美國哈佛大學法學院艾倫·德肖微茨教授指出:“我在給一年級法學院學生上第一堂課時總是對他們說,從統計數字上看,你們之中的人最終受到刑事起訴的比當刑事訴訟被告辯護律師的要多。”[15]由此可知,刑事辯護是一個有風險的職業,在某些情形下,甚至是一個危險職業。基于此,德肖微茨不但提出了“為辯護人辯護”之命題,而且還將“為辯護人辯護”這一命題作為他的名著《最好的辯護》之最后一章的標題,這是令人深思的。在實踐中,辯護人需要辯護之原因在于,人們常常對辯護人持有某種偏見,這種偏見就像德肖薇茨所描述的那樣:“有時你得提醒公眾,在刑事訴訟中,被告人的辯護律師并沒有犯罪,正像產科醫生自己并沒有生小孩一樣,犯罪的只是他們的委托人。他們的委托人又何嘗都是罪犯呢?”[16]

在風險社會中,對于高風險行業,國家一般會給予不同程度的責任豁免。國家基于對一些特殊利益的保護,也會設置一些行業的行為的豁免。如航空運輸業、公路運輸業、鐵路運輸業、保險業等行業的限額賠償制度,是比較典型的國家對高風險行業的責任豁免歸置。而與上述行業相較而言,律師行業更是一個充滿風險的行業,尤其是刑事訴訟活動,具有與公權力對抗的特征。對于一個高風險的職業來說,如果沒有相應的風險防范措施,其就不可能得以長期地存在和發展,因為頻繁發生的風險足以使人望而卻步。刑事訴訟實踐證明,中國律師刑事辯護豁免權之闕如,業已使得大量辯護律師身陷囹圄。據報道,“在1995年至1997年三年中,因涉嫌毀滅證據、偽造證據、妨害作證而遭無端拘留或逮捕的律師居然多達200 多名,而在這200 多名律師中間,絕大多數又被無罪釋放”[17]。“與此相隨的是在全國范圍內,刑事案件的律師參與率急劇下降至30%以下。”[18]2005年,針對23 個律師偽證罪案例,全國律師協會進行了統計分析,結果表明,有11 個在案件中涉嫌犯罪的律師被無罪釋放或者案件被撤案,6 個律師獲有罪判決,1 個律師被免予刑事處分,5 個案件尚未結案,錯案率高達50%以上[19]。因此,“賦予律師刑事豁免權在我國顯得尤為必要,因為律師獲得刑事豁免權之后,就有了一套保護機制,它使得律師即使是在行使國家公權力的控訴方和公眾面前,也能理直氣壯、信心滿滿地為那些被指控有罪的犯罪嫌疑人、被告人辯護或者努力為他們爭取合法權益”[20]。可以想見的是,如果在我國,切實賦予律師刑事辯護豁免權,則可以在一定程度上降低律師執業之風險,從而解除其后顧之憂,使其大膽履行自己的職責,依法進行辯護,既協助審判機關依法審判,又維護當事人之合法權益。

(二) 當事人主義所體現的平等武裝的訴訟理念之必然要求

“刑事訴訟之使命,乃在于追求持續而有效抗制犯罪之國家任務與個人自由人權受到合法保障兩者之間,能夠呈現一種平衡協調的境界。”[21]在糾問主義訴訟模式中,基本上是以控制犯罪為刑事訴訟之主要機能,其認為一國之刑事訴訟程序,若無法有效控制犯罪,勢必將使公共秩序被犯罪破壞,整個社會制度將隨之崩潰。因此,以有限資源迅速處理龐大案件并制造出高度逮捕率與有罪判決率的刑事程序,才是符合此犯罪控制模式的最佳程序。顯而易見,在此種訴訟模式中,無論是對被告人的自我辯護還是律師辯護都在一定程度上受到國家權力的壓制。而當事人主義是建立在個人人權的保障與社會犯罪控制并重的價值觀上,其行動之理念是避免誤罰無辜與正當程序。而為使程序進行公正,一方面將事實探究者與事實判斷者二職,分別委由偵查訴追機關與審判機關擔任,并為徹底隔離二者心證之連結,而采取起訴狀一本主義,意圖使審判者居于被動判斷者之地位,以超然的、無偏見的立場,公正客觀評斷事實真相。另一方面,鑒于孤苦的犯罪嫌疑人究竟無法與強力的追訴機關在程序上平等地進行攻擊、防御活動,所以必須賦予其某種特權,使其擁有足以與國家機關抗衡之防衛能力,如此才能兼顧保障人權與發現真實之目的。因此,平等武裝則成為當事人主義訴訟模式的一個重要基本原則。

基于平等武裝原則,辯護律師的根本職責是為被追訴者的合法利益據理力爭,其不可避免地要與代表國家權力的公訴機關進行正面的對抗。公訴機關與偵查機關擁有龐大的國家資源與強制權力作后盾,被告及其辯護人反居于孤立無助、無力抗拒之被動地位。就平等武裝原則而言,對于訊息、資源本居優勢地位之公訴機關及偵查機關而言,并無強烈之需求,然居于弱勢地位之被告人及其辯護律師,對于平等武裝則有較殷切之需求,如在場權、訊息權、發言權、參與權、聽審權、審查權、異議權、抗告權、應告知被告權利事項之權利等,均系基于平等武裝原則,所賦予被告人及其辯護律師之權利。同理,從程序公平的角度,與公訴機關與偵查機關相比,辯護律師在權力上沒有任何優勢可言,因此國家也應當賦予辯護律師一定程度上的豁免權,以期在前二者強大的運作權限下,仍保有其一定之活動空間,保證控辯雙方在實力上大致旗鼓相當,使得辯護律師能夠發覺有利之事證,以求取有利之判決。正基于此,辯護律師豁免權則成為當事人主義所體現的平等武裝的訴訟理念之必然要求。

(三) 辯護律師首要職責的應有之義

關于辯護律師之地位,德國學者Karl Peters 主張其具有雙重地位,一方面系被告之服務者,協助之機關,在相互信賴之關系實施辯護工作,但在討論辯護人權利與義務時,必須接受在法律上或道德上產生沖突之狀況。另一方面辯護律師又不能違法以及違反道德而提出相關法律建議,并因此而誤導法院,或使肆意歪曲真相。故此,在律師辯護過程中,辯護律師也存在發現真實之義務,與保密真實之義務間難以取舍之矛盾現象①Vgl.Peters,a.a.O.,S.213。。因此,對辯護律師而言,坦言案件客觀真實與維護當事人利益則成為辯護活動中一對相伴共生的矛盾。在坦言真實與維護當事人利益沖突中,辯護律師應如何選擇,如是否可以為了維護當事人之利益而隱瞞客觀真實,就成為衡量其有無豁免權的重要依據。

本文認為,辯護律師和被告人之間是一種委托合同關系,因此,辯護律師應最大化滿足和照顧委托人的利益,竭盡所能為被告人提供無罪或罪輕的辯護理由及其事實根據,這也應當成為辯護律師之首要職責。事實上,律師作為一種特殊行業,其使命就是提供法律服務,同時維護本方當事人的合法權益。這一點恰如牧師、醫生等受托人極為類同,“受托人必須以盡責、熱忱之態度處理委任事務,并以當事人之利益為優先考慮。受托人之忠實義務則來自其與當事人間所蘊含之信賴與托付的關系,由于受托人獲得當事人之授權而為其處理事務,因此必須在合法范圍內追求當事人最大利益,避免利益沖突發生,并不得為己圖利,此即忠實義務之所指”[22]。因此,倘若為了發現案件真實而讓律師承擔指控犯罪之職責,則委托合同中所應有的坦誠與信任將灰飛煙滅,律師行業也會因此失去生存與發展的基礎②事實上,我國律師法體現出這種觀點。2007年10月28日修改后的《律師法》第二條第一款規定:“本法所稱律師,是指依法取得律師執業證書,接受委托或者指定,為當事人提供法律服務的執業人員。而從1980年《律師暫行條例》中“國家的法律工作者”到1996年《律師法》中“為社會提供法律服務的執業人員”,再到如今的“為當事人提供法律服務的執業人員”,其發展的邏輯軌跡可以證明,律師應當是委托人的代言人,其首要職責必須是維護委托人的利益。。

事實上,正如馬克斯·韋伯早就指出的那樣:“律師與當事人直接聯系,并具有依賴于不穩定的社會評價的私人開業者的屬性,因此傾向于扮演代表無權無勢者、維護法定平等性的角色。”[23]而日本司法研修所編《刑事辯護實務》一書中也曾指出:“從辯護人的地位、任務來看,辯護人不像檢察官那樣承擔著完全的真實義務(客觀義務)。在維護嫌疑人、被告人的正當利益上不產生矛盾的限度內,負擔著真實義務。換句話說,辯護人以維護嫌疑人、被告人的正當利益為任務,在這個限度內為發現真實而協作。”[24]而我國臺灣地區學者黃東熊也認為,被告利益之考慮應居優先位,至于司法協力之義務反系次要之考慮,因辯護人畢竟是被告之保護者[25]。因此,在一定程度上,辯護律師固然有坦言真實之義務,但同時,辯護人對被告本有協助之義務,是單以此義務而論,辯護人并不盡然具有真實之義務。因為辯護人畢竟不是負責追訴犯罪之檢察官,因此真實之義務亦并非其首要職責。

辯護律師之首要職責是維護被告人利益,而非揭發案件真實,這種職責也因此產生了一項觀點,即被告不真實的防衛主張,至少在訴訟程序上是中性而乏價值判斷,則辯護人的建議也不能認為是違反程序法,而只能說這樣的建議是不適當的,但尚不能說是可罰的,這樣的觀點在德國學界已趨于一致,因為對于說謊的無刑罰性,實在是因為事實上很難提供明確的界定標準③Vgl.Krekeler,a.a.O,S.147。。而在我國臺灣地區訴訟法學界主流通說觀點也認為,當被告委任辯護人時,其所看重的絕非是辯護人所具有之司法機關性質,而是考慮辯護人能否對其提供一定之協助。也因此始可能將所知事務全盤告知。又辯護人雖無說謊之權利,但在說謊之情況下,尚不產生刑法制裁之問題。因此,與其過分強調辯護人所具備司法機關之性質,反不如著重辯護人對被告協助義務之功能否發揮。蓋如前所述,畢竟發現真實之義務,主要是落在檢察官或法官身上,實不應將之強加之于辯護人,以免混淆角色之分工[26]。

因此,辯護律師對于被告人所提供之證據材料并無實質審查之義務,只要其不是主動編造或虛構證據,即便受被告人之委托而在事實上公布了一些不實資料或證據,也應當受到豁免權之庇護。

四、辯護律師豁免權之內容

從世界各國律師法律文件及司法慣例來看,律師執業豁免權的內容應當有以下幾個方面:

(一) 言論豁免權

律師辯護言論豁免權,是指律師在履行刑事辯護職能中的各種言論不受法律追究。此處之言論,既包括口頭發言及提問,也包括書面發言材料。任何人不得以誹謗、侮辱、作偽證、妨害司法等罪名,對于律師在法庭上公開發表之言論,追究其刑事責任。言論豁免權是律師豁免權的最主要之內容,對此,法國學者雅克·阿默蘭曾指出:“發言的豁免權不是律師之特權,而是辯護職責道德的自然補償。職責規律要求,律師必須為自己的委托人服務,并講對他有好處的話,這是律師職業道德與義務的要求,雖然這樣做法官和權力機關會產生不滿。盡管律師曾宣誓忠于法律,但當他認為,執行的法律已經過時,或者被廢除,或者引用不當的,或者違背自然法基本規則的時候,他可以反對適用這些法律。例如,如果適用的法律具有追溯既往效力,但卻是完全錯誤的,同時,當由于政治原因或者某種情感因素,公眾攻擊被告人,并對被告人有辯護人而感到驚訝時,律師有責任蔑視公眾輿論。律師的這些行為,皆屬辯護豁免權之范疇,不能對律師以違反法庭紀律論處。”[27]因此,要保障辯護律師之權利,首先就應賦予辯護律師言論豁免權。若律師可能因庭上的言論而遭到追訴,律師就不敢大膽指出公訴方證據的疑點,不敢大膽發表自己的意見,則必然無法讓裁判者了解案件的真相,也就不利于被告人權利之維護。

(二) 作證豁免權

辯護律師的作證豁免權是指辯護律師在辯護活動中對于知悉的委托人的有關事實拒絕向司法當局作證的權利。作證豁免權也是一項國際通例。辯護律師的作證豁免權是依據其特殊行業的保密義務產生的,律師的保密義務是指律師保守職業秘密的義務,這也是律師的職業倫理義務,是執業律師應當遵守的職業道德。“對于被告或犯罪嫌疑人而言,辯護人之保密義務亦屬建立特殊信賴關系所不可或缺之要素之一,且辯護人之保密義務不僅系在保護當事人之隱私,尚對法制制度具有重要之意義,即倘若辯護人無保密義務之要求,辯護人之工作亦將難以運作。”[28]作為律師的一項重要義務或道德規范,世界各國律師制度均對于保密義務有著極為嚴格之要求,尤其是歐洲大陸國家,律師的保守職業秘密的義務是絕對的、普遍的。例如,日本《律師職務基本規程》第23條規定:“若無正當理由,律師不得對職務上所知悉有關委托人之秘密泄漏給其他人或者供他人使用。”該法第56條規定:“共同事務所的所屬律師,對于事務所的其他律師因職務上所得知悉有關委托人的秘密,除非有正當理由,不得泄漏給其他人或者供其他人使用。即使已不屬于該事務所的律師,亦受同樣的限制。”而建立在律師保密義務基礎之上的辯護律師作證豁免權,可以使得辯護律師因保守執業秘密而在刑事案件中拒絕作證,并不得因此而受到法律追訴。

(三) 向法庭提供的證據材料失實豁免權

律師向法庭提供的證據材料失實豁免權,是指律師在刑事辯護過程中,如果他向法庭所提供或者出示的文件、材料的內容失實時,免于受到法律追究的權利。即律師即使在辯護過程中提供、出示的文件、材料內容失實,或者引用的證人證言或者其他證據失實,但如果不是律師故意偽造或者提供的,則應免除其偽證罪之刑責。律師由于調查取證權限及手段等受到嚴格的限制,其向法庭提供或者出示的文件、材料等證據材料可能會失實,對律師向法庭提供或出示的文件、材料等證據材料失實的行為,應賦予其不受法律追究的權利。

(四) 人身自由保障權

辯護律師的人身自由保障權并不是律師的一項特權,而是對律師辯護職責最為厚實牢靠之保障,也是律師履行辯護職責的必要前提。人身自由是辯護律師為被告人提供辯護的前提,也是其行使其他訴訟權利的前提。沒有人身自由,一切所謂的豁免權皆是水中花、鏡中月,可望而不可即。要保障辯護律師的豁免權,首先應對律師的人身自由予以特殊保護,確保在刑事訴訟進程中辯護律師的人身自由權利,不受非法拘傳、拘留、逮捕而使刑事辯護工作中斷①2009年7月,云南省澄江縣人民法院法官洪猛,因不滿律師在庭審筆錄上的簽字,在未獲得院長批準同意的情況下,口頭決定對律師采取拘留措施,并在法庭內當眾宣布,當即命令法警給該律師戴上戒具,卡在露天籃球架上達40 多分鐘之久,其間,還扣押律師的手機,刪除手機資料。參見《法庭爭執惹怒法官 律師被銬籃球架暴曬四十分鐘》,http://news.sohu.com/20090711/n265143284.shtml,最后訪問日期:2013-1-18。試想,在律師人身自由都無從保障的情況下,又何來犯罪嫌疑人之人權保障呢?。

五、辯護律師豁免權之合理限制

賦予辯護律師豁免權是為保證其獨立行使訴訟權利、正確履行訴訟職責。但正如啟蒙時代法國大思想家孟德斯鳩所言:“一切有權利的人都容易濫用權力,這是萬古不易的一條經驗,從事物的性質來說,要防止濫用權利,就必須以權利約束權力。”[29]辯護律師如果濫用豁免權,則也必然危害訴訟程序、妨害司法秩序。在任何國家,律師刑事辯護責任豁免權不是絕對、無條件的,它必須在法治之軌道中平穩有序運行。假如律師公然蔑視公認的專業職責、標準和道德規范,或者肆意違反國家相關法律規范,對其行為不得豁免。因此也應當對辯護律師豁免權給與以下合理之限制②筆者認為,辯護律師作證豁免權及人身自由保障權是屬于絕對意義的豁免權,在任何情況下也不應非法剝奪,亦不應進行任何形式的限制與壓制。因此,本文僅就言論豁免權及提供不實證據材料豁免權提出相關合理之限制。。

(一) 言論豁免權之合理限制

律師雖然享有言論豁免權,但這種豁免權是有一定限制的。辯護律師不得利用這一權利發表危害國家安全的言論,以及從事其他違法犯罪行為,妨害司法公正。例如,“律師既不能把被告人的口信從監獄里捎出來,也不能將外面的消息告訴被告人,除非信件和報紙中包含有對正在進行的預審有用的文件,否則,律師也不能為被告人轉遞信件和報紙。如果律師收到在押的被告人從監獄寄給他的信件,由他交給這些信件的收信人,那么,律師就犯了非法轉移資金和信件的罪過”[30]。同時,律師亦不得借助言論詆毀憲法,或者貶損國家的根本制度;煽動顛覆國家政權、推翻社會制度;詆毀憲法確定的國家根本利益;不得教唆當事人違反憲法和法律。不得詆毀司法機關名譽、侮辱司法人員的人格或擾亂法庭紀律等。

(二) 向法庭提供證據材料失實豁免權之合理限制

雖然辯護律師在刑事訴訟中向法院提供或者出示的文件、材料失實的,不受法律追究,但律師在訴訟過程中不得偽造證據或幫助委托人偽造證據;也不得向法庭故意作虛假陳述或故意出示偽證,或者指使證人作偽證或明確唆使委托人從事上述妨害作證行為。若辯護律師故意偽造有關文件材料構成犯罪的,則不屬豁免權保護范圍,應按偽證罪予以處罰。

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