案例概要
金某與樊某同為某校學生。金某在上自習時因玩手機被老師沒收,后找樊某一起去辦公室拿手機,樊某不小心從辦公室窗戶翻出時不慎墜地昏迷致七級傷殘。因此,樊某起訴學校和同行學生金某,要求被告賠償傷殘賠償金、營養費等291984元。目前,當地法院審理了此案。
案情評析
2017年5月16日晚自習期間,金某上課玩手機被值班老師發現后暫扣了手機。兩天后的晚自習,金某邀約同班同學樊某到辦公室拿回手機。兩人見辦公室過道無人,便從未鎖的窗戶翻進辦公室找手機。此時,恰逢有老師從另一校區回辦公室,聽見辦公室有聲音,便打電話報警。兩人擔心被發現,遂從辦公室外窗翻出至外面平臺,樊某在攀爬過程中因為緊張而墜地,當場昏迷。經診斷,樊某身體有多處骨折。住院期間,除醫保報銷外,個人自付醫療費25978.8元。學校已支付19900元。經鑒定,樊某構成七級傷殘,后期醫療費用為60000元。樊某起訴學校和金某,要求被告賠償傷殘賠償金、住院伙食補助、營養費、護理費、交通費、后續治療費等共計291984元。學校認為,老師按照管理規定暫扣金某手機,與樊某沒有關系。樊某自行從教學樓外墻往下爬應該預見到后果,自身也存在過錯。學校已給付部分醫療費,不應再承擔賠償責任。
當地法院經審理認為,學校的安全保障義務是有限度的,并不是要求達到一種絕對地保障到不出現任何損害后果的程度,而僅要求采取可能且合理的防范措施。樊某已經15歲系限制行為能力人,具有與其年齡相適用的判斷辨別能力,當金某邀約去取回手機時完全可以拒絕,其對傷害事件的發生應承擔主要責任。按照學校管理規定,沒收、暫扣手機后需及時聯系家長,該學校老師在暫扣手機后未及時履行通知義務存在一定過錯,但這只是事件誘因,并不是主要原因,應承擔次要責任。
學校和未成年學生之間是一種教育關系,學校對學生負有教育、管理和保護的職責。根據《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國未成年人保護法》的有關規定,參照教育部頒布的《學生傷害事故處理辦法》第十二條、第十三條之規定,學?!拔幢M到教育、管理職責”是學校教育機構過錯判決標準,只有學校確實履行了教育管理職責,自身沒有過錯的情況下,才可以免除責任。《學生傷害事故處理辦法》第五條第二款規定:學校對學生進行安全教育、管理和保護,應當針對學生年齡、認知能力和法律行為能力的不同,采用相應的內容和預防措施。由此可見,在保障學生合法權益的同時也要保證學校正常工作的運轉,雙方的權益都需平等地進行考量平衡。
相關法官表示:教育機構適用過錯責任原則。限制行為能力人與無行為能力人相比,心智已漸趨成熟,對事物有了一定的認識和判斷能力,對一些容易遭受人身損害的行為也有了充分認識。
《中華人民共和國侵權責任法》第三十九條規定:“限制民事行為能力人在學?;蛘咂渌逃龣C構學習、生活期間受到人身損害,學?;蛘咂渌逃龣C構未盡到教育、管理職責的,應當承擔責任。”這一規定明確指出,對限制行為能力人在教育機構遭受人身傷害的,教育機構的責任適用過錯責任原則。也就是說,如果教育機構對限制行為能力的學生沒有盡到一般注意義務,就應當承擔與其相對應的責任;如果教育機構履行了注意義務,并且按照相關的規章制度,盡到了應盡的注意義務,就應當認定教育機構主觀上沒有過錯,不應承擔責任。