——由一例私募股權投資仲裁爭議案件引發的思考*"/>
999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?申林平
(中國政法大學中歐法學院,北京 100088)
私募股權投資是指相對于購買上市公司公開發行的股票進行投資而言,通過購買非上市公司的股票進行的投資方式。①
隨著我國資本市場的不斷擴大,私募股權投資在國內迅速發展。據公開市場數據統計,2012年前三季度中國VC/PE投資市場共披露募資完成基金63支、完成募資12.51億美元。

圖1 2011Q3-2012Q3中國創業投資及私募股權投資市場募資基金數量

圖2 2011Q3-2012Q3中國創業投資及私募股權投資市場募資基金規模
與此同時,2012年前三季度VC/PE背景的中國企業 IPO數量為82家,占同期 IPO數量的33.6%,融資金額為84.28億美元,占同期IPO融資額的21.59%。在上述82家企業IPO中,實現了173家/次私募的退出。雖然私募投資的募集情況和退出情況與2011年同期相比均有大幅下降,但整個私募投資市場的規模仍不可小覷,在我國投資市場中亦擔當著越來越重要的角色。私募投資者退出獲得高額投資回報的同時,也面臨著很大的投資風險。這種風險既存在于市場層面、政策層面,也廣泛地存在于投資者與被投資者之間,如果投資協議對于投資關系雙方無法形成有效的制衡,投資的風險防范和救濟將變得十分棘手。
筆者在多年從事資本市場實務過程中,曾遇到過多個私募股權投資失敗的案例。其中,私募投資者GVI公司與PH股份之間因私募股權投資引起的糾紛,具有典型性,引起了筆者的興趣,有意通過本文拋磚引玉,與理論界和實務界人士共同探討。
2007年8月,私募投資者GVI公司及其他四家私募投資者與香港ANTX公司簽署《增資協議》等文件,約定上述五家投資者對ANTX公司控股的無錫PHTX公司進行增資,投資各方應盡其最大努力在切實可行的情況下盡早于2010年底之前促使無錫PHTX公司獲得中國證監會對合格IPO(指公司在一家證交所的IPO的股票分配和發行,且發行的股票市盈率高于15倍、公司全部股票的市場總價高于20億人民幣)的批準、并在中國相關證券交易所上市交易。
2008年4月,無錫PHTX公司整體變更成為PH股份公司,PH股份的各股東簽訂了《合資協議》并制定了《PH股份公司章程》,《合資協議》中約定,各股東應盡其最大努力在切實可行的情況下盡早于2010年底之前促使無錫PHTX公司獲得中國證監會對合格IPO(指公司在一家證交所的IPO的股票分配和發行,且發行的股票市盈率高于15倍、公司全部股票的市場總價高于20億人民幣)的批準、并在中國相關證券交易所上市交易。
但在隨后的業務重組過程中,PH股份與ANTX、ANTX的母公司臺灣TWPH公司旗下的其他子公司的同業競爭問題一直無法解決,加之PH股份所處的紡織行業在2008年經濟危機的沖擊下整體業績大幅下滑,PH股份也難以幸免,TWPH公司遂利用其大股東優勢,在股東大會通過相關決議,中止PH股份A股IPO計劃,轉為TWPH整體在臺灣上市,因此導致GVI及其他四家投資者對PH股份的投資不能達到預定的IPO退出目的,GVI公司遂向中國國際經濟貿易仲裁委員會提起仲裁,請求裁決ANTX和PH股份對其損失承擔連帶賠償責任,賠償GVI公司經濟損失300萬美元。②
本案例的典型性在于,導致私募投資者投資目的落空的直接原因,既不是受行業景氣或國家經濟調控政策影響,也不是因擬上市主體不能通過中國證監會的審核導致私募投資者不能完成IPO,而是由于目標公司的經營者違反投資協議的約定,終止目標公司的IPO進程,導致投資者投資目的落空。
在本案例中,根據PHTX進行私募股權融資時提出的IPO計劃,GVI等投資者將在PH股份完成合格的A股IPO后退出獲利,此時各私募投資者與ANTX、TWPH的利益是一致的,但在其后的經營及重組過程中,PH股份卻放棄了IPO的目標,其中可能既有A股IPO的審核日趨嚴格、或是PH股份在整體市場疲軟的大環境下業績下滑的原因,也有可能是母公司TWPH經過權衡,認為彼時子公司在大陸IPO難以達到2007年時預期的效益③,募集效果還不如母公司在臺IPO來得更好。
另外,筆者在案卷中查閱到,在母公司TWPH還控制著無錫FIBER公司、東莞DongGuanPH公司、香港ELASTIC公司、越南VTNPH公司、日本JPNPH株式會社等幾個主要子公司或二級子公司,這些子公司主要經營的業務與PH股份都存在一定程度的重疊,特別是設在越南的VTNPH,與PH股份生產的產品從屬于同一個大類,是TWPH在亞洲的另一個主要生產基地。如果按照中國證監會對于同業競爭問題的基本審核理念,上述公司均應納入擬上市主體PH股份,其間的重組成本或許將是母公司TWPH難以承受的,而如果選擇TWPH作為上市主體并到臺灣進行IPO,理順其同業競爭問題可能會較為容易。

圖3 各公司關系示意圖
此時,PH股份公司中就出現了GVI等中小股東與控股股東ANTX的利益發生沖突的情形。(如果對權屬上溯,應該說是GVI與具有控制權的TWPH的利益發生了沖突,GVI在整個公司集團中處于“從屬公司中的少數股東”的地位。④)控股股東ANTX當然地服從其母公司TWPH的戰略安排,促使股東大會通過相關決議,并操縱PH股份在財務、業務等方面配合TWPH的IPO計劃(包括改聘審計機構、改變分紅計劃、調整經營行為以適應臺灣上市要求等),逐漸悖離了各私募投資者簽訂增資協議時設定的A股合格IPO的目標,并置PH股份自身的利益和GVI等小股東的利益于不顧,屬于典型的大股東濫用控制權侵害中小股東利益的情形。
在我國的私募股權投資中,投資者多是目標公司的財務投資者,少數是戰略投資者,關注重點本來就在于投資的中期回報,而不在于企業控制權,不一定會對目標公司中的董事席位提出要求。對于部分投資者來說,能夠以相對較低的價格進入目標公司就已屬不易,在控制權方面討價還價的余地更是微乎其微。
私募投資者在公司股東會、董事會層面并無決定權,尤其是沒有董事席位的私募投資者,可能會在投資協議中設定一票否決權、對賭條款等方式對公司經營者進行約束,對于公司經營中一些一般性事項的了解則要從審計報告中獲得。如果公司的經營者有意違反投資協議,對外進行利益輸送或改變經營戰略,完全可以操縱董事會、股東會形成合法的多數決議,私募投資者很難阻止此類決議的作出。經營者固然需要事后面對投資協議的懲罰,但彼時目標公司的形勢已基本無可逆轉,其他中小股東除了退出之外其實并無其他選擇。
2011年9月29日甘肅省高級人民法院所作的我國首個涉及私募投資對賭條款的判決中,對私募股權投資認定為“聯營一方向聯營體投資,但不參加共同經營,也不承擔聯營的風險”⑤,按照“明為聯營,實為借貸”處理,將私募股權投資中的公司控制問題推入了極其尷尬的境地。
簡單地從外觀上看,私募投資者確實較少參與公司的實際經營,但這是由私募投資本身的交易模式決定的,對賭協議作為估值調整機制并不意味著私募投資者不承擔投資風險。有學者認為對賭協議屬于一種射幸合同⑥,筆者對此表示贊同。借貸法律關系中以交付金錢為合同履行的必然結果,貸方必然地負有向借方還本付息的義務,而對賭協議是以不確定是否發生的事件(達不到對賭協議預設的目標,這種目標可以是業績目標、財務指標,也可以是企業行為、股票發行等)作為觸發交付義務的合同。按照對賭協議的設計,如果觸發事件實際發生,就意味著投資者前期估值高于目標公司的價值,為減少投資者的風險,才引發的經營者向投資者支付現金或股權的結果,實際是降低了投資者的投資價格,卻不能使投資者藉此對沖目標公司的經營風險(至少持股比例的增加會在短期內增加投資者的虧損),不能簡單地等同于借貸關系中保證收益的情形。
在我國現有的多層次資本市場的格局中,通過IPO退出仍然是私募股權投資退出的主要途徑,⑦投資協議的約定不可能突破審核的標準。一方面,不涉及企業控制權的對賭條款尚能被容忍,⑧諸如董事會“一票否決權”等較為簡單的控制手段則為審核所堅決禁止;另一方面,如果投資協議因存在賭協條款而被法院認定為投資者“不參加共同經營、也不承擔聯營的風險”,就有可能要面臨投資協議被否定的危險(在甘肅的案件中,私募投資者海富投資的投資款被法院區分為增資款和借款兩部分,其中的溢價部分并不認為是股權投資而是認定為借款,這種做法基本否認了私募投資的交易模式)。盡管我國不是判例法國家,甘肅高院的判決不能產生判例的效力,但這個案件的生效判決及其在最高院的申訴結果仍將極大地影響我國的私募股權投資的法律環境。
在本案例中,GVI主張PH股份和ANTX違反了《增資協議》、《合資協議》及《PH股份公司章程》,應當賠償其違約造成的損失。我國《合同法》第一百零七條規定:“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任”。這里的損失,包括實際發生的損失和可得利益的損失。
私募股權投資本身具有一定的風險性,是否能夠完成IPO取決于很多因素,即使沒有違約行為的發生,也不一定能夠完成IPO,IPO之后,發行價格以及經過禁售期后的股價高低均具有一定的不確定性。因此,筆者認為,實際發生的損失在本案中應體現為GVI買入與賣出目標股權之間的差價損失。筆者在案卷中查閱到,ANTX對GVI持有的股權同意以高于其增資價的價格進行回購,扣除相關費用后,GVI此項投資的帳面收益仍為正。因此筆者認為,基于上述事實,很難認定GVI產生了合同法意義上的實際損失。而且筆者還認為,對于回購價格超出增資價格的溢價部分,應當在計算GVI的可得利益損失時納入考慮。
關于可得利益的損失,《合同法》第一百一十三條規定:“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定,給對方造成損失的,損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失”。GVI提出這部分主張的主要依據為PHTX提供的《私募股權投資推介材料》關于目標公司2009年每股收益的預測和對爭取2010年12月底前促使目標公司完成合格IPO及上市時預期市值。GVI主張應按照《推介材料》的內容,即每股收益(2009年每股收益預測為0.45元)以及發行市盈率、公司股票估值(發行市盈率高于15倍、公司估值高于20億人民幣)的內容為依據計算可得利益。這一主張是否成立,取決于《推介材料》是否構成PHXT對投資者的有效要約。
要約是一方向對方發出的希望與對方訂立合同的意思表示、要約成立的條件主要包括:是由具有訂約能力的特定人作出的意思表示;必須具有訂立合同的目的;必須向要約人希望與之締結合同的受約人發出(特定的人并不一定要求身份確定);內容必須具體確定;要約必須送達受要約人。⑨要約邀請是指希望他人向自己發出要約的意思表示。⑩要約與要約邀請在效力上最根本的區別,在于要約將成立合同的最終權利交給了受要約人,而要約邀請將成立合同的最終權利留給了邀請人自己。
筆者認為,推介材料應當理解為要約邀請,而非要約,除非雙方明確約定該推介材料構成雙方之間的協議的一部分,該推介材料內容不構成雙方之間契約的一部分。私募推介材料是向投資者介紹本公司的情況,以引起私募投資者的投資意向,尚不能達到使雙方達成明確、具體的投資協議的效果,因此私募股權推介材料是要約邀請,不構成私募股權投資協議的一部分,對雙方沒有法律約束力。因此,推介材料中關于每股收益的內容尚不足以完整地維護投資者存在可得利益。
除推介材料之外,投資各方還簽訂了《增資協議》等生效的法律文件,雖然投資各方在上述文件中達成了合意,但其中對于合格IPO的約定也不適宜作為GVI主張可得利益的依據。因為合格IPO的價格并不直接等于私募投資者的最終退出價格,經過限售期后,不能排除公司股價有低于合格IPO價格的可能性,投資者減持退出時的價格是無法預知的,任何投資協議都不能保證投資者通過二級市場退出時一定能高于IPO發行價格,投資者這部分的可得利益總是不確定的,這也體現了Pre IPO投資的風險性。
本案最終以和解的方式結案,未能形成仲裁裁決,但筆者認為,其中涉及的問題,尤其是損害賠償責任問題,值得深究。本案例對于私募股權投資這種高風險高回報的投資形式引起的爭議的解決具有重要價值,也有利于私募投資者在投資過程中,加深對投資協議條款的理解和風險的防范。
按性質不同,私募股權投資面臨的主要風險可分為以下兩種:
經營風險。私募股權投資作為一種追求高收益的投資方式,選取的投資對象多為高成長性的企業,高成長性的企業所附帶的特性必然是不穩定性、高風險性,這也與高收益伴隨高回報的投資定律相吻合,包括管理風險、行業風險、政策風險、不可抗力等。
法律風險。隨著私募市場成熟和相關法律制度的完善,私募投資者在進行投資時簽署詳細的一攬子投資協議,對股權設置、公司治理、退出方式等進行詳盡的約定。但由于私募股權投資的復雜性,整個投資過程仍然面臨很大的法律風險。法律風險可以分為兩類,一是目標公司本身存在的法律問題,如歷史沿革中的瑕疵、重大訴訟仲裁、知識產權糾紛等;二是目標公司的大股東或經營者故意違反投資協議的約定,違背努力實現上市的意圖,或者放棄原上市意圖,導致目標公司不能完成合格IPO產生的風險。
經營風險和第一種法律風險較為常見,也是目前業界主要討論的私募股權投資的風險。經營風險是私募股權投資者追求高回報的過程中相伴隨而生的風險,第一種法律風險在私募股權投資者對目標公司的調節過程中是可以發現的。但是,隨著資本市場不斷成熟和擴大,上市主體可以選擇的空間更大,對待IPO的態度也發生了很大的變化。有的被投資企業在完成私募增資后,基于商業、法律等考慮改變原上市計劃,如放棄上市、改變上市地、改變上市主體等情形。此時,經營者可能通過一系列違反投資協議約定的行為,阻礙公司原定的上市計劃,以達到其放棄上市、改變上市地、改變上市主體等目的。此種情況下,私募投資方面臨的是目標公司經營者違反投資協議約定的風險。本文側重于討論分析原股東的違約風險“目標公司的原股東或者管理層違反投資協議的約定,違背努力實現上市的意圖,或者放棄原上市意圖,導致目標公司不能完成合格IPO產生的風險。
筆者認為,在探討私募股權投資如何進行風險防范和救濟的過程中,可以將私募投資風險分為違約風險和非違約風險。違約風險是指原股東和目標公司違反投資協議的約定引起的風險,如本文案例;非違約風險是私募投資者面臨的上述違約風險之外的風險,包括經營風險和第一類法律風險。
實踐中,對于非違約法律風險,私募投資者通過對賭協議、股權回購、優先清算權等機制進行控制,已經較為成熟,但是對于違約風險的防范和救濟沒有引起重視,本文將重點落在私募投資者面臨的違約風險,即目標公司及其經營者的違約行為導致私募投資者投資意圖落空時,私募投資者如何救濟。在本文中,筆者通過PH股份的案例,討論分析私募投資者對于此種風險的控制和救濟。
私募股權投資者在投資過程中面臨著諸多風險,當前的私募股權投資者對于風險的控制一般不區分經營風險和法律風險,而是約定統一的風險防范和救濟條款。很多時候違約情形與非違約情形很難完全界定清楚,風險發生后請求救濟的過程中,不易確定責任。筆者建議,在私募股權投資協議中,應當對私募股權投資的各項風險進行綜合考量,對私募股權投資中可能存在的違約情形以及非違約情形進行區分,分別約定不同的救濟方式,形成一個整體的、有梯次的風險防范體系。
本文前述內容將重心落在了目標公司及其經營者違約引起的法律風險及其救濟,探討了民法基本理論在私募股權投資案例中的應用。筆者將基于上述分析,探討私募股權投資整體風險的防范和救濟,主要包括兩個層面,一是私募股權投資風險的防范;二是私募股權投資風險的救濟。
投資條款(Term Shit)所涵蓋的主要權利義務包括私募股權投資的現金流權(cash flow rights)、控制權(control right)和退出權(liquidation right),?筆者認為,結合私募股權投資實踐和本文前面的探討,為了事先預防私募股權投資者面臨的違約和非違約風險,投資條款的設計應圍繞對投資者現金流權、控制權、退出權的保護,分別設計針對違約情形的違約責任條款和針對非違約情形的處置條款,如對賭協議、回購條款、強制售股權、共同售股權、優先清算權等,形成一個具有梯次性的救濟手段。兩者也可以存在交叉,例如,通過將違約行為作為處置條款的適用條件,則在發生違約情形時,也可以通過事先約定的處置條款進行救濟。而退出途徑的設計,則要最大限度地保護投資者在遭遇風險時“全身而退”。
1、處置條款
本處所稱的處置條款,實質上是契約雙方基于合意作出的一種契約安排,無論是否發生違約行為,只要發生了約定的情形,就觸發處置條款,以保證私募投資者或者原股東的利益,從法律本質上來講,不是因違約才承擔的違約責任,而是一種不以違約為前提(除非將違約行為約定為處置條款的適用條件)協議安排。它是契約自由原則在私募投資風險防范和救濟中的一個體現。
具體來說,除了對賭條款和董事會否決權,國際投資中常見的法律工具還有反稀釋、優先分紅、清算優先權、回贖權、隨售權、帶領權、知情權、監督權、資金共管等等。盡管其中的優先分紅權和清算優先權或許并不具備在我國適用的法律基礎,但正如有學者所言,這套“組合拳”能夠保證投資人牢牢地把目標公司重大事項控制在自己的手上,并綁定和激勵目標公司團隊為公司創造利益,這種安全有效的投資法律合同的體系化保證,是經過無數次試錯之后沉淀下來的投資制度精華,正是跨國資本在國際市場上取得安全穩定的高額回報的“秘密武器”。?
值得注意的是,處置條款的設置,尤其是對賭協議,一定要注意IPO法律法規的限制。例如,對賭協議是目前IPO審核中的“硬傷”,在上市之前一般要清理掉。這也是與對賭協議的本意相符合的,私募股權對賭協議存在的意義在于促使原股東和投資方共同努力,爭取完成上市,在擬上市公司在上市前滿足了對賭協議約定財務標準等條件的情況,解除對賭協議是合理的,也是必須的。
我國法律目前并不承認同股不同權情形的存在,因此在國際投資中行之有效的優先分紅條款在我國卻面臨著違反法律規定的尷尬境地,同樣的情形也發生在清算優先權的情形中。?對此,筆者認為,處置條款的標的除了目標公司外,也可以考慮使目標公司的經營者或大股東承擔更多的補償責任,將目標公司的風險轉由其經營者或大股東承擔。這種做法并不違規,也可以有效約束目標公司經營者和大股東的違約沖動,而且可以盡量避免投資者成為公司的大股東,重蹈太子奶破產重整的覆轍,畢竟我國的職業經理人市場尚未發育完善。
2、違約責任條款
違約責任條款是指雙方通過在協議違約責任部分約定在原股東或者目標公司出現違約行為時,按照約定承擔違約責任。為了避免出現本文案例中私募投資者面臨的可得利益不易確定的問題,筆者建議,違約責任條款應當避免采用“如果發生違約行為,違約方應當賠償另一方全部經濟損失”這種方式,而應當盡量的具體,如約定如果原股東采取違約行為直接導致上市失敗則以某一標準進行賠償,以增加可得利益的確定性和可預見性,或者將部分或者全部違約行為作為處置條款的“觸發條件”,直接引用處置條款。在違約責任的設計中,應對經營者、大股東有意違反有資協議、侵害中小投資者權益的行為設置較為嚴厲的、可直接執行的懲罰,增加違約成本,降低大股東從違約行為中獲利的可能性。
3、退出途徑的設計
在私募股權投資的交易模式中,存在著多種推出途徑,主要包括:首次公開上市(IPO)、并購退出、管理層回購、破產清算、產權交易退出等,在投資者遭遇投資風險的情形中,有可能需要通過并購退出、管理層回購或破產清算退出。在設計交易模式時,就應特別注意對投資風險進行預先估計,有針對性地設計投資者退出時的保護措施,減輕投資失敗的損失。例如在本文案例中,GVI通過投資前的盡職調查,應當可以發現PHTX的股權結構中存在紅籌架構,也應當能夠預見PHTX存在利用該紅籌架構赴境外上市的可能性,基于此種情況,或許可以在交易中進行換股的設計,如果PHTX放棄A股市場轉赴其他市場上市,則GVI可以向該上市主體進行換股,增加退出地點的選擇范圍。退出途徑的設計,應當考慮如何理順投資者與公司大股東的利益關系,當目標公司大股東的利益發生轉移時,使投資者可以憑借投資條款將自己與大股東捆綁在一起,搭上大股東的“順風車”,避免淪為“從屬公司中的少數股東”。
通過筆者的觀察,在現有可行的退出途徑中,司法訴訟程序或許是最為困難、也最不經濟的退出方式。在上文提到的(2011)甘民二終字第96號判決中,海富公司的投資溢價款被認定為借款,并且還只能按照同期銀行定期存款利率計算利息。判決援引1990年頒布的《最高人民法院<關于審理聯營合同糾紛案件若干問題的解答》是否符合我國現階段多層次資本市場的發展現狀、按同期銀行定期存款利率來計算過錯責任的法律依據何在,現在都引起了廣泛的爭論。況且,自海富公司2009年12月起訴至甘肅高院2011年9月作出生效判決,前后歷時22個月,時間成本巨大。
由于資本市場的波動性和風險性,即使投資者事先進行了充分盡職調查,并約定了較為完善的風險防范條款,也不可能完全避免風險的發生,在風險發生后,需要進行風險的救濟。其中既包括對違約風險的救濟,也包括對非違約風險的救濟。在我國現階段的法律環境下,投資者的自力救濟應當是私募股權投資風險救濟的主要手段。
1、非違約風險的救濟
按照筆者上文所述,非違約風險的產生并非源于違約行為,因此適宜使用各種交易工具,從調整投資者的投資價格和促使大股東對目標公司進行補足兩方面入手,目的是消除投資者的投資風險。調整投資價格自無需贅述,大股東的補足義務應更多地體現為法律方面的缺陷的補充,例如對公司歷史沿革中瑕疵的補充、按照資產完整性的要求對目標公司的資產(尤其是知識產權)進行補充、承諾承擔目標公司重大或有事項造成的損失等。
2、違約風險的救濟
違約風險的救濟,可以通過違約責任進行救濟,如果違約行為同時觸發了“處置條款”,可以通過要求履行“處置條款”約定的義務進行救濟。如果違約行為成為處置條款的“觸發條件”,同時又有針對違約行為的違約責任條款,筆者認為,應當在兩者之間由私募投資者自由選擇適用何種有利的救濟方式。需要注意的是,在非違約的情況下,非違約情勢觸發投資協議中的“處置條款”,從本質上來講,是形成了履行處置條款的義務,是一種合同義務,而不是違約責任,如果義務方不履行“處置條款”約定的義務,才構成違約行為,進而適用違約責任條款的約定。違約責任條款和處置條款形成了一個互相交叉和支持的結構,并且,在產生違約責任的情形下,其后果允許與處置條款中的責任疊加,使之具有懲罰的性質,有利于私募投資者風險的控制。
結 語
私募股權投資具有高收益、高風險的本質特征,對于風險的控制是私募股權投資核心問題之一。對私募股權投資面臨的各種風險進行分類總結,結合我國民法理論和法律法規的規定,制定不同的風險防范和救濟機制,有助于控制私募股權投資的投資風險。在風險防范和救濟機制的設計過程中,綜合利用針對非違約風險的“處置條款”和針對違約風險的違約責任條款,形成一個風險防范和救濟的整體機制。在利用違約責任條款進行救濟的過程中,不可避免會遇到違約損害賠償責任的問題。違約損害賠償責任的構成和承擔是民法理論和實踐中一個非常棘手的問題,尤其是可得利益的確定和損失預見規則的應用,在司法實踐中存在較多的爭議。私募股權投資又具有典型的高風險的特點,違約行為與損害事實的因果關系、可得利益等的確定更加復雜,需要綜合資本市場的特點和民法理論進行綜合分析。
筆者認為,私募股權投資雖然具有高風險的特點,且經營風險和法律風險的界限比較模糊,但是,基于對風險的分析,結合資本市場的特點和民法理論,可以進行良好的風險防范和救濟,降低投資風險,提高私募投資的活躍性。
注釋:
①私募股權投資按照投資階段的不同,有廣義和狹義之分。廣義的私募股權投資指私募投資者在投資對象上市前各個階段的私募股權投資,包括種子期、初創期、發展期、擴展期、成熟期和Pre-IPO等各個時期的投資。狹義的私募股權投資是指私募投資者在投資對象的成熟期或者Pre-IPO階段的私募股權投資。本文受篇幅所限,僅探討以在中國大陸范圍內按照《中華人民共和國公司法》設立的公司為投資對象的私募股權投資。
②來源于該案仲裁案卷資料。
③2007年PHTX引入私募投資者時適逢A股市場發行情況一路高歌,據滬深兩市的公開市場數據顯示,2007年120次IPO的發行市盈率(攤薄)的中值為29.92倍,較2006年(71次、24.42倍)有較大增長,2007年新股發行的網上中簽率平均為0.30%,較2006年降低了4成多,在遭2008年金融危機突襲前,市場普遍預測2008年的IPO熱潮仍將繼續。
④關于“從屬公司中的少數股東”的理論,見王玥:《論關聯企業中從屬公司債權人和少數股東的法律保護》,山東大學碩士學位論文,2005。
⑤(2011)甘民二終字第96號。
⑥黃風:《射幸契約與衍生金融工具交易》,載《羅馬法·中國法與民法法典化——物權和債權之研究》,中國政法大學出版社,2001年版。
⑦韓廣正:《中國私募股權基金退出法律問題研究》,哈爾濱工程大學碩士學位論文,2009。
⑧如機器人(300024)招股書披露,2008年5月,沈陽自動化所、公司核心管理團隊以及金石投資三方簽署定向增發協議。該協議包含了對賭內容,而對賭的對象卻是擬上市公司高管,其對賭內容也不涉及股權交易,而是股權的公開減持和高管獎勵,此種約定因不動搖上市公司控制權而得以保留。
⑨參見《中華人民共和國合同法》第十四條-十六條。
⑩王利明主編:《合同法新問題研究》,第97頁,中國社會科學出版社,2003年版。
?朱健飛:外資私募股權投資法律問題研究,華東政法大學博士學位論文,2010年。
?李壽雙:“和而不謀”之下的雙輸,載《法人雜志》,2007年7月。
?我國《破產法》第一百一十三條規定:破產財產不足以清償同一順序的清償要求的,按照比例分配。
[1]周林彬.比較合同法[M].蘭州:蘭州大學出版社,1989.
[2]Knapp,Problems of contract law,Little,Brown,and Company,1987.
[3]王利明.合同法新問題研究[M].北京:中國社會科學出版社,1989.
[4]國際統一司法協會.國際商事合同通則[M].北京:法律出版社,1996.
[5]中國高級法官培訓中心.首屆學術討論會論文選[M].北京:人民法院出版社,1990.
[6]程德鈞.涉外仲裁與法律[M].北京:人民大學出版社,2010.
[7]王家福.民法債權[M].北京:法律出版社,1991.
[8]崔建遠.新合同法原理與案例評釋[M].北京:吉林大學出版社,1999,
[10]楊振山,[意]桑德羅·斯奇巴尼.羅馬法·中國法與民法法典化——物權和債權之研究[M].北京:中國政法大學出版社,2001.
[11]夏斌,汪昌云,周業安.中國私募基金(2011)[M].北京:中國人民大學出版社,2012.
[12]王蘇生.私募基金風險管理研究[M].北京:人民出版社,2007.
[13]李壽雙.紅籌博弈[M].北京:中國政法大學出版社,2011.
[14]石育斌.中國私募股權——投資人權益保護指南[M].北京:法律書版社,2012.
[15]李壽雙.中國式私募股權投資——基于中國法的本土化路經[M].北京:法律出版社,2008.
[16]李壽雙.“和而不謀”之下的雙輸[J].法人雜志,2007,(7).
[17]王鈞.中國上市公司的制度性利益沖突[J].北大法律評論,2001,(1).
[18]潘林.論創業企業股東沖突及其化解路經[J].求索,2012,(2).
[19]朱慈蘊.資本多數決原則與控制股東的誠信義務[J].法學研究,2004,(4).
[20]程麟清.大股東控制權的法律規制[D].吉林大學碩士學位論文,2012.
[21]朱健飛.外資私募股權投資法律問題研究[D].華東政法大學博士學位論文,2010.
[22]韓廣正.中國私募股權基金退出法律問題研究[D].哈爾濱工程大學碩士學位論文,2009.
[23]王玥.論關聯企業中從屬公司債權人和少數股東的法律保護[D].山東大學碩士學位論文,2005.