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論地方行政機關對“行政一體”原則的擺脫——基于對《行政處罰法》第42 條中“等”字的探究

2013-01-30 12:14:04黃玉寅
政治與法律 2013年4期
關鍵詞:案例法律

黃玉寅

(浙江大學光華法學院,浙江杭州310008)

最高人民法院(以下簡稱“最高院”)新近發布了6號指導案例。其裁判要點是:行政機關作出沒收較大數額涉案財產的行政處罰決定時,未告知當事人有要求舉行聽證的權利或者未依法舉行聽證的,人民法院應當依法認定該行政處罰違反法定程序。作為對地方實踐中處罰聽證亂象的一種制度性回應,6號指導案例的出臺可以看作是最高院對《行政處罰法》第42條應如何具體適用的一次對外公開示范,即《行政處罰法》第42條所規定的“責令停產停業、吊銷許可證或者執照、較大數額的罰款等行政處罰”中的“等”字是不完全列舉,還應當包括與明文列舉的“責令停產停業、吊銷許可證或者執照、較大數額罰款”類似的其它對相對人權益產生較大影響的行政處罰。值得注意的是,最高院以某種方式對外傳遞《行政處罰法》第42條中“等”字的含義早就存在——它于2004年曾嘗試用答復的形式指導下級法院應如何對行政處罰法第42條進行理解。1從6號指導案例的內容及意涵來看,其與數年前的答復無疑是一脈相承的。

然而,就《行政處罰法》規定的應適用聽證程序的處罰種類這一問題,地方規章的制定者似乎有著不完全等同于最高院態度的另一種理解。自《行政處罰法》頒布施行后,作為其具體化的涉及處罰聽證的地方規章相繼出臺。在對《行政處罰法》第42條“等”字的理解和具體表述上,地方立法實踐大體呈現出如下兩種不同現象。一種現象是,有的地方規章如《湖北省行政處罰聽證規則》、《南京市行政處罰聽證程序規定》、《杭州市行政處罰聽證程序實施規定》等依舊采取了遵從和延續《行政處罰法》原文表述的方式,且在這些地方立法文件中并未對“等”字作進一步詳述。《湖北省行政處罰聽證規則》就規定,本省各級行政機關(含經依法授權或者受委托的行政執法組織)對公民、法人或者其它組織作出責令停產停業、吊銷許可證或者執照、較大數額罰款等行政處罰之前,當事人申請聽證的,適用本規則。2另一種現象是,有為數眾多的地方規章徑自將《行政處罰法》中的“等”字予以剔除,僅規定在作出《行政處罰法》第42條所明示的三種處罰類別——責令停產停業、吊銷許可證和執照、較大數額的罰款前,行政機關才負有義務舉行聽證。《重慶市行政處罰聽證程序規定》、《廣東省行政處罰聽證程序實施辦法》、《山東省行政處罰聽證程序實施辦法》、《吉林省行政處罰聽證程序實施辦法》等規章即是如此。通過解讀前述規章文本,我們可以發現,在省略了“等”字的地方規章的制定者眼中,《行政處罰法》規定的應予告知相對人聽證權利的處罰種類僅限于其明示的那三項。事實上,即便存有諸多重復并延續了《行政處罰法》第42條規定的地方規章,我們亦不能肯定這些規章的制定者和執行者必定與最高院對法條的理解和態度達成一致。于是,以下幾個疑問需要獲得解答:在諸多未規定“沒收財物”應舉行聽證的地方規章仍具效力的前提下,處在規章效力輻射范圍內的地方行政法機關應當如何應對?在現行制度框架下,這些行政機關是否負有必須履行最高院的答復以及6號指導案例的強制性義務?在地方行政執法實踐中,最高院的6號指導案例與2004年答復是否完全束縛了行政機關的手腳?

一、關鍵問題的明確

(一)對“行政一體”的尊重與悖離

從內容要求上看,根據法律保留原則,盡管規章還不能直接設定那些關乎公民基本權利和對公民產生較大影響的事項,但從學理上講,規章乃“行政之淵源”已是毋庸贅言的常識。在行政執法實踐中,作為上位法具體化的各種地方規章往往被“實施細則”或“解釋基準”等形式外殼包裹,直接發揮著引導地方政府及其公務員應如何理解法律含義及如何具體行政的功能,因為地方規章很大程度上“指明了法律是什么或者說表明了在行政主體的眼里法律是什么,規定了行政主體將如何適用相應的法律規范,統一了各行政主體對法律規范的實施標準或規則”。3有學者通過對行政處罰實踐規律的分析,得出了各地方、各部門的具體規章而非抽象的法律往往對行政執法實踐起著關鍵性作用的結論。4而在有些情況下,某些地方政府部門即使留意到了與地方規章規定相左的最高院答復的存在,仍依舊偏好于嚴格地遵循地方規章。5實踐中,不少地方政府出于對行政執法人員背離地方規章之規定的擔憂,還建立起了諸如評議考核制度與責任追究制度等績效考核機制。

在中國,行政主體“過于自信”地依賴并信任地方規章根源于這樣一種認識——“行政機關(包括規章制定者與執行者)在其職責所在的領域更賦有專長,在解釋由其執行的法律和法規方面比法院更有優勢”。6而且,下級行政機關及其工作人員嚴格遵守地方規章乃上級行政機關的指揮權與監督權在行政系統內部發揮效用的具體樣態,此乃“行政一體”原則的內在要求。有學者據此主張:“公務員一般均信賴行政法規、行政規章和其他規范性文件具有合法性,不能要求公務員不執行明顯違法的行政規范。”7

不過上述認識過于極端,因為在規章效力籠罩范圍內的行政機關一旦發現適當充足的理由與有效的證據并經嚴格的程序(如逐級報請批準)即可逸脫出規章效力的束縛。我國臺灣地區就有類似的學說和法律規定:“蓋長官之命令,下級屬官若確信其屬違法,理應無法定服從義務。”8事實上,我國《公務員法》第54條亦確定了此種“理念”,即公務員不應執行明顯違法的上級機關的決定或命令,否則應承擔相應責任。而關于“明顯違法”中“法”的范疇之認定,《立法法》第79條和第80條的相關規定已為行政機關給出提示——應為作為地方規章上位法的法律、行政法規和地方性法規等。

因此公務員在通常情境下應信賴行政規章的合法性,除非已有充分、有效的證據顯示行政規章明顯違反了作為其上位法的法律、法規等。不無遺憾的是,《行政處罰法》本身并未對其42條中的“等”字作出任何闡釋,該法通過并施行后,作為立法機關的全國人大常委會亦沒有啟動相應的立法解釋程序對“等”的涵義予以澄清。對“等”字的理解與適用,行政法規與地方性法規長久以來亦保持不應有的緘默。身處此種情景,前述地方政府及其工作人員似乎應當也只能信任并執行那些尚未將“沒收財物”納入告知聽證范圍的地方規章,因為對于他們來說,規章乃“實質意義上的法律”。

(二)指導案例與答復可否作為行政機關應履行的強制性義務

就6號指導性案例本身來看,正如最高院反復強調的,“指導性案例具有引導性、示范性、典型性,對于全國法院審理同類案件具有重要的指導作用”。可見,指導案例主要是針對法院系統,是各級人民法院審判時應當參照的先例。對行政系統內來說,指導案例中法院的具體意見與裁斷能否當作行政執法依據呢?姜明安教授在評析“東豐公司訴蘇州市工商局沒收違法所得未適用聽證案”時指出:“行政機關執法的依據當然是法律、法規、規章和其他規范性文件,而不是法院的判決、批復或司法解釋。”9這種觀點是學界的通說。囿于6號指導案例發布不久,目前對于其出臺后地方政府的真實反應還缺乏系統的實證材料。10但能確信的是,對行政機關來說,6號指導案例并非地方規章的上位法,行政機關的執法依據中亦不包含該指導案例所展示的行政規則。

至于如何看待2004年最高院作出的相關答復,筆者以為,盡管存在爭議,但不可否認的是,答復僅在性質與功能上有些接近或類似于司法解釋,11但其尚不完全具備司法解釋所固有的拘束力。退一步來說,縱使將2004年最高院的答復視為功能意義上的司法解釋,承認其具有司法解釋所蘊含的“法律效力”,此種效力也僅是一種司法強制力,12它往往只彌散和局限于法院系統內部。13對行政機關來說,最高院答復的效力未直接觸及和染指行政領域,特別是答復并不具備地方規章之上位法的“文本特性”。當然,這不是說行政機關可以完全不去理會最高院在答復中給予的指導與判斷,而是說對法院觀點的認同與尊重并非意味著否定行政規章甚至行政解釋存在的合理性與必要性。在2004年《國家工商行政管理總局關于行政機關可否直接適用司法解釋問題的批復》中,國家工商總局業已初步申明了類似觀點:司法解釋是由國家最高司法機關在適用法律過程中對具體應用法律問題所作的解釋,對各級司法機關如何適用法律具有約束力;行政機關在辦案時可以參考有關司法解釋,但不宜直接適用司法解釋。在此意義上,英國學者卡羅爾·哈洛所說的“司法僅對政府政策只具有零星的、邊緣性和暫時的影響”這句話確實精當。14

(三)處罰實踐中行政機關的真實動態

然而,對法院系統來說,6號指導案例與最高院答復都是其務必遵守的強制性義務,不經聽證程序就作出的“沒收較大數額財物”之處罰決定到了法院審判階段,無疑會獲得法院的“差評”以至被其撤銷。姜明安教授給予了行政當局某種善意的提醒:“行政機關在適用規章和其他規范性文件作出具體行政行為時,就必須認真考慮(但不是依據)法院的判決、批復和司法解釋,盡量不要作出與法院的判決、批復和司法解釋相抵觸的具體行政行為,以免被法院撤銷。”15實踐中,諸如合肥市政府等地方政府為了防止敗訴還專門在其門戶網站上叮囑下級行政機關在作出處罰前應留意最高院的態度。16但如前所述,法院的答復也好,指導案例也罷,均不是行政機關執法時所應直接遵守的強制性規則。因為“法院只就那些制定法給出清晰指令的事項進行評判,而其他所有關乎選擇(判斷)的問題,無論是一般性選擇還是填空補缺性(interstitial)選擇,都歸行政機關決定”,17而且并不是每一個行政處罰決定均有機會受到法院的審查,所以在司法權發揮監督依法行政之效用并不盡如人意的當下,依規章執法的行政機關對前述答復或指導案例不予重視甚至置之不理便極有可能。同時,一個值得深思的問題是,如果最高院2004年作出的答復在實踐中被地方行政當局所尊重并予以執行,最高院何必又在2012年再次發布與答復意蘊和內容相同的6號指導案例呢?進一步的實踐證明,最高院的答復公布以后并未喚醒行政機關的充分警覺,他們依舊信奉本地區和部門的具體規章。18例如,江蘇徐州市環保局即在業已了解到最高院答復的前提下,仍在實踐中形成了嚴格依照《江蘇省環境保護行政處罰程序暫行規定》(未規定沒收違法所得應告知相對人聽證權利)進行處罰的慣性。19可見,最高院在答復中闡述的觀點,只能解決人民法院在審判工作中具體應用法律的問題(這也是其發布的本意)。其并不能在整體上動搖、觸動行政處罰實踐中地方政府依據地方規章行政的既有格局。既然通常被法院視作功能意義上的“司法解釋”的具有“法律效力”的答復都沒有引起地方行政當局的足夠重視,僅作為法院審判參照依據的6號指導案例的命運便可想而知。

二、立法本意與“6號案例”的正當性辨明

最高院兩次間接促使行政機關正確理解法律原意的努力受挫,使人們不禁追問,《行政處罰法》第42條中“等”字的立法本意究竟是什么?諸多堅守“列舉煞尾”觀點的規章是否貼近立法本意?如果答案是肯定的,那么2004年最高院的答復與其新近推出的指導案例6號對“等”字所作的解釋又是否具有正當性?其與“行政一體”原則之間的張力又該通過何種渠道化解?相較于文字簡短的2004年的最高院答復,6號指導案例,無論是最高院還是四川省金堂縣人民法院都作了詳細介紹。6號指導案例的裁判要點指出:行政機關作出沒收較大數額涉案財產的行政處罰決定時,未告知當事人有要求舉行聽證的權利或者未依法舉行聽證的,人民法院應當依法認定該行政處罰違反法定程序。從嚴格意義上講,裁判要點中的“涉案財產”與“決定時”等文字表述也有待斟酌,但這并不能減弱它保護公民財產權的重大價值。誠如最高人民法院在正式發布第二批指導性案例時公開宣稱的那樣,“指導案例6號從立法本意出發,將法律沒有明文列舉的‘沒收較大數額財產’的行政處罰也列入必須需舉行聽證的范圍,充分保障了行政相對人的權益,對于促進依法行政意義重大”。20筆者以為,“立法本意”不僅折射出最高院對《行政處罰法》第42條的獨特理解與判斷,也令我們尋覓到了最高院推廣并宣傳6號指導案例的一個重要理據。最高院此種對“立法本意”的理解恰與學界的一些觀點遙相呼應。21最高院堅信6號案例反映了立法原意并將其作為“宣傳手冊”向下級法院推廣,此舉無形中樹立了最高院尊重立法原意的形象。

(一)立法原意的重現

探尋立法原意,需依托于立法背景材料的輔佐和提示。如在“美國的法律實踐中,法官們經常忠實地參考國會議員和其他立法者在國會報告和正式辯論中所發表的關于通過一項法案目的何在的各種證明”。22在中國,由于立法程序(尤其是法規和規章制定程序)不夠透明和規范,立法過程中的各種意見可能缺乏完整的檔案,即使有記錄,外人也很難知悉。23故對立法原意的探尋,便只能寄希望于有關法律草案的說明、審議結果的報告與審議意見的匯報、起草和審議中各方意見、人大代表和常委會委員的審議意見等輔助資料。在《第八屆全國人民代表大會法律委員會關于〈中華人民共和國行政處罰法(草案)〉和〈中華人民共和國刑事訴訟法修正案(草案)〉審議結果的報告》中有這樣一段話:“有些代表提出,這一規定(指責令停產停業、吊銷營業執照、較大數額罰款這三種行政處罰適用聽證——引者注)對保證行政機關正確地處理違法行為,維護當事人合法權益是必要的,但這項制度僅適用于這三種行政處罰,范圍較窄,吊銷各種許可證和執照也是對當事人權益影響較大的行政處罰,建議擴大允許聽證的范圍,更充分地保護當事人權益。因此,建議將這一規定修改為:行政機關作出責令停產停業、吊銷許可證或者執照、較大數額罰款等行政處罰決定之前,應當告知當事人有要求舉行聽證的權利;當事人要求聽證的,行政機關應當組織聽證。”

由此可見,《中華人民共和國行政處罰法(草案)》規定適用聽證程序的行政處罰只有三類,鑒于其范圍較窄,條文又增添了“吊銷許可證”與“等”字進行擴充。不少學者據此相信“沒收財物”已蘊藏于“等”字之中。需要關注的是,與吊銷營業執照具有同質性的吊銷許可證并未用“等”字加以涵攝,而是補充進草案,那么何以證明與較大數額罰款具有同質性的沒收較大數額違法所得或非法財物就一定隱含在“等”字中。“等”字究竟是不是專門為“沒收較大數額財物”所預留的呢?從常理推之,應該不是。因為根據《行政處罰法》所列舉的處罰種類,“等”字就還包括了“暫扣許可證或執照”。倘若如此,結合《行政處罰法》的有關規定,除了警告與行政拘留外,《行政處罰法》明示的所有處罰種類就都應在作出前告知相對人具有聽證之權利,而一旦相對人申請聽證,擬作出處罰的行政機關均應給予滿足,這樣也有悖于情理。

因此,與其傾向于認同“等”字是專門為“沒收財物”所準備的,毋寧說是立法者的一次刻意之舉——為《行政處罰法》第八條第七項“法律、行政法規規定的其他行政處罰”留有適用聽證的機會。也就是說,“立法者已經意識到我國行政處罰法所規定的聽證程序的適用范圍是比較狹窄的,今后應當適時地予以擴大”。24誠如學者所言,“《處罰法》的本意就是‘等內等’,當初制定《處罰法》設立聽證制度,就是專為這三種處罰所列的,只不過預留了一個‘口子’,試圖用‘等’字來為將來發展擴大聽證范圍保留一點‘空間’”。25如果上述觀點還摻雜著些許主觀猜想,那么由全國人大常委會辦公廳與全國人大常委會法制工作委員會聯合組織編寫的《行政處罰法問答》一書很大程度上能為立法原意的再次重現提供一個相對可靠的注腳。該書認為:“只有屬于重大的行政處罰案件才可以舉行聽證,即給予責令停產停業,吊銷許可證或執照、較大數額罰款的行政處罰案件。”26作為立法背景輔助材料,全國人大法工委國家法行政法室編寫的《〈中華人民共和國行政處罰法〉釋義》與《〈中華人民共和國行政處罰法〉講話》兩本著作亦是闡釋立法原意時必須留意到的材料。在由法律出版社1996年同時出版的這兩本書中,行政機關應當告知當事人具有聽證權利的處罰事項也只限于行政處罰法明確規定的三種而已。27故從立法原意的視角觀之,“列舉煞尾”更貼近立法者對《行政處罰法》第42條的理解。因此前述眾多堅守“列舉煞尾”的地方規章便契合了立法本意。我們無從得知這些地方規章制定者與執行者的主觀意圖如何,假使他們堅信“列舉煞尾”的立法原意,其在實踐中固守“列舉煞尾”的執法行為也就更能獲得理解了。

(二)法院做法的正當性分析

通過上面的分析,我們可以得出一個較為客觀的結論,即嚴格意義上,最高院借以推廣并宣傳6號指導案例的一個重要理據——“指導案例6號從立法本意出發,將法律沒有明文列舉的‘沒收較大數額財產’的行政處罰也列入必須舉行聽證的范圍,充分保障了行政相對人的權益,對于促進依法行政意義重大”中的“從立法本意出發”,并不能被完全證成。就此而言,6號指導案例值得被最高院推崇的理由似乎僅剩下保障相對人權利與促進依法行政了。其實,在最高院發布的6號指導案例的裁判理由中,金堂縣人民法院正是主要論及了這兩點——“為了保證行政相對人充分行使陳述權和申辯權(保障相對人權利),保障行政處罰決定的合法性和合理性(促進依法行政),對沒收較大數額財產的行政處罰,也應當根據行政處罰法第四十二條的規定適用聽證程序”。至于立法本意是什么,金堂縣人民法院并未像最高院一樣明確作出判斷與說明。

盡管金堂縣人民法院可能意識到了“等”字是“列舉煞尾”的立法原意,但該法院以實際行動表明其沒有被禁錮于立法原意,而是盡可能地基于自己的價值判斷、當前社會之需求、利益衡量、政策考量等諸多因素對法律規范中的“等”作出自己的解釋。然而基于該法院的審判邏輯,我們可以清晰的判定:其認為作“列舉煞尾”理解的《行政處罰法》第42條在當下是不能適用的。這預示著“社會變遷先于和快于法律,需要不斷檢視審查法律是否與社會需要相適應并根據社會發展而進行調整。當然,這種調整未必是以立法的方式進行”。28金堂縣人民法院在其裁判理由中刻意地將立法原意或者說法律文本在當前的情形下進行了開放性的解讀:“雖然該條規定沒有明確列舉‘沒收財產’,但是該條中的‘等’系不完全列舉,應當包括與明文列舉的‘責令停產停業、吊銷許可證或者執照、較大數額罰款’類似的其他對相對人權益產生較大影響的行政處罰。”因此《行政處罰法》第42條這個旨在滿足彼時人們的需求而建造的“建筑物”,為了填補并滿足業已發生變化的社會需求而被基層人民法院予以修補和改造。

第一,它貼近了能動司法的要求。基于權力分立原則,傳統法學理論認為立法者的意圖,在法律適用上應擔當決定性作用,法官依法審判之時的解釋也應以探求立法者的意圖為目標。但近年來,能動司法逐漸成為法學界及司法實務界研究的一個熱點話題,最高院也頻頻發布體現能動司法的相關政策文件。能動司法的核心議題在于,“人民法院要善于根據具體案件,從司法理念、法律價值、法律原則、政策導向等多角度出發,認真進行價值判斷,準確適用法律,力爭達到最佳辦案效果”。29這就要求法院應將對法律意涵的理解應置于當前時代背景與文化背景中進行觀察,法官不必致力于皓首窮經地探究法律制定者在制定某條文時是如何思索的,而是應當善于并樂于在遵循立法原意、保障個人權利與滿足時代變遷之間達致一種平衡。基于能動司法的要求,既然《行政處罰法》第42條留給法律人一個存有多樣理解可能的“等”字,“司法機關(就)應當具有相當的司法能動性,而不是只見法律條款,不見法律精神的適用法律的機器”。30金堂縣人民法院采取的對立法原意的“有意偏離”,恰恰是朝著能動司法方向的一次刻意之舉。當然這只是對其正當性的初次判斷。

第二,它契合了行政效能的提升。在6號指導案例中,金堂縣人民法院在其裁判理由中進行了這樣的陳述:對“等”字作寬泛意義的解釋有利于保證相對人充分行使陳述權與申辯權,有助于行政決定的合法性與合理性。筆者以為,該法院似乎還可以在其裁判理由中增添一筆,即行政機關在作出嚴重影響相對人權益的行政處罰決定前給予相對人聽證的權利,對行政效能的提升亦有裨益。申言之,行政機關作出較大數額“沒收財產”前允許相對人介入和參與聽證程序,通過行政相對人與行政主體雙方論辯式與互動性的過程,能夠對諸如違法所得具體金額、違法所得與實際利潤的區分、非法財物的數額范圍及如何計算等眾多行政執法所必需卻又難以僅通過一方主體精確獲得的事實信息進行補強。此乃“資訊加值”(葉俊榮教授語)。當然,“資訊加值”之擴大意味著行政執法成本之提高。但通過“資訊加值”的正能量卻能進一步催生出“決策加值”的效果——也就是行政處罰決定品質的提升。對于這種決策品質與聽證成本之間的互動關系,可從如下話語中獲得啟示:“加入許多資訊公開與民眾參與的機制,將使行政機關在人員設置、程序應對上增加行政成本。在資訊公開與民眾參與的機制下,機關與當事人間就管制事項,往往必須在事實基礎與法理間展開某種程度的‘攻防’,使得行政機關必須提高決策實體與程序上的品質,造成行政成本的增加。然而,在考量行政成本時,也應考慮到因參與機制的落實,行政管制的事實基礎,有許多是當事人所主動提供,行政機關可以省下許多直接進行調查或研究的業務支出或委辦費用,因而反而節省了行政成本。”31也有學者指出:“當事人充分參與的處罰方式由于融洽了行政機關和民眾的關系,不僅直接提高了‘服務’質量,而且必然有助于加快處罰完成的速度。”32實踐證明,行政處罰決定品質之提升會使行政處罰后續階段的執行程序更為簡易和流暢,甚至很大程度上還會降低乃至減免司法對行政行政處罰的事后審查義務。33這樣看來,舉行聽證所消耗的整體行政成本似乎是可以接受的,而且聽證所能帶來的有利于保護相對人權利與促進依法行政這兩方面的收益,以及聽證所帶來的整體行政效能的提升是清晰明見的。因此,金堂縣人民法院前述舉措的正當性就不言而喻了。但僅僅基于對當前司法政策(能動司法)的迎合和對行政效能的關注,金堂縣人民法院就刻意沖破“列舉煞尾”立法原意之藩籬就完全正當了嗎?這還需要進一步接受檢驗。

第三,它把握了權利保障之脈絡。無論是對當前司法政策(能動司法)的迎合還是對行政效能的關注,都不應是金堂縣人民法院行動邏輯的最終落腳點。作為堅守正義最后一道防線的法院應當將其注意力轉移到對相對人的權利保護上來。從6號指導案例所給出的信息與我們所作的假設中可以看出金堂縣人民法院對此已經予以認可并付諸實施。因為對行政相對人而言,沒收較大數額財物與較大數額罰款在本質上均是對行政相對人財產的剝奪。對貨幣的剝奪因減少了相對人的財產利益,故相對人需要通過聽證進行防御。但無論從權利保障的內在要求來看,還是基于憲法上的平等原則與比例原則,沒收較大數額財物的處罰作出前又何嘗不需要舉行聽證呢?事實上,《行政處罰法》第1條已開宗明義地將“保護公民、法人或者其他組織的合法權益”列為該法的立法目的,金堂縣人民法院這一做法恰恰是對“法律是應然與實然的對應”這句格言的積極回應。34綜上,我們所假設的金堂縣人民法院故意“違背”立法原意而對規范作出當前的解讀是具有正當性的。

需要指出的是,我們亦能假設最高院并未意識到“列舉煞尾”的立法本意,而是堅信行政處罰第42條的“等”就是不完全列舉,包括與責令停產停業、吊銷許可證或者執照、較大數額的罰款類似的行政處罰。據此,金堂縣人民法院便失去了前述在當下社會情境中刻意涂改立法本意的能動意味,但其判決結果同樣具有前述正當性。由此不難發現:“列舉煞尾”更貼近立法者的“原意”,而“不完全列舉”則體現了法院對《行政處罰法》第42條的當前理解。從貼近司法政策、提升行政效能與落實權利保護三個判斷標準進行觀察,作“不完全列舉”的理解既能夠維護法律的穩定性與邏輯性,又能回應時代的發展與社會變遷的需求,此種“兩全”思路值得推廣。

三、可行的化解之路

遺憾的是,基于前文的分析,我們意識到,即使存在6號指導案例與最高院的答復,在諸多未規定“沒收財物”應舉行聽證的地方規章仍具效力的前提下,處在規章效力輻射范圍內的基層行政執法機關基于“行政一體”原則的束縛仍應當遵守地方規章之規定。現實情況亦在提醒著我們,不少行政機關在實踐中也并未完全被最高院的答復或6號指導案例束縛住手腳。強制性義務的缺失催生出這樣一副生動畫面:你法院審判你的,我行政機關照樣遵照未規定告知相對人聽證權利的地方規章。就像答復出臺以后,仍有不少地方行政機關固守己見,于是數年后,最高院又試圖通過指導案例的形式來嘗試進行突破。這何嘗不是無奈的“新瓶裝舊酒”?

對于前述問題的化解方案,最佳破解攻略應從“行政一體”原則的例外情形中進行獲取——公務員通常情況下應信賴行政規章的合法性,除非已有充分、有效的證據顯示并證明了行政規章明顯違反作為其上位法的法律、行政法規等,否則應予嚴格執行行政規章。《立法法》第47條規定:“全國人民代表大會常務委員會的法律解釋同法律具有同等效力。”該法第42條進一步規定了:“法律解釋權屬于全國人民代表大會常務委員會。法律有以下情況之一的,由全國人民代表大會常務委員會解釋:(一)法律的規定需要進一步明確具體含義的;(二)法律制定后出現新的情況,需要明確適用法律依據的。”可見,《立法法》為含糊不清的行政處罰法條文提供了一個由立法者進行“自我澄清”的機遇。因此,當務之急便是盡快啟動目前尚處于“閑置狀態”的立法解釋機制,35從而將《行政處罰法》第42條中的“等”予以明確。在明確了作為地方規章上位法的行政處罰法的涵義之后,那些固守“列舉煞尾”的地方規章順理成章地會因《立法法》第87條所規定的“監督機制”的開啟而被撤銷或者失效。

注:

1《最高人民法院關于沒收財產是否應進行聽證及沒收經營藥品行為等有關法律問題的答復》,[2004]行他字第1號。

2參見《湖北省行政處罰聽證規則》。

3周佑勇:《行政裁量治理研究》,法律出版社2008年版,第70頁。

4沈福俊:《立法本意與行政執法實踐的沖突與協調》,《法商研究》2007年第6期。葉必豐教授曾言:“行政規范對不特定公眾和所屬行政機關及其工作人員的這種拘束力,幾乎并不存在爭議,而且也是有相應法律依據的。”參見葉必豐:《行政規范法律地位的制度論證》,《中國法學》2003年第5期。

5徐州市環保局:《“沒收違法所得”在環境執法中實施問題的思考》,徐州市人民政府網站,http://www.xz.gov.cn/zwgk/bmxx/20081031/053603757.html,2012年9月6日訪問。

6余凌云:《游走在規范與僵化之間——對金華行政裁量基準實踐的思考》,《清華法學》2008年第3期。

7周佑勇:《行政法專論》,中國人民大學出版社2010年版,第169頁。

8翁岳生編:《行政法》(上冊),中國法制出版社2009年版,第396頁。

9上海市行政法制研究所編:《政府法制參閱(專報)》,ht tp://www.shanghai law.gov.cn/fzbChinese/page/researchreport/legalconsul treport/legalconsul treport20053276.htm,2012年10月5日訪問。

10公允而論,對于行政機關來說,指導案例未必就屬于一份需要尊重與期待的“參照樣本”。新近在我國部分省份蔚然興起的借助行政執法指導案例提升依法行政之質量的新現象一定程度上能夠說明這點。

11《最高人民法院關于司法解釋工作的規定》指出,最高院發布的司法解釋,具有法律效力。司法解釋的形式分為“解釋”、“規定”、“批復”和“決定”四種。

12董皞:《司法解釋論》(修訂版),中國政法大學出版社2007年版,第12頁。

13參見莫紀宏:《司法解釋不具有“普遍”的法律效力》,《學習時報》2010年10月18日第5版。

14[英]卡羅爾·哈洛、理查德·羅林斯:《法律與行政》(下),楊偉東等譯,商務印書館2004年版,第1037頁。

15參見姜明安教授在蘇州市工商局對東豐公司作出“沒收違法所得”行政處罰一案與記者的談話。轉引自陳煜儒:《蘇州對沒收“違法所得”舉行聽證》,《法制日報》2005年5月18日。

16《最高院對沒收較大數額財產事先應聽證作出批復》,合肥政府法制網,http://www.hfgj j.com/n7216006/n7325118/n7325538/n7325544/7873605.html,2012年9月6日訪問。

17[美]理查德·B·斯圖爾特:《美國行政法的重構》,沈巋譯,商務印書館2011年版,第11-12頁。

18參見沈福俊:《“沒收違法所得”應當適用什么樣的程序規則》,載《財產權與行政法保護——中國法學會行政法學研究會2007年年會論文集》。

19徐州市環保局:《“沒收違法所得”在環境執法中實施問題的思考》,徐州市人民政府網站,http://www.xz.gov.cn/zwgk/bmxx/20081031/053603757.html,2012年9月6日訪問。

20參見《人民法院報》2012年4月14日第1版。

21參見楊解君:《秩序·權力與法律控制——行政處罰法研究》(增補本),四川大學出版社1999年版,第313頁。

22[美]德沃金:《法律帝國》,李常青譯,中國大百科全書出版社1996年版,第280頁。

23何海波:《行政訴訟法》,法律出版社2011年版,第83頁。

24胡錦光:《行政處罰研究》,法律出版社1998年版,第199頁。

25楊小君:《行政處罰研究》,法律出版社2002年版,第277-278頁。

26全國人大常委會辦公廳、全國人大常委會法制工作委員會:《行政處罰法問答》,中國民主法制出版社2001年版,第101頁。

27全國人大常委會法制工作委員會國家法行政法室編:《〈中華人民共和國行政處罰法〉釋義》,法律出版社1996年版,第120頁;全國人大常委會法制工作委員會國家法行政法室編:《〈中華人民共和國行政處罰法〉講話》,法律出版社1996年版,第154頁。

28郭春鎮:《從“限制權力”到“未列舉權力”——時代變遷中的〈美國聯邦憲法第九修正案〉》,《環球法律評論》2010年第2期。

29王勝俊:《把握司法規律、堅持能動司法,努力推動人民法院工作科學發展》,《人民法院報》2010年5月6日第1版。

30章劍生:《有關行政訴訟受案范圍的幾個理論問題探析》,《中國法學》1998年第2期。

31葉俊榮:《面對行政程序法》,臺北元照出版公司2002年版,第298頁。

32應松年、馬懷德:《中華人民共和國行政處罰法學習輔導》,人民出版社1996年版,第213頁。

33朱芒教授對行政處罰法實施后一定階段(1996年10月至2000年6月)內上海市實際發生的行政處罰聽證案件之實證分析表明:行政處罰前的聽證除了具有被期待的合法性證明和權益維護等法定功能外,還存有事實上解決糾紛的功能。參見朱芒:《行政處罰聽證制度的功能——以上海聽證制度的實施現狀為例》,《法學研究》2003年第5期。

34[德]亞圖·考夫曼:《類推與“事物本質”——兼論類型理論》,吳從周譯,臺北學林文化事業有限公司1999年版,第221頁。

35因為立法任務繁重,又缺乏動力和壓力,甚至存在一定阻力,因此,實踐中很少進行立法解釋,使這個制度實際上處于虛置狀態。參見姜明安主編:《行政執法研究》,北京大學出版社2004年版,第171-172頁。但筆者以為,開啟立法解釋后所產生的積極效果(如減少地方保護和部門壟斷等)決定了立法解處于“閑置狀態”的非合理性。

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