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對進一步優(yōu)化立法權限配置的思考

2015-04-17 08:02:22丁祖年路國連
法治研究 2015年2期
關鍵詞:法律

丁祖年 路國連

我國是單一制國家,立法權歸屬于中央,中央通過憲法和法律授權地方享有一定立法權。但隨著經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展和改革的不斷深化,現(xiàn)行立法權限劃分已日益不相適應。在堅持我國單一制立法體制下,以適當擴大地方立法權限為重點進一步優(yōu)化立法權限配置,對于調(diào)動中央和地方兩個積極性,更好地發(fā)揮地方立法在推動和保障全面深化改革中的作用,促進中國特色社會主義法律體系的不斷發(fā)展和完善,具有重要意義。

一、進一步優(yōu)化立法權限配置的必要性

根據(jù)我國憲法和法律的相關規(guī)定,目前地方性法規(guī)的權限范圍主要有三個層面的限制。第一個層面的限制是憲法、地方組織法、立法法的規(guī)定。根據(jù)憲法、地方組織法和立法法的規(guī)定,地方性法規(guī)的權限邊界是“不同憲法、法律、行政法規(guī)相抵觸”,即“不抵觸原則”,并明確地方性法規(guī)可以就三類事項作出規(guī)定:一是為執(zhí)行法律、行政法規(guī)的規(guī)定,需要根據(jù)本行政區(qū)域的實際情況作具體規(guī)定的事項,即實施性立法;二是屬于地方性事務需要制定地方性法規(guī)的事項,即自主性立法;三是不屬于法律保留事項,且國家尚未制定法律或者行政法規(guī)的事項,即先行性立法。第二個層面的限制是行政處罰法、行政許可法、行政強制法的規(guī)定。法律規(guī)范的實施是由國家強制力為保證的,這是法區(qū)別于其他社會規(guī)范的主要特征之一。國家強制力在行政管理領域的主要體現(xiàn)就是行政處罰權、事前監(jiān)管的許可權和行政強制權。前述法律明確了地方性法規(guī)可以設定的行政處罰、行政許可、行政強制的原則、種類、范圍等。這些規(guī)定直接關系到地方性法規(guī)的立法權限大小,直接關系到地方立法在治理社會中根據(jù)本地實際運用強制手段和措施所能發(fā)揮作用的范圍。第三個層面的限制是其他部門法律和行政法規(guī)的具體規(guī)定。由于地方性法規(guī)不得與法律、行政法規(guī)相抵觸,因此,大量部門法律和行政法規(guī)調(diào)整范圍的大小,具體制度設計是原則還是具體,直接決定了相應地方立法的空間。

我國遵循的基本原則是地方服從中央,下級服從上級。這是現(xiàn)實的需要和歷史的選擇,也有歷史傳統(tǒng)、民族文化、民族心理等因素,有其必然性和合理性。“在中國快速工業(yè)化和現(xiàn)代化過程中所要解決的縮小經(jīng)濟差距、維護社會穩(wěn)定、應對國際壓力和挑戰(zhàn)等問題上,加強中央集權和維護中央權威具有現(xiàn)實必要性。”1孫彩紅、余斌:《對中國中央集權現(xiàn)實重要性的再認識》,載《政治學研究》2010年第4期。但中央集權并不等于中央專權,中央集權主要是從權力的終極歸屬意義上講的,即所有的國家權力都歸屬于中央,地方管理權限來源于中央授權。由于我國疆域廣袤、幅員遼闊、人口眾多、地理環(huán)境復雜、地區(qū)間經(jīng)濟社會發(fā)展水平和文化的差異較大,為實現(xiàn)有效社會治理,中央需要根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展形勢,依照法定程序授予或者收回地方相應管理權限。適時調(diào)整中央和地方的權力劃分,對于更好地發(fā)揮中央和地方兩個積極性,促進國家長治久安和繁榮昌盛,具有重要意義。建國以來,我國中央和地方的關系大致經(jīng)歷了兩個階段。第一個階段是1978年改革開放前的計劃體制時期,中央高度集權。建國初期,百廢待興,各級政權建設剛剛起步,權力高度集中于中央,這對于維護國家統(tǒng)一和政治穩(wěn)定,區(qū)分輕重緩急、集中力量辦大事,建立必要的經(jīng)濟基礎和社會秩序,發(fā)揮了重要作用。但隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展,各項事業(yè)進入常態(tài)化后,地區(qū)差異和發(fā)展不平衡狀況凸顯,在不少領域中央統(tǒng)一政令的一刀切做法已不適應地方的差異化發(fā)展,也不利于發(fā)揮地方積極性。對此,毛澤東主席在1956年談及如何解決中央和地方的矛盾關系時說,應當在鞏固中央統(tǒng)一領導的前提下,擴大一點地方的權力,給地方更多的獨立性,發(fā)揮中央和地方兩個積極性。2參見《毛澤東選集》第五卷,人民出版社1977年版。周恩來將其概括為既要會講“北京話”,又要會講“地方話”。之后,由于國民經(jīng)濟極端困難,行政體制僵化,中央于1958年下放了部分經(jīng)濟管理權限,但因地方盲目建設和重復建設,造成國民經(jīng)濟比例失調(diào)等問題,1960年又收回了下放的權限;1970年中央再次下放權力,1975年再次收回。中央和地方關系陷入“一放就亂,一收就死”的困局。就中央和地方立法權限的劃分而言,這個階段在兩個不同時期分別實行了不同的立法模式,可以概括為分散立法模式和中央集權的立法模式。③參見李林:《中國立法權限劃分》,載地方立法網(wǎng),2003年11月6日。實行分散立法模式的時期是建國后至1954年憲法頒布。中國人民政治協(xié)商會議全體會議、中央人民政府委員會和政務院都有相應立法權,以及地方縣級以上人民政府,均享有一定的立法權。這一時期立法權行使體現(xiàn)了多元和分散性的特點,主要原因是中央立法短期內(nèi)難以滿足革命和建設對大量法律法令的需求,同時新老解放區(qū)差異較大。1954年憲法頒布后至改革開放前,是中央集權的立法模式,也是高度計劃體制的具體體現(xiàn)。根據(jù)1954年憲法的規(guī)定,全國人民代表大會是行使國家立法權的唯一機關,全國人大常委會僅有解釋法律和制定法令的權力,國務院和地方都沒有立法權。這個階段雖然在不同時期采取了不同的立法模式,但分散立法模式只是一個過渡性安排,總體而言還是高度中央集權的階段。第二個階段是1978年改革開放至今,中央在集權的基礎上適度向地方放權,中央與地方關系逐步納入法治化軌道。改革開放之后,中央高度集權的體制難以適應市場經(jīng)濟發(fā)展和改革的需要,中央向地方不斷放權成為主旋律。如何把握好中央集權與地方自主管理權之間合理的度,事關改革發(fā)展大局。黨和國家領導人對此問題都很重視。鄧小平提出,權力不宜過分集中,同時也要反對分散主義,走極端。陳云強調(diào)國家建設必須全國一盤棋,注意統(tǒng)籌全局和綜合平衡。江澤民提出,要正確處理中央和地方的關系,局部利益和整體利益的關系。胡錦濤在十七大報告中提出,要統(tǒng)籌中央和地方關系,統(tǒng)籌個人利益和集體利益、局部利益和整體利益、當前利益和長遠利益,充分調(diào)動各方面積極性。改革開放沒有經(jīng)驗可循,是摸著石頭過河,需要地方在改革中先行先試,為改革積累經(jīng)驗,中央在不斷擴大地方經(jīng)濟調(diào)節(jié)、市場監(jiān)管、社會管理和公共服務方面權力的同時,還通過建立經(jīng)濟特區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)等政策特區(qū),推動改革開放不斷深入。鄧小平強調(diào)要一手抓經(jīng)濟發(fā)展,一手抓法制建設。改革開放以來,在經(jīng)濟建設取得舉世矚目成就的同時,法制建設也取得豐碩成果,中央與地方的權力劃分開始逐步納入法治化軌道。1979年地方組織法首次賦予省級人大及其常委會制定地方性法規(guī)的權力,1982年憲法對此予以確認,明確地方性法規(guī)的權限邊界是“不同憲法、法律、行政法規(guī)相抵觸”,即“不抵觸原則”。1999年,依法治國作為基本治國方略寫進憲法。2000年制定實施的《立法法》對地方性法規(guī)的權限范圍作了進一步明確。

改革發(fā)展與法制建設的關系是不斷變化、相互促進的。改革開放初期,法制建設基本處于空白,改革主要以政策為依據(jù),改革先行,然后在積累改革經(jīng)驗的基礎上再制定相應法律、法規(guī)。但隨著法制不斷完善,依法治國不斷推進,特別是2011年中國特色社會主義法律體系建成后,十八屆三中全會關于全面深化改革若干重大問題的決定提出,要推進法治中國建設,強調(diào)依法改革,法制先行。習近平強調(diào):“凡屬重大改革都要于法有據(jù)。在整個改革過程中,都要高度重視運用法治思維和法治方式,發(fā)揮法治的引領和推動作用,加強對相關立法工作的協(xié)調(diào),確保在法治軌道上推進改革。”④摘自習近平于2014年2月28日在主持召開中央全面深化改革領導小組第二次會議上的講話。這對地方立法提出了新的更高的要求。全面深化改革的驅(qū)動力從國家政策支持轉(zhuǎn)向地方制度自主創(chuàng)新,改革的深度從過去單純的經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)向復雜的綜合改革,十八屆三中全會成為全面深化改革的新起點,也是一個新的里程碑。隨著改革的推進和深入,中央不斷向地方下放權力,推動包括行政審批制度改革、簡政放權在內(nèi)的行政體制改革,在特定地方建立綜合配套改革試驗區(qū)等,賦予地方更大的自主權。目前國務院已先后批復上海浦東新區(qū)、天津濱海新區(qū)、深圳、廈門、義烏、重慶、武漢城市圈、沈陽經(jīng)濟區(qū)等10多個國家綜合配套改革試驗區(qū),此外,還批準設立了上海自由貿(mào)易試驗區(qū)、舟山群島新區(qū)以及溫州、廣東珠三角、泉州、云南沿邊、青島等5個金融綜合改革試驗區(qū)。這些改革措施,是以全面制度體制創(chuàng)新的方式推進改革,有的改革還涉及法律在特定區(qū)域暫時停止實施。在中央不斷擴大地方管理權的同時,地方享有的立法權卻與之明顯不匹配,立法法規(guī)定的地方性法規(guī)權限與地方享有的事權明顯不匹配,與改革的需求明顯不匹配,且隨著行政處罰法、行政許可法、行政強制法的相繼出臺,加上其他一些部門法律和行政法規(guī)的規(guī)定越來越具體、明確,地方性法規(guī)的權限范圍和地方立法的空間越來越小。這一趨勢不利于充分發(fā)揮中央和地方兩個積極性,難以適應全面深化改革的需要,已經(jīng)成為地方依法改革、先行先試的法律障礙。綜上所述,及時修改憲法、立法法、地方組織法,擴大地方性法規(guī)的權限范圍,進一步優(yōu)化立法權限配置,是當前依法深化改革、依法治國的客觀要求,是充分發(fā)揮地方積極性和創(chuàng)造性、滿足不同區(qū)域差異化改革的必然要求,也是通過法治化手段解決中央和地方權力劃分問題,走出一放就亂、一亂就收困境的必然要求。適當擴大地方性法規(guī)權限,符合我國作為一個大國且地區(qū)差異大的國情。同時,學者們也指出,“單一制和聯(lián)邦制最大區(qū)別在于地方自治是否具有憲法地位。實踐證明,單一制國家完全可以通過立法賦予和聯(lián)邦國家同等程度的地方自治”⑤張千帆:《主權與分權——中央與地方關系的基本理論》,載《國家檢察官學院學報》2011年第2期。。

二、進一步優(yōu)化立法權限配置的思路

(一)設立不同層次的法律保留事項,適當擴大地方性法規(guī)在基本制度實施方面的空間

世界各國經(jīng)驗都表明,央地權力存在著憲法意義上的最佳配置,不是所有的事情都適合中央來管,中央不應干預純屬地方的事項,法律必須給予地方相應的治理權力,否則地方往往通過不正當不合法的手段獲得必要的治理權力,同時,只有在承認中央立法權有限性的前提下,才能真正保證中央立法的最高地位和國家法制的統(tǒng)一。⑥參見張千帆:《中央和地方分權需要法治化》,載《憲在:生活中的憲法蹤跡》,中國民主法制出版社2011年版。目前,合理配置和劃分我國中央和地方立法權限,應當在保證法制統(tǒng)一的前提下,遵循事權與管理權相匹配、事權與財權相匹配、責任與權力相匹配以及體現(xiàn)效率的原則。另外,還應當進一步合理確定和細化法律保留事項的邊界范圍,明確中央立法和地方立法的權限范圍,盡量減少籠統(tǒng)、概括和模糊的規(guī)定,增強可操作性。

《立法法》第8條采取列舉加兜底的方法規(guī)定了十項法律保留事項。對重要事項的調(diào)控作法律保留是必要的。但這十項法律保留事項的性質(zhì)不完全相同,全部歸為一類并絕對排除地方性法規(guī)的涉足并不科學。建議將《立法法》第8條具體列舉的法律保留事項劃分為兩類:一類是專屬于法律的,地方性法規(guī)不能涉及的,主要包括國家主權、犯罪和刑罰、對公民政治權利的剝奪、限制人身自由的強制措施和處罰、訴訟制度等;另一類是由法律規(guī)定的基本原則和主要制度,地方性法規(guī)可以根據(jù)本地實際對其進行細化和補充,主要包括地方各級人民代表大會、人民政府的組織、職權和程序,區(qū)域自治和基層群眾自治制度,經(jīng)濟制度和財政、稅收、金融、外貿(mào)等制度。例如,立法法規(guī)定各級人民代表大會組織和職權屬于法律保留事項,但實踐中,目前各省、自治區(qū)、直轄市基本都對人民代表大會的組織、職權和基層群眾自治制度等事項,制定了相應地方性法規(guī)。理論是灰色的,生命之樹長青。法律是一種不斷完善的實踐,必須遵循社會發(fā)展規(guī)律和客觀需求,根據(jù)社會情勢的變化及時修改完善。立法法關于法律保留事項的規(guī)定,實踐表明已難以適應實際需求,應當及時作相應修改完善。

(二)適當擴大地方性法規(guī)設定行政處罰、行政強制的權力

“強制能力”被視為國家治理八大基礎性能力之首。⑦參見王紹光:《國家治理與基礎性國家能力》,載《華中科技大學學報(社會學版)》2014年第3期。凱爾森提出,法律是人類行為的一種秩序和社會組織的特殊技術,和宗教、道德等其他社會秩序的區(qū)別在于法律是一種強制性秩序。⑧參見[奧]凱爾森:《法和國家的一般理論》,沈宗靈譯,中國大百科全書出版社1996年版。要保證地方立法所確立的“秩序”,達到有效的地方治理,必須有相應的必要的行政處罰、行政強制等強制措施和手段作為保障。

1.關于行政處罰。地方性法規(guī)設定的法律責任主要是行政處罰,但行政處罰法對地方性法規(guī)設定行政處罰的種類和幅度等方面限制偏嚴,這不利于發(fā)揮地方性法規(guī)在拾遺補漏、有效管理和服務地方性事務、體現(xiàn)不同地方管理需求等方面的作用,特別是國家立法在某些管理領域沒有相應處罰規(guī)定,將導致地方的管理措施難以有效落實。建議適時修改行政處罰法,相應擴大地方性法規(guī)設定行政處罰的權力。第一,允許地方性法規(guī)創(chuàng)設新的行政處罰種類。根據(jù)行政處罰法的規(guī)定,地方性法規(guī)只能設定警告,罰款,沒收違法所得、沒收非法財物,責令停產(chǎn)停業(yè),暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷企業(yè)營業(yè)執(zhí)照以外的執(zhí)照等六類。筆者認為,除限制人身自由的處罰外,限制地方性法規(guī)創(chuàng)設其他對公民權利義務影響較小的處罰種類,既沒有必要,也沒有充分理論依據(jù),不利于發(fā)揮地方立法的創(chuàng)造性。行政處罰的種類是人們在總結管理經(jīng)驗的基礎上逐步創(chuàng)設出來的,并將隨著社會的發(fā)展和人們認識的深化,不斷推陳出新。地方性法規(guī)根據(jù)本地執(zhí)法實際和特點,在總結執(zhí)法經(jīng)驗的基礎上,創(chuàng)設新的行政處罰,正是地方特色的體現(xiàn),也是賦予地方立法的意義之所在。例如,行人闖紅燈是執(zhí)法的難點,有的地方作了探索,對于闖紅燈的行人,規(guī)定其在路口從事一定時間的維護交通秩序的義務勞動,這種處罰方法從某種意義上來論效果比簡單的罰款要好,應當允許地方進行探索。第二,法律、行政法規(guī)對其規(guī)定的禁止性行為未規(guī)定行政處罰的,應當明確地方性法規(guī)可以根據(jù)本地實際設定相應行政處罰。根據(jù)《行政處罰法》第11條的規(guī)定,法律、行政法規(guī)對違法行為已經(jīng)作出行政處罰規(guī)定,地方性法規(guī)需要作出具體規(guī)定的,必須在法律、行政法規(guī)規(guī)定的給予行政處罰的行為、種類和幅度的范圍內(nèi)規(guī)定。但對法律、行政法規(guī)規(guī)定了禁止性行為但未設定相應行政處罰的,該條未明確地方性法規(guī)是否可以設定相應行政處罰,這導致理論和實踐上有不同認識。一種觀點認為,法律、行政法規(guī)規(guī)定了禁止性行為,但未設定行政處罰的,說明立法者對該禁止性行為不需要設定行政處罰已作了充分考慮,地方性法規(guī)不得再設定相應行政處罰,否則,將與上位法的精神相悖。另一種觀點認為,對法律、行政法規(guī)規(guī)定了禁止性行為但未設定相應行政處罰的,行政處罰法并沒有明確排除地方性法規(guī)根據(jù)本地實際設定相應行政處罰。筆者認為,法律、行政法規(guī)是面向全國的,很難兼顧地方差異和不同需求。某些禁止性行為在有的地方很少發(fā)生,在另一個地方則可能是非常嚴重的問題,中央立法不宜或者難以一刀切,這恰恰需要地方性法規(guī)發(fā)揮拾遺補漏和體現(xiàn)地方特色的作用。同時,由于對該條的不同理解和爭議,對地方立法產(chǎn)生困擾,也不利于法制統(tǒng)一。建議進一步明確,對法律、行政法規(guī)規(guī)定為禁止性行為但未設定處罰責任的,地方性法規(guī)可以根據(jù)本地實際增加行政處罰。第三,明確地方性法規(guī)可以在法律、行政法規(guī)規(guī)定的違法行為之外,根據(jù)本地實際規(guī)定其他違法行為并設定相應行政處罰。行政處罰法對此沒有明確規(guī)定,實踐中,地方性法規(guī)根據(jù)本地實際,在法律、行政法規(guī)規(guī)定的違法行為之外,根據(jù)實際需要規(guī)定其他違法行為并設定法律責任的情況比較普遍,也是地方行政管理的需要。但對此也有不同看法。有的觀點認為,在某個領域,如果已經(jīng)有了法律、行政法規(guī),表明法律、行政法規(guī)對該領域內(nèi)哪些行為認定為合法或者不合法,對哪些行為給予行政處罰,給予何種行政處罰,如果是罰款,罰款的幅度范圍是多大,均已作了充分考慮,因此,地方性法規(guī)不能超越法律、行政法規(guī)的規(guī)定,在該領域內(nèi)再創(chuàng)設新的違法行為和行政處罰。筆者認為,這一觀點是偏頗的,既不符合憲法、立法法和行政處罰法的精神,也不符合地方立法的價值和實際需求。國家授予地方立法權的重要目的之一,就是適應地方實際情況復雜性的需要,彌補中央立法的滯后性和不能體現(xiàn)地區(qū)差異的缺陷。另外,地方性法規(guī)的制定主體是地方人民代表大會。根據(jù)憲法的規(guī)定,全國人民代表大會和地方各級人民代表大會是我國的權力機關,行政機關是權力機關的執(zhí)行機關。因此,地方性法規(guī)不同于規(guī)章乃至行政法規(guī),規(guī)章、行政法規(guī)的性質(zhì)是執(zhí)行性的,而地方性法規(guī)是人民通過地方權力機關管理本地事務的體現(xiàn),在法律保留事項外,在不與上位法的基本原則和具體規(guī)定抵觸的情況下,應當賦予其根據(jù)本地實際創(chuàng)設新的規(guī)范的權力。為避免歧義和爭議,發(fā)揮地方性法規(guī)應有的作用,建議進一步明確,地方性法規(guī)可以在法律、行政法規(guī)規(guī)定的違法行為之外,根據(jù)本地實際規(guī)定其他違法行為并設定相應行政處罰。

此外,我國地區(qū)間經(jīng)濟發(fā)展程度差異較大,中央立法在規(guī)定罰款的行政處罰時不宜一刀切,應當作較原則的規(guī)定,由地方根據(jù)情況進行細化,或者直接授權地方規(guī)定具體罰款數(shù)額。

2.關于行政強制。行政強制法的出臺,對于規(guī)范行政強制措施和行政強制執(zhí)行的設定和實施,促進和監(jiān)督行政機關依法履行職責,防止行政強制被濫用,保護公民、法人和其他組織的合法權益,具有重要意義。但是,行政強制法對于地方性法規(guī)設定行政強制的限制過嚴。建議進一步擴大地方性法規(guī)設定行政強制的權力。

第一,適當擴大地方性法規(guī)設定行政強制措施的種類。例如,“登記保存”等強制措施,對公民權益相對影響較小,沒有必要進行限制。

第二,進一步擴大地方性法規(guī)設定強制措施的事項范圍。根據(jù)行政強制法的規(guī)定,地方性法規(guī)設定強制措施,有兩個方面限制,即:尚未制定法律、行政法規(guī),且屬于地方性事務的。該規(guī)定比較原則,需要進一步明確,且對地方性法規(guī)設定行政強制措施的限制過于嚴格,不夠合理。其一,對“尚未制定法律、行政法規(guī)”如何理解,容易產(chǎn)生歧義,即:是指對某個領域的管理事項尚未制定法律、行政法規(guī),還是指對具體管理事項尚未制定法律、行政法規(guī)?根據(jù)地方立法實際,建議明確是指對具體管理事項尚未制定法律、行政法規(guī)。其二,什么是“地方性事務”難以界定清楚。有的觀點認為,地方性事務是與全國性的事務相對應的,地方性事務是指具有地方特色事務,一般來說,不需要或在可預見的時期內(nèi)不需要由全國制定法律、行政法規(guī)來作出統(tǒng)一規(guī)定。例如,對本行政區(qū)域內(nèi)某一風景名勝的保護、禁放煙花爆竹等事項。⑨參見張春生主編:《中華人民共和國立法法釋義》,法律出版社2000年版,第195頁。但這一觀點不僅理論上模糊不清,且不能解決立法實踐中的問題。例如,就風景名勝管理而言,雖然地方行政區(qū)域內(nèi)某一風景名勝的保護,可以認定為地方性事務,但風景名勝管理的基本原則、基本制度、主要措施等,也是相通的,也可以理解為全國性問題,國務院于2006年制定實施了風景名勝區(qū)管理條例。類似的例子很多,如文物保護、危險化學品管理、房地產(chǎn)開發(fā)等。因此,地方性事務在理論上不清楚,實踐證明也難以界定清楚,且沒有實踐意義,建議刪去這一限制。

第三,允許地方性法規(guī)授權的具有管理公共事務職能的組織作為代履行的主體。根據(jù)行政強制法的規(guī)定,代履行的主體是行政機關或者法律、行政法規(guī)授權的具有管理公共事務職能的組織,不允許地方性法規(guī)授權的具有管理公共事務職能的組織代履行。限制地方性法規(guī)授權的具有管理公共事務職能的組織代履行,沒有必要,不切合地方實際,也不利于提高執(zhí)行效率。一方面,在目前行政管理體制下,不少事項都是由地方性法規(guī)授權的組織在實施具體管理工作,例如港口、路政、道路運輸、農(nóng)業(yè)機械等管理領域,這些管理公共事務的組織長期從事有關管理工作,具有相應的人力、物力和專業(yè)技術,在以往的地方性法規(guī)中一般都直接授權其行使許可、處罰和代履行等職權。行政強制法規(guī)定地方性法規(guī)授權的組織不得行使代履行,致使地方性法規(guī)不得不修改相應規(guī)定,將代履行的主體由授權的組織修改為其所屬的行政機關,但實際上代履行仍由原授權組織在實施,換湯不換藥,唯一的不同是責任主體變成了行政機關,但這不僅使權責不一致,而且增加了立法和行政成本。同時,也與地方性法規(guī)授權的組織依法行使許可、處罰等職權不匹配。另一方面,代履行是一種間接強制執(zhí)行,是一項輕微、緩和的行政措施,對當事人權益影響不大,且行政強制法對代履行的條件、適用范圍和實施程序等都作了明確規(guī)定。在這種情況下,允許地方性法規(guī)授權具有管理公共事務職能的組織實施代履行,并不會導致代履行被濫用或者當事人權益受到侵害的后果,符合地方行政管理的實際。

此外,目前強制執(zhí)行的基本模式是以申請人民法院強制執(zhí)行為主,行政機關強制執(zhí)行為輔,這種模式的弊端是效率過低,遲到的正義是非正義,有時反倒不利于保護公共利益和公民合法權益。為此,建議重視發(fā)揮行政機關強制執(zhí)行的優(yōu)勢,同時,加強和完善對行政機關強制執(zhí)行的內(nèi)部監(jiān)督和司法監(jiān)督。

(三)其他法律和行政法規(guī)應當為地方立法留有必要空間

憲法、地方組織法、立法法、行政處罰法、行政許可法、行政強制法對地方立法權限作了原則、概括和一般性的規(guī)定,而其他法律和行政法規(guī)則對某個特定事項或特定領域作了具體規(guī)定,這直接決定了地方立法空間的大小。目前,中央層面立法呈現(xiàn)越來越精細化,越來越具體化的趨勢,地方立法的空間越來越小,這一方面反映了中央立法水平和質(zhì)量越來越高,操作性越來越強,另一方面,根據(jù)憲法、立法法等規(guī)定⑩憲法和立法法對行政法規(guī)和地方性法規(guī)的權限范圍作了限制規(guī)定,但沒有明確中央和地方的權限劃分,如《憲法》第3條僅籠統(tǒng)規(guī)定,中央和地方的國家機構職權的劃分,遵循在中央的統(tǒng)一領導下,充分發(fā)揮地方的主動性、積極性的原則;對法律的權限范圍也沒有限制規(guī)定,《立法法》第8條規(guī)定了十項必須制定法律的事項,對法律保留事項以外的事項如何處理未予明確,從有關規(guī)定看,并沒有限制法律對法律保留事項以外事項進行調(diào)控。具體參見《憲法》第3條、第62條、第67條、第89條、第100條、第115條、第116條,《立法法》第7條、第8條、第56條、第63條、第71條、第73條。,法律可以對任何領域的任何事項作出規(guī)定,包括純粹的地方性事務,法律的權限范圍沒有相應限制和邊界。但是,由于中央立法調(diào)整了一些地方性事務或者宜由地方立法調(diào)整的事項,一些法律規(guī)定過于具體化,全國統(tǒng)一的一刀切的規(guī)定往往很難兼顧地方差異,導致一些法律規(guī)定在有的地方難以執(zhí)行或者執(zhí)行效果較差。為充分調(diào)動地方的積極性、創(chuàng)造性,發(fā)揮地方在信息和效率上的優(yōu)勢,建議其他法律和行政法規(guī)作為中央層面立法,對法律保留事項以外的立法事項,除非是全國性問題、跨省際的問題由中央立法統(tǒng)一規(guī)定,中央原則上不予立法,由地方性法規(guī)作出規(guī)定為宜,以給予地方立法相對獨立的空間。例如,對于民事主體、物權、債權、民事侵權、婚姻、繼承、商標、專利、著作權、會計和票據(jù)制度、保險等全國性問題或者事關全國性利益的事項,宜在法律、行政法規(guī)中作統(tǒng)一、具體、明確的規(guī)定,這有利于保證法制統(tǒng)一,促進全國統(tǒng)一市場的形成。但對于其他事項的立法,中央立法應當慎重,盡量不立、少立。同時,若中央就這些事項進行立法,應當充分考慮地方差異,不宜全國作統(tǒng)一具體規(guī)定,要作原則性規(guī)定,為地方相應實施性立法留有必要空間。例如,殯葬管理立法,因不同地區(qū)、不同民族的風俗習慣差異很大,以地方立法管理為宜,若中央立法,只能對其基本原則、指導思想、管理措施等作原則性規(guī)定,具體管理辦法應當授權地方根據(jù)實際規(guī)定。在中國特色社會主義法律體系已經(jīng)形成、地方性法規(guī)以實施性立法為主的情況下,為地方立法留有必要空間,對發(fā)揮地方積極性、創(chuàng)造性,體現(xiàn)地方特色,適應地方依法改革和發(fā)展的需要尤為重要。

(四)推進依法改革,就某些中央專有立法事項授權地方先行立法

推進國家治理的現(xiàn)代化,就是要推進和實現(xiàn)國家治理體系和治理能力的法治化、民主化、科學化和信息化,其核心是推進國家治理的法治化。?秋石:《國家治理現(xiàn)代化將擺脫人治走向法治》,載《求是》2014年第1期。依法改革是推進國家治理法治化的重要體現(xiàn)和必然要求。但地方在貫徹十八屆三中全會關于全面深化改革的決定,先行先試過程中,涉及不少中央立法事項,有的還屬于法律保留事項,成為地方先行先試改革的法律障礙。例如,上海自貿(mào)區(qū)、浙江省義烏市進行國際貿(mào)易綜合改革試點,舟山群島新區(qū)等試點,都涉及財政、稅收、海關、金融和外貿(mào)等問題,不少都屬于法律保留事項。這些情況實踐中可分為兩種。一種是已有法律、行政法規(guī),但不適應先行先試要求,又不具備全面修改的條件,使先行先試遇到法律障礙。另一種是國家未制定相關法律、行政法規(guī),使先行先試缺乏法律依據(jù)。根據(jù)立法法的規(guī)定,國務院根據(jù)全國人民代表大會及其常委會的授權決定,經(jīng)濟特區(qū)所在地的省、市人民代表大會及其常委會根據(jù)全國人民代表大會的授權決定,可以就某些法律保留事項先行制定行政法規(guī)或者地方性法規(guī)。?《立法法》第56條規(guī)定:“國務院根據(jù)憲法和法律制定行政法規(guī)。”“行政法規(guī)可以就下列事項作出規(guī)定:(一)為執(zhí)行法律的規(guī)定需要制定行政法規(guī)的事項;(二)憲法第89條規(guī)定的國務院行政管理職權的事項。”“應當由全國人大人民代表大會及其常務委員會制定法律的事項,國務院根據(jù)全國人民代表大會及其常務委員會的授權決定先制定的行政法規(guī),經(jīng)過實踐檢驗,制定法律的條件成熟時,國務院應當及時提請全國人民代表大會及其常務委員會制定法律。”第65條規(guī)定:“經(jīng)濟特區(qū)所在地省、市的人民代表大會及其常務委員會根據(jù)全國人民代表大會的授權決定,制定法規(guī),在經(jīng)濟特區(qū)范圍內(nèi)實施。”授權國務院先行立法,從全國層面對某些事項進行規(guī)制,難以滿足地方全面深化改革和先行先試的差異化、及時性需求。實踐證明,授權經(jīng)濟特區(qū)制定地方性法規(guī),對于經(jīng)濟特區(qū)的經(jīng)濟建設和改革開放,促進市場經(jīng)濟和社會主義民主法制建設的發(fā)展,發(fā)揮了重要作用,同時,經(jīng)濟特區(qū)先行性、實驗性的改革,為國家宏觀決策和立法積累了有益經(jīng)驗。但是,在目前全面深化改革的背景下,各地都有先行先試的任務和實際需要,僅授權經(jīng)濟特區(qū)已經(jīng)不適應我國依法改革和全面深化改革的需要。為了既保障地方改革的順利進行,又使改革在法治軌道上運行,比較可行的辦法,就是對前一種情形,由全國人大或者其常委會、國務院根據(jù)地方改革實踐的需要,暫停部分法律、行政法規(guī)規(guī)定在先行先試區(qū)域的執(zhí)行;對后一種情形,屬于中央立法事項的,除涉及國家主權、犯罪和刑罰、剝奪公民政治權利和限制人身自由的強制措施和處罰外,也可以根據(jù)地方的需要和申請,由全國人大及其常委會授權地方制定地方性法規(guī),為改革提供法制保障。

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