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論受賄罪適用“并處罰金”的一種例外情形
——以某受賄案為例

2019-12-13 20:16:40
法制博覽 2019年17期

楊 繁

廣東省深圳監(jiān)獄,廣東 深圳 518000

2015年11月1日,《刑法修正案(九)》(以下簡稱《修正案(九)》)的生效實施,是我國刑法發(fā)展史上的一個重要事件其中,《修正案(九)》對貪污受賄量刑情節(jié)的修改因緊密結(jié)合國家反腐敗斗爭的大背景而尤為引人注目。根據(jù)《修正案(九)》修訂之前《刑法》第三百八十三條的規(guī)定,對犯貪污受賄罪的被告人在適用附加刑的規(guī)定上,是可以并處沒收財產(chǎn)。而《修正案(九)》在附加刑的規(guī)定上,要求“并處罰金或者沒收財產(chǎn)”。但實踐中如何理解和適用“并處”并沒有想象中那么簡單,對貪污受賄罪尤其是《修正案(九)》生效時正在審判中的案件,“并處罰金或沒收財產(chǎn)”的適用是否絕對合適,有待考證。本文以法院對某受賄案的判決為例,就貪污受賄罪中“并處罰金”在適用上的一種例外情形發(fā)表管窺之見。

一、案情簡介

基本情況:罪犯林某某,男,漢族,因利用職務(wù)之便收取他人賄賂人民幣120萬元,2015年10月19日被某縣人民法院以受賄罪判處有期徒刑十三年,林犯不服一審判決,提起上訴,二審法院某市中級人民法院經(jīng)過審理,于2016年5月6日做出了終審判決,判處罪犯林某有期徒刑八年,并處罰金人民幣三十萬元。并送交監(jiān)獄執(zhí)行刑罰①。

判裁依據(jù)及背景:在本案中,一審判處有期徒刑十三年,二審判處有期徒刑八年,并處罰金人民幣三十萬元。二審后主刑降低,增加了附加刑。

一審判決依據(jù):依照《刑法修正案(九)》生效前的《中華人民共和國刑法》(以下簡稱《刑法》)第三百八十三條第一款、三百八十五條、三百八十六條判決。判決時間為2015年10月19日。

二審判決依據(jù):依據(jù)于2015年11月1日生效實施《修正案(九)》第四十四條第二款、《刑法》三百八十五條、三百八十六條、于2016年4月18日起生效施行的《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條的規(guī)定做出的判決。判決時間為2016年5月6日。

《修正案(九)》對貪污受賄罪的量刑重新做出了規(guī)定,二審判決書最后亦附有《修正案(九)》的相關(guān)條款。本案一審法院和二審法院均嚴(yán)格按照當(dāng)時現(xiàn)行法律對該犯予以判決,事實清楚,證據(jù)充分。其中二審法院在《修正案(九)》實施的背景下,基于從舊兼從輕原則以及對《修正案(九)》法律條文完整適用(罪刑法定原則)的考慮,做出了判處罪犯林某有期徒刑八年,并處罰金人民幣三十萬元的終審判決。

但筆者認(rèn)為,本案二審對罪犯林某“并處罰金刑”并不合適。其違反了上訴不加刑原則,對從舊兼從輕原則、罪刑法定原則的理解有待商榷。

二、對本案違反上訴不加刑原則的分析

我國的上訴不加刑原則,是指二審人民法院審判被告人一方上訴的案件,不得以任何理由加重被告人刑罰的一項審判原則。《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十六條規(guī)定:“第二審人民法院審判被告人或者他的法定代理人、辯護(hù)人、近親屬上訴的案件,不得加重被告人的刑罰”。

在司法實踐中,上訴不加刑原則的適用主要表現(xiàn)在以下幾個方面:(1)同一刑種,不得加重刑罰的數(shù)量(幅度),例如不得將有期徒刑5年改為7年,不得將罰金1萬改為2萬;(2)不得改變刑罰執(zhí)行的方法,如將社區(qū)行改為監(jiān)禁刑,將死刑緩期執(zhí)行改為立即執(zhí)行;(3)不得在主刑上增加附加刑(即使一審漏判附加刑,罪犯上訴之后,二審法院亦不得以一審法院漏判為由直接適用附加刑);(4)不得改判較重的刑種,如將拘役6個月改為有期徒刑6個月(即使刑罰執(zhí)行時間和執(zhí)行方式的外在表現(xiàn)形式幾無差別);(5)對于構(gòu)成數(shù)罪并罰的上訴案件,既不能加重決定執(zhí)行的刑罰,也不能在執(zhí)行原刑罰不變的情況下,加重數(shù)罪中某一罪或幾個罪的刑罰等等。

2013年1月1日起施行的最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》第三百二十五條亦對上訴不加刑的具體情形進(jìn)行了規(guī)定。

潛意識里,對“上訴不加刑原則”的具體情形的理解主要偏向于司法層面,原因可能是一審法院在審理過程中定罪不當(dāng)、事實認(rèn)定錯誤、法律適用錯誤、量刑情節(jié)把握錯誤、附加刑漏判等,一審法院一般而言具有一定的過錯。但對來自立法層面(新法實施)的例如“新法新增法定刑”情況下,司法機(jī)關(guān)“依法適用新法”而違背“上訴不加刑”原則,司法機(jī)關(guān)本身沒有過錯,但從結(jié)果考量卻達(dá)到了“上訴加刑”的效果。“不得加重”如何理解,其實刑訴法第二百二十六條對此已做出明確回答,除抗訴案件外,對于上訴案件一律不得加重被告人的刑罰。因此對“上訴不加刑”原則的理解還應(yīng)著眼于判決結(jié)果,至于是源于立法層面還是司法層面的原因在所不論。

在本案中,一審判處有期徒刑十三年,二審判處有期徒刑八年,并處罰金人民幣三十萬元。形式上看屬于在“主刑上增加附加刑”的情形,從罪犯受刑結(jié)果看,增加了一審判決沒有的附加刑,違反了上訴不加刑原則。

三、對本案從舊兼從輕原則的理解與適用的分析

因本案新法主刑減低,附加刑加重,故涉及到新舊法下刑罰輕重比較問題,本案罪犯林某某受賄120萬元,根據(jù)《刑法》第三百八十三條的規(guī)定:(一)個人貪污數(shù)額在十萬元以上的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,可以并處沒收財產(chǎn)……。

而根據(jù)《修正案(九)》第四十四條、將刑法第三百八十三條修改為:“對犯貪污罪的,根據(jù)情節(jié)輕重,分別依照下列規(guī)定處罰:……。(二)貪污數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。……。

很明顯,從主刑來看,《修正案(九)》是處刑較輕的,應(yīng)當(dāng)適用《修正案(九)》的規(guī)定,這是罪犯林某上訴的主要原因;亦是法院“果斷依法”并處附加刑的原因。但《修正案(九)》規(guī)定在主刑的基礎(chǔ)上“并處罰金或者沒收財產(chǎn)”,從附加刑角度而言,這又重于修訂前的《刑法》。故“從輕”的比較并不容易,刑法修正所帶來的刑罰輕重變化,在此并沒有單純的“變輕”或者“變重”,實則“有輕有重”,這種現(xiàn)象也給“從輕”的判斷復(fù)雜化。

“有學(xué)者認(rèn)為,因為刑罰分主刑和附加刑,所以“只有主刑是值得重點考慮和比較輕重的刑罰,附加刑可以忽略不計”,修正后的刑法之主刑較輕,就決定其總體上刑罰較輕,因此,依照修正之后的刑法規(guī)定對受賄罪“從輕”,不得否定罰金刑的并處”。從判決結(jié)果來看,本案二審法院亦持有此種觀點。在筆者看來,對主刑和附加刑二者做一個“高低貴賤之分”是不合適的,雖然從稱謂上看似有主從之分,但從《刑法》的規(guī)定來看,一罪只能有一個主刑,可以有多個附加刑;但主刑可以獨立適用,附加刑亦可以獨立適用,除了二者在剝奪罪犯權(quán)益內(nèi)容方面和適用方式上的不同之外,并不能推導(dǎo)出二者地位上的主從關(guān)系,稱謂上的主從之分很大程度上源于歷史習(xí)慣。作為財產(chǎn)刑的罰金,具有與自由刑不同的懲罰功能,數(shù)量上無法對二者進(jìn)行橫向比較,罪犯主觀體驗上也無法得出“交罰金總比坐牢好”的結(jié)論,筆者在所供職的監(jiān)獄辦理減刑假釋案件時,經(jīng)常遇到“寧愿多坐幾個月的牢也不愿意交罰金的罪犯”(因罰金等附加刑的履行情況依法屬于罪犯是否具有悔改表現(xiàn)的考量范圍,未按實際履行能力履行罰金的,在減刑時將在減刑幅度方面從嚴(yán)把握。近幾年法院對罰金等財產(chǎn)性判項的執(zhí)行力度加強(qiáng)之后,此種情況才逐漸減少)。故此案所涉新法比舊法輕這一結(jié)論并不站得住腳(雖然林某本人認(rèn)為新法比舊法輕),直接棄用舊法完整適用新法條文的做法亦待商榷。

四、對本案罪刑法定原則的理解與適用分析

根據(jù)《修正案(九)》第四十四條對刑法第三百八十三條修改,“貪污數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)”。“并處”則意味著一旦適用此條款,則必須處以附加刑,這是二審對罪犯林某并處罰金的法律依據(jù)。若單處主刑,則違背此條之規(guī)定。有人認(rèn)為若單處主刑則違反罪刑法定原則,導(dǎo)致新法的罪刑規(guī)范“割裂”、受賄罪主刑與罰金刑分離。筆者認(rèn)為,此種觀點只把握到罪刑法定原則的形式,卻忽略了罪刑法定原則的本質(zhì)。

第一、罪刑法定原則為《刑法》所定的首要原則,隨著時代的發(fā)展,罪刑法定原則的內(nèi)涵和界限也發(fā)生了一些轉(zhuǎn)變,從絕對罪刑法定原則逐步演變?yōu)橄鄬ψ镄谭ǘㄔ瓌t。絕對罪刑法定原則是一種嚴(yán)格的、不容變通的原則,其中一個特點就是絕對禁止刑法溯及既往,而相對的罪刑法定原則對此進(jìn)行了修正,在刑法的溯及力上允許采用從舊兼從輕原則。我國現(xiàn)行《刑法》所述的罪刑法定原則應(yīng)是相對的罪刑法定原則。

第二、從罪刑法定原則的設(shè)立初衷來講,其主要目的在于更好地保護(hù)人權(quán)和自由。從罪刑法定原則派生出的幾個原則來看,包括排斥習(xí)慣法,排斥絕對不定期刑,禁止不利于行為人的類推解釋,禁止重法溯及既往等等,都是著眼于保護(hù)行為人。若在實際適用時拘泥于所引用法律條文的完整性,而執(zhí)意重法(加刑)溯及既往,則違背罪刑法定原則設(shè)立之初衷。

第三,本案行為人林某受賄行為在前,《修正案(九)》生效在后,從林某行為后果(責(zé)任)的可預(yù)見性角度來考量,其犯罪時根據(jù)當(dāng)時的法律規(guī)定不應(yīng)預(yù)見到自己的行為會被判處罰金,故在實際處罰時對其不予判處罰金恰恰反映了刑罰的可預(yù)見性,這亦是罪刑法定原則應(yīng)有之意。

基于此,本案在二審中只適用主刑,不適用附加刑,形式上割裂了《修正案(九)》的法律條文,但并不違反罪刑法定原則。

另外,若嚴(yán)格依照《修正案(九)》的規(guī)定,本案在減低主刑的同時并處罰金,隨著司法判裁文書的公開化,從社會影響來看,對比一審與二審的判決結(jié)果后可能會讓人產(chǎn)生“花錢可買刑期”的誤解,此乃大忌。

五、結(jié)語

刑事司法絕非一種簡單的流水作業(yè),法律亦非冰冷的條框,它還包含著一系列訴訟價值的選擇和實現(xiàn)過程,除嚴(yán)格執(zhí)行法律之外,還要兼顧過程的公正性和人道性,尤其在新法頒布實施時,因其不可預(yù)見性,更需要平衡被告人與國家、社會之間的利益關(guān)系。司法部門在實踐中應(yīng)以實質(zhì)的、絕對的上訴不加刑原則為指導(dǎo),杜絕任何形式的“變相加刑”(不管客觀原因來自于司法層面還是立法層面),真正保護(hù)被告人的權(quán)益,維護(hù)司法公正。

[ 注 釋 ]

①本案是筆者在監(jiān)獄對該案罪犯辦理減刑假釋案件閱卷時所發(fā)現(xiàn),屬真實案例.

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