苑 博
東北師范大學人文學院,吉林 長春 130117
長期以來,被告人被當作是制裁的對象,雖然被告人在法律上是訴訟主體,但在實際運作中卻沒有了主體地位。但是現(xiàn)在,犯罪嫌疑人徹底享有了訴訟主體的資格,可以自愿地選擇是否認罪認罰,獲取對自己有利的量刑結(jié)果。
何謂認罪?只要犯罪嫌疑人、被告人承認自己的罪行,并且認同檢察官指控的犯罪事實,則可以認定為“認罪”,并不需要犯罪嫌疑人“認罪名”。因為最終的罪名是由法官在審判階段確定的,所以不以犯罪嫌疑人對罪名無異議為成立要件。
何謂認罰?也就是同意接受刑罰處罰。認定認罰的標志就是認罪認罰的犯罪嫌疑人最終簽署的具結(jié)書。犯罪嫌疑人通過認罪認罰來換取程序上的“量刑折扣”,其本質(zhì)上帶有交易的性質(zhì)。犯罪嫌疑人與公訴人進行協(xié)商,從而協(xié)調(diào)出一個納什均衡。可以說,這是一種理性的對價組合,犯罪嫌疑人通過認罪認罰,將罪刑減輕,同時也減輕了訴累;對于檢察官來說降低了訴訟成本,節(jié)約了司法資源,也增加了對有罪者的定罪率。[1]
何謂從寬?也就是依法從寬處罰。這里的“從寬”是程序上的,而非實體上的,所依之法應(yīng)該是程序法,也就是刑事訴訟法。但從寬的幅度如何確定,究竟給與被告人多大的量刑折扣,還有待具體的司法解釋,或等待法院給出具體的量刑指導意見。
通過總結(jié)自2016年9月至2019年1月30日中國裁判文書網(wǎng)適用認罪認罰從寬制度的案件文書,共21546份。目前,在我國現(xiàn)行的法律法規(guī)之中,認罪認罰從寬制度對罪名沒有具體的限制,但在具體施行時,危害公共安全類的罪名適用率居于榜首。
在司法實踐中,適用認罪認罰的案件主要集中在一審,適用率約為98.8%。當然在認罪認罰案件中,也存在認罪但不認罰的現(xiàn)象。由于法院享有獨立審判權(quán),是否采信公訴機關(guān)和被告人啟動的認罪認罰程序最終由審判機關(guān)決定。在施行時,也有一些法院最終不采信《具結(jié)書》建議的案件,往往以被告人上訴或抗訴告終。
在施行時,即使認罪認罰也不能保證其必然得到從寬處罰,這就使得犯罪嫌疑人、被告人不再愿意在開庭前進行認罪協(xié)商,而選擇向?qū)徟袡C關(guān)如實供述,用良好好的認罪態(tài)度換取審判機關(guān)的酌定從寬。這種情形嚴重影響了檢察機關(guān)的司法公信力,也打消了犯罪嫌疑人、被告人認罪認罰的積極性。[2]
在我國,辯護律師的作用得不到凸顯。沒有辯護律師的犯罪嫌疑人、被告人作出的認罪認罰可能給其帶來災(zāi)難。但畢竟不是每個人都有能力聘請律師,我國的法律援助范圍還無法實現(xiàn)全覆蓋。我國現(xiàn)在更多是談在審判環(huán)節(jié)的刑事辯護全覆蓋,但是在審前領(lǐng)域,我國試圖通過值班律師制度來填補這個空缺,但是由于訴訟時間的縮短,律師也沒有足夠的時間和空間去全面的了解案情。
在美國,控辯雙方達成交易后再推翻,陪審團和法官不能將這一情節(jié)作為定罪情節(jié)來評判。但是,我國的程序上目前沒有這樣的“防火墻”。如果犯罪嫌疑人、被告人推翻了之前簽署的具結(jié)書,該行為勢必會影響法官的心證。因此,我國應(yīng)當完善認罪認罰案件的回轉(zhuǎn)程序,當出現(xiàn)犯罪嫌疑人、被告人反悔,的情形時,可以由法官、檢察官、律師進行當庭確認,當有證據(jù)證明被告人并非自愿作出認罪認罰時,檢察官應(yīng)當按照普通程序重新提起公訴。
在德國,適用協(xié)商制度的案件要經(jīng)過雙重審查,即實體審查和程序?qū)彶椋员U媳桓嫒耸腔诎讣聦嵶栽缸鞒龅恼J罪。因此,想要提高被告人的認罰服判率,還需要健全審查程序。
在美國的控辯交易制度、德國的協(xié)商制度中都有關(guān)于強制辯護的規(guī)定。對此,我國應(yīng)對值班律師制度查漏補缺,加強專業(yè)化辯護,以量刑辯護問題為主導,保障當事人在事實基礎(chǔ)上進行自愿的認罪認罰。隨著大數(shù)據(jù)時代的到來,案件信息共享平臺成為趨勢,檢察機關(guān)以及審判機關(guān)也可以考慮引信息共享,爭取做到同案同判。