方舟子與韓寒之間的論戰,堪稱是龍年春節的一場精神盛宴。事情的開端是1月15日網友麥田發表長文質疑韓寒存在寫作團隊。盡管麥田旋即道歉偃旗息鼓,但韓寒的麻煩并未就此終結。打假專家方舟子接過麥田的槍,從1月19 日到28日間,連續發文質疑韓寒的文章為別人代筆,而韓寒及其父親也對此作出了反擊,雙方交火十余日,迄今未平息,互聯網為此炸開了鍋。韓寒遭遇了成名以來最大的考驗。
質疑與誹謗
1.質疑內容不要超過必要限度
根據《最高人民法院關于貫徹執行(中華人民共和國民法通則)若干問題的意見(試行)》第一百四十條第一款的規定:以書面、口頭等形式宣揚他人的隱私,或捏造事實公然丑化他人人格,以及用侮辱、誹謗等方式損害他人名譽,造成一定影響的,應當認定為侵害公民名譽權的行為。
根據上述規定,侵犯他人名譽權的行為主要可以分為三種:①宣揚他人隱私;②捏造事實丑化他人;③侮辱誹謗他人。
具體到本案中,的確有非常多的人(包括一些網絡名人)站在方舟子的一邊,甚至直接認定韓寒是個卑鄙的作弊者,這種社會評價的降低是有目共睹的。因此,如果方舟子先生無法拿出確鑿的證據來證明其文章所述的“代筆”“水軍”“包裝”等貶低性描述屬實,他的“質疑”很可能超過必要的限度,從而成為“侵犯名譽權”之舉。
2.質疑邏輯應當合理,不能為了質疑而質疑,或者以質疑為名擅下結論
《最高人民法院關于審理名譽權案件若干問題的解答》第七條關于侵害名譽權責任應如何認定中明確指出:“是否構成侵害名譽權的責任,應當根據受害人確有名譽被損害的事實、行為人行為違法、違法行為與損害后果之間有因果關系、行為人主觀上有過錯來認定?!?/p>
從上述法條可以看出,質疑者在質疑過程中的“主觀過錯”在認定其是否超出必要限度時起到重要作用。如果從客觀的證據出發,沿著合理的邏輯進行,并以探求事實為目的,這種質疑是健康的。但是,如果先給對方定下調子,甚至暗示自己的質疑已經被證實,然后再羅列證據或者歪曲邏輯,這就不再是質疑,而是詆毀了。
中國政法大學副教授尹志強表示,對方舟子微博和文章的定性,是質疑還是誹謗,必須從整體上去判斷其主觀態度,而不是完全拘泥于語辭。僅憑一兩個孤立的句子,法院其實很難判斷行為人的主觀意圖究竟為何。但由于方舟子的行為具有了一定的連續性,法官就可以依據一般的標準,來認定其所持的態度,究竟是為了發現真相,還是為了貶損對方的名譽。
著名律師陳有西認為,任何人都可以批評和質疑別人,但是質疑應當是建設性的,有依據的,甚至應當是善意的。不能無端懷疑,沒有把握就在網上大肆傳播造成傾向性影響。方舟子對韓寒的質疑,如果作品真是槍手的,韓寒就只能默認,從此他的文學形象和人格形象都將一落千丈;他現在選擇走上法庭,通過公開審判公布他的手稿,證明他的原創性,是依法在維護自己的名譽權和人格權。因此,也不能把依法維權,說成是扼殺輿論批評。民法中保護人格權、名譽權的法律規范已經是完備的。
舉證責任
在本案中,根據民事訴訟法“誰主張,誰舉證”的原則,結果意義上的舉證責任將由韓寒承擔,也就是說,韓寒需要先證明其沒有代筆。在韓寒提供了諸如手稿等證據之后,行為意義上的證明責任就轉移到了方舟子一邊,他必須通過積極舉證的方式,來證明代筆確實存在,而非僅對韓寒的證據提出質疑。否則,方舟子將很難通過“符合事實”這一理由為自己抗辯。
著作權侵權與言論自由
陳有西指出,很多讀者存在法律概念上的誤解,把民事侵權和刑事違法搞混了。中國法律對于誹謗行為,有三種救濟渠道:一是民事的,二是治安處罰,三是刑事追究。
關子“誹謗罪案”,走刑事控告還是民事自訴,一看后果嚴重程度,二看原告自由選擇渠道。韓寒提起的是民事上的名譽權訴訟,沒有控告方舟子刑事犯罪。誹謗罪確實也是可以自訴的。但韓寒選擇的還只是追究其民事責任,即停止侵害、恢復名譽,賠償十萬元名譽和財產損失。
私權高于公共利益,沒有對私權的基本尊重和堅定的保護,公共利益根本不存在。
韓寒是疑似公眾人物(并不掌握國家公權力),針對他的各種議論一直都非常多,其中有部分屬于言論自由,但自由有邊界,有些私權屬于絕對不可侵入領域。代筆本屬于著作權的私權范疇,只要著作權人自己沒有發生分歧,外界無權置喙。
迄今為止,無任何證據表明韓寒存在著作權糾紛,輿論應到此止步,這是私權的最后堡壘,是打著言論自由、公共利益、誠信等任何旗號的行為邊界。
論戰帶來了什么
在私權保護傳統深厚的國家,任何人在沒有直接證據的情況下都有義務假定署名者就是作者本人。
為了檢驗作家的誠信,如果罔顧私權邊界,則言論自由就是肆意妄為,而自由永遠和自律是兄弟。
綜上所述,方舟子質疑韓寒所導致的誹謗訴訟,反應了中國著作權等相關證據規則中的深層次問題,我們當借此契機促進中國法制的進步,對于韓寒代筆的爭論,我們需要的是拋開感情的色彩,以法治和科學的視角來發掘深度的真相。
(摘自《思想理論動態參閱》)