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不確定性鑒定意見的生成及其證據效力研究

2024-01-09 14:37:20胡裕嶺
中國司法鑒定 2023年4期

胡裕嶺

(華東政法大學 刑事法學院,上海 201620)

不確定性鑒定意見有無證據效力,這不僅是一個重要的證據理論問題,更是一個亟待解決的司法實踐難題。 從表面上看,其關系到不確定性鑒定意見的采納與采信,實際上隱含著科學與法律的認知壁壘,相關事實認定主體責任的分配以及深層次的訴訟價值的選擇。2020 年8 月14 日,最高人民法院發布的《關于人民法院民事訴訟中委托鑒定審查工作若干問題的規定》[(法〔2020〕202 號),以下簡稱《規定》],在民事訴訟領域對鑒定意見的審查提出了原則性的規范。 其中第十一條指出,“同一認定意見使用不確定性表述的”,視為未完成委托鑒定事項,以及“補充鑒定或重新鑒定仍不能完成委托鑒定事項的,人民法院應當責令鑒定人退回已經收取的鑒定費用”。 事實上確立了同一認定中不確定性表述鑒定意見的排除規則,剝奪了民事訴訟中不確定性鑒定意見的證據資格。

然而,這一規則是解決當下鑒定亂象[1]的一時之策,還是表明了司法機關對不確定性鑒定意見證據效力的基本立場? 鑒定意見為何可以作出不確定性表述? 作出不確定性表述的鑒定意見是否具備證據資格,如果具備,又當如何解決給本就對科學證據難以判斷的法官群體帶來的評價難題? 為此,加強對不確定性鑒定意見證據效力的探討,對完善司法鑒定改革,豐富我國證據法學理論和指導司法實踐均具有重要意義。

1 不確定性鑒定意見的范圍及后果

1.1 不確定性鑒定意見的范圍

何為不確定性鑒定意見? 《規定》第十一條所指“不確定性鑒定意見”,并沒有相關司法文件的明確解釋,除《法醫物證鑒定線粒體DNA 檢驗規范》(SF/Z JD0105008—2018,以下簡稱《檢驗規范》)外也無司法鑒定國家標準、技術規范中相一致的稱謂。 在后者文件中多有陳述為“非確定性”鑒定意見,包括可能性、傾向性鑒定意見表述,從文意上看,似乎同指。 《規定》中的“不確定性鑒定意見”與司法鑒定國家標準、技術規范中的“不確定性”和“非確定性”鑒定意見的內涵和邊界是否等同就成為不確定性鑒定意見證據效力研究的第一個問題。

然而另一個問題是,除了與《規定》近乎所指的“不確定性”和“非確定性”鑒定意見外,國家標準和技術規范中還廣泛存在著“不排除”“未發現”“無法判斷”等“確定性”和“非確定性”之外的表述方式,這些是否在《規定》所指的“不確定性鑒定意見”范圍之內呢? 如《檢驗規范》《電子郵件鑒定實施規范》《錄像設備鑒定技術規范》等技術規范中把“確定”“不確定”“不排除”“未發現”“無法判斷”并列表述,那么從語義上看非常容易得出的結論是“不確定”不能包含后者。 但是從《規定》的條文上看,“同一認定意見使用不確定性表述的,視為未完成委托鑒定事項”“人民法院應當要求鑒定人補充鑒定或重新鑒定”“補充鑒定或重新鑒定仍不能完成委托鑒定事項的,人民法院應當責令鑒定人退回已經收取的鑒定費用”,其實質上是要求同一認定鑒定意見需作出能夠完成委托事項要求的明確的、結論性的意見。 那么,“不排除”“未發現”“無法判斷”是否屬于明確的、結論性的意見呢? 從科學技術上講,受鑒定材料和技術所限,當然屬于。 但從立法本意出發,前述《規定》條文的邏輯判斷不在于是否“確定”,而在于實際上是否完成委托鑒定事項要求,即同一或不同一。 因此,《規定》所指“不確定性鑒定意見”包括司法鑒定相關國家標準和技術規范中的“不確定性”“非確定性”“不排除”“未發現”“無法判斷”等確定性表述之外的全部鑒定意見。

1.2 不確定性鑒定意見的后果質疑

然而不確定性鑒定意見這一范圍的界定,又會引發額外的兩個問題。 其一,如果司法鑒定機構作出《規定》所指的“不確定性鑒定意見”,人民法院應當要求鑒定人補充鑒定或重新鑒定,那這里的“重新鑒定”是否指由原司法鑒定機構或原司法鑒定人進行呢?如果是,則與《司法鑒定程序規則》[(司法部令132 號),以下簡稱《程序規則》]第三十二條的一般原則,“重新鑒定應當委托原司法鑒定機構以外的其他司法鑒定機構進行”相違背。 抑或“不確定性鑒定意見”是否屬于該條文的特殊原因? 《程序規則》并沒有釋明。 但似乎讓其他司法鑒定機構重新鑒定也不符合《規定》的近似懲罰性規則的要求。其二,如果司法鑒定機構作出“不確定性鑒定意見”,或人民法院直接委托其他司法鑒定機構重新鑒定,那么人民法院應當責令司法鑒定人退回已經收取的鑒定費用的做法是否合法合理? 依照《程序規則》,司法鑒定機構決定受理鑒定委托的,應當與委托人簽訂司法鑒定委托書。 委托書通常具有合同性質,應當載明鑒定費用及收取方式、雙方權利義務等,通常還包括風險提示,也即可能因客觀條件或技術局限等原因作出不確定性鑒定意見而不退費。這就意味著,在民事訴訟活動中,司法鑒定委托活動是平等主體之間訂立的合同。 司法鑒定機構是否應當退回收取的鑒定費用,應當遵守《民法典》的規定,遵循自愿、公平、誠信的原則。 在沒有違法、違約等法律規定或合同約定的情形出現時,委托方沒有要求退費的合法依據。 而值得注意的是,《規定》中對鑒定機構退費使用了“責令”,那么“責令”的法律依據是什么? 依據我國《民事訴訟法》,人民法院的命令包括適用于保全和執行程序的調查令、 禁止令,適用于督促程序的支付令,對妨害民事訴訟的責令退出法庭等。 前述“責令”顯然不在此之列。 故“責令”退費是違背民事訴訟基本原則的,也無命令的法理依據。 既然不是民事訴訟的令,是否可以是行政命令抑或是上下級關系呢? 依照全國人民代表大會常務委員會《關于司法鑒定管理問題的決定》(以下簡稱《決定》),司法鑒定活動的管理機構應當是國務院司法行政部門。 那么,最高人民法院“責令”退費的這一做法顯然有超越職權之嫌。

由此可見,《規定》關于鑒定意見的表述與鑒定意見的國家標準和技術規范存在明顯的沖突。 換言之,《規定》的制定不但未充分考慮鑒定意見的國家標準和技術規范,而且國家標準和技術規范中對鑒定意見的表述要求也并不一致。

2 不確定性鑒定意見的理性認識

2.1 不確定性鑒定意見的生成緣由

盡管有沖突,但是司法鑒定活動畢竟是一種訴訟服務活動,既然《規定》對民事訴訟中同一認定的“不確定性鑒定意見”持否定態度,那么相關鑒定意見是否能夠作出確定性表述呢?

首先,鑒定意見的首要屬性在于其科學性。 司法鑒定人需要運用專門技術對專門性問題進行鑒別。 排除不確定性鑒定意見既不尊重科學,也不尊重事實。 鑒定意見在英美法系常被稱之為“科學證據”。“科學證據”的稱謂指示了其科學性的基本內涵,其是“運用具體有可檢驗特征的普遍定理、規律和原理解釋案件事實構成的變化發展及其內在聯系的專家意見”[2]。 “科學證據”可以提升我們對事實認知的水平。 因此,有學者指出,科學是“當代司法改革和司法制度結構的一個基本的制度變量”,司法改革進步的功勞“應當首先歸功于科學技術進步”[3]。 這也是鑒定意見之所以成為現代司法活動中極為重要的證據種類之一的因由。 然而,科學認知具有局限性,可以說,科學中并不存在確定性。 科學認知下的“真理”是可變的。 這意味著,科學對于事實難以做出明確的、絕對的確定宣告。 如在mtDNA鑒定中,根據檢驗結果判斷證據樣本與對照樣本是否來自同一個體或同一母系。 檢驗結果表明證據樣本與對照樣本的mtDNA 序列存在一個核苷酸差異,且均未檢測到異質性,那就意味著在此技術框架下不能確定兩樣本是否來自同一個體或同一母系。 在這種情況下,以目前的科學認知水平,任何司法鑒定人或科學專家都難以作出同一或不同一的確定性判斷。 又如在文件材料鑒定中,判斷檢材與樣本種類是否相同。 根據已使用的檢驗方法對需檢文件材料的主要特性進行了較全面的檢驗,未發現檢材文件材料與樣本文件材料的特性存在本質性差異,對產生變化的特性能給出相對合理的解釋,表明需檢文件材料是同種類的可能性較大,但尚不足以得出確定同一的鑒定意見。 這意味著按照國家標準《文件材料鑒定技術規范》(GB/T 37235—2018),應當作出“未發現非同種類”或“無法判斷”的鑒定意見。 因此,真即為真,假即為假,不確定即為不確定,客觀描述檢驗結果,這是對鑒定意見“科學性”的基本要求,也是對事實的基本尊重。 否則,要求已受理的司法鑒定活動應當作出確定性的鑒定意見是不科學的。 甚至進一步而言,司法于鑒定所期待的100%的確定性也是理想而虛幻的、不存在的。“專家們只是把概率高于某一值的情況得出肯定性結論, 把概率低于某一值的情況得出否定性結論,并不存在所謂的肯定為“100%”,或者否定為“0”的情況”[4]。 如即使是在短串聯重復序列技術較為成熟的親子鑒定中,任何支持親緣關系的鑒定意見并不意味著100%確定,而是根據現有技術和孟德爾遺傳定律,排除概率可能大于0.999 9,仍然有0.000 1非親緣關系的可能。 換言之,面對概率不足此的其他檢驗結果,任何司法鑒定人或科學專家能夠作出確定性鑒定意見嗎?

其次,除了因科學性描述檢驗結果而作出不確定性鑒定意見的緣由之外,鑒定意見中還廣泛存在著“傾向性”“可能性”的經驗性判斷。 司法鑒定人需要運用所掌握的專門知識對專門性問題進行判斷。這種判斷實際上是司法鑒定人根據檢材和樣本的客觀狀態和特征,結合經驗知識所形成的內心確信。這種內心確信的形成具有很大的主觀性因素。 僅僅依靠科學技術是不足以作出鑒定意見的。 這也是在相關司法鑒定人準入機制和考評機制中,有明確的學歷職稱加從業經驗的執業能力要求的原因,以及為何沒有量化“傾向性”“可能性”等具體標準的重要原因。 因此,我們在“傾向性”“可能性”鑒定意見的國家標準和技術規范中,可以看到“極可能”“很可能”“可能”等不同程度性的、相對概括的表述方式。這種“極可能”“很可能”“可能”之間難以量化。比如, 檢材和樣本有多少個特征點同一可以確定指紋同一? 檢材印文與樣本印文的印文特征差異點的質量分別有多高可以被認為是“極大程度”“基本”“一定程度”反映了同一印章印文特點? 諸如此類問題,需要科學認知,也需要經驗性判斷,但難以作出確定性表述。 或者更準確的說,從科學的角度來看,此類經驗性的程度判斷于司法鑒定人而言是確定性的,但于司法而言,達不到確定性的標準。

2.2 鑒定意見是否可以用確定性數據表述

既然在尊重科學、尊重經驗的基礎上,難以得出確定性的鑒定意見表述,有學者就提議,可以要求同一認定中的鑒定意見用確定性的概率,如似然比(likelihood ratio, LR)[5-6]來表述。 如在《個體識別技術規范》(SF/Z JD0105012—2018)中,如果血樣DNA 分型結果一致,則需計算LR 值,鑒定意見可表述為“支持兩者來源于同一個體,LR 值為XXX”。 其中LR 值越大,則越支持證據檢材來源于某個個體的假設。將數理邏輯應用于鑒定意見表述中,具有一定的積極意義。其實也是一種相對而言,較為確定性的表述,至少可以讓法官看得懂,可比較。

鑒定意見LR 的表述是舶來品。 “20 世紀中葉,科學的中間學科——數學,特別是概率論,被視為或許可以化解許多困擾充分理解司法證明的難題。但結果說明,這一轉折是個錯誤轉折。”[7]其前提是獲取必要的概率數據和確切的事實結果。毫無疑問,部分法醫類、電子數據鑒定可以作出LR 的意見表述。然而,何以確定印章印文或筆跡的檢材和樣本相似度達到80%? 相當多的鑒定科學領域是無法計算和量化的。 如果要求鑒定意見必須用確定性的數據來表述,那么同樣違反了鑒定活動的科學性和經驗性原則,于司法事實認定而言,有弊無利。

2.3 鑒定意見是否可以由專業人士推斷

或許有學者指出,倘若鑒定意見不可避免地要作出不確定性表述,那么是否可以讓專業的人來做專業的事,即讓司法鑒定人來推斷事實呢? 因為,畢竟相比較而言,司法鑒定人比法官更懂得科學知識、更有經驗,而法官難以解決科學性的爭議,難以評價科學證據的效力。 這種觀點似乎合理,或許也是《規定》期望達成的一種效果。 即,司法鑒定人在同一認定中,應當給法庭一個能夠據此認定事實的確定性推斷。 這樣可以使法官免受不確定性鑒定意見的困擾,有利于節約訴訟成本,提高訴訟效率。 這事實上是要求鑒定意見“易用”。 “易用性使得狹義的科學觀點充滿誘惑”[8],可以簡化審判法官的工作,也可以減輕法官事實認定的責任。 然而,如此做法既不合法理,也不合邏輯,甚至增加了民事訴訟和司法鑒定的成本和風險。

首先,判斷不同于推斷,兩者有本質上的區別。其一,前者由司法鑒定人作出;后者由法官作出。 其二,《決定》第一條明確了鑒定活動是司法鑒定人對專門性問題的“鑒別和判斷”而提供鑒定意見。 同一認定中,判斷是針對檢材和樣本兩者是否具有某種關系的決定,這種決定并不會脫離檢材和樣本本身。通俗而言,即是對A 是否是B,或A 與B 是否同種類的判斷。 而推斷是法官依據訴訟活動中的證據作出的法律事實是否為真的推論。 依據《民事訴訟法》,證據必須查證屬實,才能作為認定事實的根據。通俗而言,推斷是事實認定者對A 證據能否推斷出B 事實,或A 加B 證據能否推斷出C 事實的認定。其是一個最佳解釋推論的過程,超出了證據本身,夾雜著證據法則與訴訟價值選擇。 如果由鑒定人作出推斷,那又從“鑒定意見”回到了“鑒定結論”,明顯違反法律,違背司法鑒定改革精神。 其三,進一步從價值選擇上來講,依照《決定》和科學中立原則所開展的司法鑒定活動是“求真”,而依照《民事訴訟法》和其他證據原則構建的民事審判活動在“求真”的同時更要“求善”。

其次,鑒定意見“易用”增加了民事訴訟和司法鑒定的成本和風險。 “易用”表面上看是讓專家作出判斷,簡化了法官事實認定的成本,實則不然。 一方面,終身責任制的法官是訴訟活動中事實判斷和法律適用的最終責任主體。 不確定性的客觀基礎上作出確定性的鑒定意見只會增加事實認定的成本和風險。 這是因為事實認定本質上是事實認定者依據證據通過概括性推斷獲取對事實認知的過程。 可以簡化為,證據加推斷等于事實的邏輯。 推斷是主觀性的,為了增加事實認定的客觀性,就必然需要降低證據的主觀性元素。 否則,依據主觀加主觀而進行事實認定的主觀性風險必然增加。 另一方面,由司法鑒定人對事實作出推斷性結論的證據規則,實際上是將事實認定訴諸于專業權威,將剝奪當事人對鑒定意見相關證據的質證空間。 原本可以針對不確定性或傾向性的鑒定意見作出合理解釋或進一步使得舉證的空間被限縮。 對持否定態度的當事人而言,那么似乎唯有申請重新鑒定、聘請專家輔助人,才可以超越原確定性鑒定意見的高度蓋然性。實則不僅增加了當事人的訴訟成本,而且增加了整個司法活動的成本,更有悖于司法為民的宗旨。

或許有人會指出作出確定性的鑒定意見,也并不意味著一定被法庭所采信。 依然可以對其展開質證。 而事實上,當法官開始將鑒定意見所涉事實認定問題訴諸于專業權威那一刻,意味著其失去了對鑒定意見開展實質性審查的努力,而更傾向于選擇“遵從”。 在此種模式下,面對確定性的鑒定意見,法官似乎并沒有不采信的理由。 換言之,如果不排除法官能夠對鑒定意見開展實質性審查的可能性,那么又何必強求鑒定意見作出確定性表述呢? 反而提高了鑒定意見審查的成本和風險。

3 不確定性鑒定意見的證據資格

不確定性鑒定意見的生成是科學的、理性的。不確定性鑒定意見是否具備證據資格和其是否能夠成為認定事實的根據,也即不確定性鑒定意見的采納與采信,是對不確定性鑒定意見證據效力研究的兩個重要問題。 國內許多學者對鑒定意見審查認定的研究往往對此不加以區分。因此,有必要做一些界定和說明,證據效力應當包括證據能力和證明能力。證據的采納與采信,對證據資格的審查和證明能力的評價是證據審查認定的兩個基本問題,不能混為一談。 兩者的區分有利于提高認證結果的合理性和科學性,也有利于提高法官的認證能力和水平[9]。

法官對鑒定意見是否具備證據資格的審查不能以鑒定意見的是否確定為標準。 但這也并不意味著,作為法定證據種類之一,不確定性的鑒定意見可以被法庭采納,可以進入訴訟的“大門”。 對不確定性鑒定意見證據資格的審查,既要遵循一般鑒定意見的審查規則,也要遵循其特殊性規則。

3.1 不確定性鑒定意見采納的一般規則

證據的采納主要是依據現有法律對證據相關性和合法性的硬性審查。 不確定性鑒定意見采納的一般規則,即鑒定意見的采納規則。

鑒定意見是《民事訴訟法》規定的法定證據種類之一,其采納規則應當主要依照《民事訴訟法》《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》(以下簡稱《民事證據規定》)等法律法規和司法解釋展開。 其中,《民事證據規定》明確了鑒定意見相關性的要求、鑒定的程序規范、鑒定的期限以及對鑒定書的審查內容。 其中包括鑒定書對鑒定所依據的原理、方法,對鑒定過程的說明,司法鑒定人簽名或者蓋章以及司法鑒定人的相應資格證明等。

但問題是法官在審查過程中是否要遵循《司法鑒定程序通則》[(司法部令第107 號),以下簡稱《通則》],以及當《通則》與《規定》沖突時如何處理。 比如鑒定書缺乏《規定》要求的形式要件或文字錯誤,是否要否定其證據資格? 依據《通則》第四十一條,在不改變鑒定意見原意的情況下,對簽名、蓋章和文字表達錯誤等可以進行補正。 民事訴訟中是否存在瑕疵證據補正規則尚存爭議。 但是《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》(法釋〔2022〕11 號)明確了民事訴訟非法證據排除的標準,即“對以嚴重侵害他人合法權益、違反法律禁止性規定或者嚴重違背公序良俗的方法形成或者獲取的證據,不得作為認定案件事實的根據”。 前述瑕疵證據明顯不在排除之列。 而且最高人民法院民事審判第一庭也指出,對鑒定意見的錯誤應當作實質性的分析。 無實質性問題,僅是因為文書制作、校對時產生錯誤的,可以允許補正[10]。那么對于前文所述《規定》中與《通則》沖突的地方又當如何處理呢? 筆者認為:一方面,部門規章的效力應當優于司法解釋性質文件;另一方面,作為《決定》規定的鑒定管理機構, 其針對司法鑒定制定的部門規章無論從專業管理職權上看,還是從內容實質上看都應當得到司法部門的尊重。因此,對鑒定意見證據資格的審查,應當堅持實質性審查的原則,應當合乎法律法規以及相關規范。

3.2 不確定性鑒定意見采納的特殊規則

值得注意的是,不確定性鑒定意見具有合理性,但并不意味著所有的鑒定意見都可以作出不確定性表述。 比如《親權鑒定技術規范》(GB/T 37223—2018)中鑒定意見表述分為排除親權關系和支持親權關系兩種情形。 因此,對不確定性鑒定意見證據資格的審查,應當具有合法性的特殊規則。 根據《通則》,司法鑒定人進行鑒定,應當依下列順序遵守和采用該專業領域的技術標準、技術規范和技術方法:(一)國家標準;(二)行業標準和技術規范;(三)該專業領域多數專家認可的技術方法。 如果國家標準、行業標準和技術規范中,對鑒定意見的表述有明確規定且不包含不確定性表述,那相關不確定性鑒定意見應當不被采納。

3.2.1 國家標準

司法鑒定人進行鑒定活動,應當首先遵循國家標準。 在國家標準中,存在“不確定性鑒定意見”(包括“極可能同一”“極可能非同一”“很可能同一(傾向肯定同一)”“很可能非同一(傾向否定同一)”“可能同一和可能非同一”)“無法判斷”和“未發現”等不確定性鑒定意見表述規范。 這些表述主要存在于物證類文書鑒定中,包括《印章印文鑒定技術規范》(GB/T 37231—2018)、《印刷文件鑒定技術規范》(GB/T 37232—2018)、《文件制作時間鑒定技術規范》(GB/T 37233—2018)、《文件材料鑒定技術規范》(GB/T 37235—2018)、《篡改(污損)文件鑒定技術規范》(GB/T 37238—2018)、《筆跡鑒定技術規范》(GB/T 37239—2018)。

3.2.2 技術規范

司法部發布的司法鑒定技術規范,是司法鑒定業務中適用最為廣泛、全面的技術標準,往往是國家標準的前身。 當其上升為國家標準后,技術規范同步廢止。 換言之,除物證類文書鑒定外,其他鑒定項目中的不確定性鑒定表述集中在司法鑒定技術規范之中。 司法鑒定技術規范中不確定性鑒定意見包括三類鑒定:第一類,聲像資料鑒定(錄音資料鑒定和圖像資料鑒定)。 鑒定意見通常被表述為“確定是”“確定不是”“傾向是”“傾向不是”和“無法判斷”,存在于《錄音設備鑒定技術規范》(SF/Z JD0301002—2015)、《圖像真實性鑒定技術規范》(SF/Z JD0302001—2015)、《照相設備鑒定技術規范》(SF/Z JD0303001—2018)、《錄像設備鑒定技術規范》(SF/Z JD0304002—2018)、《音像制品同源性鑒定技術規范》(SF/Z JD0300002—2015)之中。第二類,電子數據鑒定。 該類鑒定沒有傾向性意見,只有“未發現”的表述,存在于《電子郵件鑒定實施規范》(SF/Z JD0402001—2014)、《破壞性程序檢驗操作規范》(SF/Z JD0403002—2015)、《即時通訊記錄檢驗操作規范》(SF/Z JD0402003—2015)、《軟件功能鑒定技術規范》(SF/Z JD0403004—2018)、《偽基站檢驗操作規范》(SF/Z JD0404001—2018) 之中。 第三類,物證類微量物證鑒定。 常被表述為“相同種類”“非同種類”“無法判斷”或“客觀描述已檢特性的檢驗結果”,存在于《纖維物證鑒定規范》(SF/Z JD0203007—2018)、《玻 璃 物 證 鑒 定 規 范》(SF/Z JD0203008—2018)之中。 此外,絕大部分法醫類鑒定技術規范采用明確的等級劃分或采用計算LR 的方式作出確定性意見表述。 但如前所述,在《檢驗規范》中,鑒定意見包括“不確定”的意見表述。

4 不確定性鑒定意見的證明能力

近年來,如何評價鑒定意見的證明能力,也被稱之為科學證據采信規則,成為中外證據法學研究的重要難題。關于其規則的討論遲遲未能達成共識,其中蘊含著科學與司法的專業知識和理念價值間的鴻溝。 而這其中如何對不確定性鑒定意見的證明能力開展評價,則更是難上加難。 在此,筆者也希望在前文對不確定性鑒定意見范圍界定、生成緣由、應當如何表述、由誰來如何分析的基礎上,提出一些看法。

4.1 相關性應當是評價不確定性鑒定意見證明能力的核心

有不少學者指出,專家的可信性或機構的權威性應當成為評價鑒定意見證明能力的重要標準。 筆者認為,這不僅混淆了證據的采納與采信規則,而且并無益于對事實的認定。 不確定性鑒定意見的證明能力,即是指該鑒定意見不確定性的表述內容與待證事實相關性的程度。 其相關性程度的多少,決定了證據能力的大小和程度,決定了法官能否據其推斷一種事實主張成立的可能性。 比如,印章印文鑒定等常見的傾向性意見表述中,應當著重審查司法鑒定人作出傾向性意見的依據,檢材印文與樣本印文的印文特征符合點與差異點的數量和質量情況,可能反映出了同一或非同一印章印文的哪些特點。 這些特點與案件其他證據的關聯(包括為什么是“很可能”而不是“極可能”? “極可能”與“肯定同一”的疑點在哪里? )是否與待證要件事實之間具有證明關系,進而判斷該傾向性意見的證據效力。 再如,在無法判斷檢材與樣本是否同源錄制形成中的音像制品同源性鑒定意見評價中,不能簡單地認為其不具備任何證明能力,而應在當審查其特異性分析程度的基礎上,結合案件中音像制品形成的其他相關證據條件來綜合評價其與待證事實的相關性。無法判斷和未發現本身(為何不能確定同一或不同一? )也可能成為事實認定的重要證據之一。 相關性評價標準的核心是邏輯和一般經驗,既不是法律規定也不是科學知識。 其核心問題在于該不確定性鑒定意見的產生內容,是否能夠以及多大程度上能夠對相關要件事實產生影響。

4.2 不確定性鑒定意見證明能力的評價應當聚焦不確定性的邏輯生成

如前所述,不確定性鑒定意見的生成分別有其科學性和經驗性的緣由,對其證明能力的評價也應當聚焦科學性和經驗性的核心,即對其所依據的鑒定材料和其所依據的原理和方法以及司法鑒定人的專業性展開。 首先,檢材、樣本的缺失或不足,往往難以得到采信。 其次,不確定性鑒定意見所依據的原理和方法是否是行業標準、技術規范或該專業領域多數專家認可的技術方法(如CNAS 認可的方法)等,可成為其證明能力評價的重要依據。 如該技術方法在科學上是否得到認可,是否足以客觀地描述檢驗結果;相關司法鑒定人是否在該領域具備較為充足的執業經驗且在鑒定分析過程中對鑒定原理和方法、不確定性意見的原因作了充分說明。 為此,鑒定管理機構應當要求鑒定意見,尤其是不確定性鑒定意見,應當在鑒定書中對其所依據的原理和方法,以及鑒定過程作出充分說明。

4.3 法官應當是評價不確定性鑒定意見證明能力的唯一主體

“在后多伯特時代,法官、律師和法學研究者在沒有按照科學的方法成為博學者的情況下就很難做好工作”[11]。 對不確定性鑒定意見難以進行評價的問題核心并不在于事實認定者的認知能力問題,而是相關專門知識的匱乏。 但這絕不意味著相關專門知識不可短時間熟悉,或需要花費較大成本。 個案中,針對某個不確定性鑒定意見的評價是對個別專門知識問題的具體分析。 而這其中并不要求法官需要完全掌握某項鑒定技術和方法,如對筆跡特征點的歸納、對DNA 位點的認識,而只需要其能夠理解該鑒定意見生成的邏輯原理和方法,同時能夠從證據的相關性出發判斷其是否能夠對待證事實產生可能性的影響。 而且,在這一認知過程中,可以要求司法鑒定人出庭解釋,或聽取雙方當事人或其他具有專門知識的人對其開展的充分質證。 因此,于法官而言,學習、掌握專門知識并查證科學證據事實并不神秘又難以逾越,相反,這種做法是可行的。 法官應當在庭審實質化的改革背景下,強化司法鑒定人出庭并且解釋專門知識的法定義務,而不是確定化義務。

綜上所述,不確定性鑒定意見不應當被剝奪證據資格。 我們應當在理性認識不確定性鑒定意見生成原因的基礎上,對其證據能力和證明能力展開研究。 《規定》的出臺或許能迅速化解司法實踐中,法官于不確定性鑒定意見難以評價的難題和部分司法鑒定活動不規范不統一的亂象,但法官應當最終擔負鑒定意見實質性審查認定的“守門員”,兼顧科學與公正,才能實現科學對司法改革進步的推動作用。

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