摘 要:對賭協議作為一種新型投資工具,隨著PE/VC在國內的興起而漸為人們所熟知。但我國法律缺乏對其進行調整的有效措施,致使對賭協議產生的糾紛頻發。面對如此棘手的問題,最高人民法院在2012年關于“海富投資案”所做的再審判決給出了解決答案。
關鍵詞:對賭協議;私募股權基金;風險投資;風險共擔
一、對賭協議的概述
(一)對賭協議的概念
對賭協議,又稱估值調整機制,是指投資方向企業注資后,為避免因信息不對稱帶來的風險,與融資方訂立的一種契約:當約定情況發生時,投資方行權,反之則由融資方行權[1]。
(二)對賭協議的分類
根據對賭協議中約定的成就條件的不同,可分為如下三類:[2]
1.貨幣補償型
如果投融資雙方所約定的盈利預期并未達到,或未按時完成上市任務的,投資方有權要求融資方向其支付事先約定數額的現金以進行補償。
2.股權回購型
如果投融資雙方所約定的盈利預期并未達到,尤其是在未完成上市任務時,投資方有權要求融資方以高于投資款的數額回購其所持的公司股份,來實現退出。
3.股權稀釋型
如果投融資雙方所約定的盈利預期并未達到,或未按時完成上市任務的,投資方有權以低價增持融資方手中的公司股份。
二、對賭協議司法分析—海富投資訴甘肅世恒案
(一)案件事實
世恒公司、海富投資、迪亞公司、自然人陸波四方于2007年11月1日簽訂了一份增資協議書。約定世恒公司接受海富投資2000萬元的注資,其中115萬元作為注冊資本,使后者持股4%;其余作為資本公積金。當世恒公司2008年的年度凈利潤低于3000萬元時,海富投資有權要求其進行補償。如果后者拒絕補償,則由迪亞公司承擔補償義務。另外協議書也對世恒公司的上市時間進行約定:如果世恒公司在2008年10月之前無法上市的,迪亞公司負有回購海富投資持有的全部股權的義務。
世恒公司2008年度的凈利潤未達到預期,故海富投資向蘭州市中級人民法院提起訴訟,請求判令世恒公司、迪亞公司、陸波三方共向其支付協議補償款2000萬元,并承擔全部訴訟費用。
(二)法院判決評析
1.一審法院判決及評析
蘭州市中級人民法院一審認為:《增資協議》中關于海富投資對世恒公司在2008年凈利潤必須達到3000萬元,否則就要補償的要求,不符合相關法律規定,是無效的。故海富投資訴訟請求不能支持。海富公司向甘肅省高級人民法院提起上訴。
VC是通過投資具有高成長性的中小型企業,并通過后續的增值服務,將企業做大,然后通過IPO、兼并收購等方式退出,來實現高額回報的一種投資方式。即風險投資的目的不在于控股,更不在于參與企業經營、依靠注冊資本比例來獲得利潤。風險投資的時間周期一般較短,即便是對于創業型企業,周期也僅為7~10年。[3]所以《增資協議》所約定的利潤額僅是對世恒公司的盈利能力做出要求,目的是保證在未來的某個時間能夠順利退出,而非是一審法院所認定的分配公司利潤。
2.二審法院判決及評析
甘肅省高級人民法院二審認為:《增資協議》中對世恒公司凈利潤的約定僅是作為投資方對融資方的盈利預期,是符合法律規定。但當世恒公司無法補償時,迪亞公司繼續承擔補償責任的條款違反了風險共擔原則,名為聯營,實為借貸。因此在海富投資投入的資本中,資本公積金屬于公司借貸款項,世恒公司及迪亞公司對該筆資金負有還本付息的義務。
二審法院關注的焦點在于,海富投資將2000萬元中的大部分作為資本公積金,有借貸之嫌。對于該問題,我們可以通過兩個方面進行解釋:(1)在信息嚴重不對稱的前提下,為規避風險,投資者更愿意假設最壞的結果來進行債權投資。[4]但對VC來說卻并非如此,它們在進行投資之前會對目標公司從財務、法律、資產等諸多方面進行調查,通過調查的結果來決定能夠承受的投資風險和預期的回報。另外,PE/VC的資金大多來自于高凈值的個人和實力雄厚、資金充足的專業機構,他們經驗豐富,更愿意承擔高風險來換取高回報,而不是依靠穩定的債權投資來獲得低回報。在本案中,海富投資對世恒公司的估值達5.2億元,可知前者的注資是一個高風險的行為,絕不能僅僅是為了獲得貸款利息而已;(2)融資方在接受投資的同時會盡可能的提升公司估值,以壓低投資方的持股比例。所以海富投資在注資時才會將資金一分為二:一部分作為注冊資本保證原股東的股權比例,一部分作為資本公積金保證對世恒公司的估值。
綜上,二審法院認定海富投資的注資行為屬于借貸行為而歸于無效,是值得商榷的。
3.最高人民法院再審判決
對于二審判決,世恒公司與迪亞公司表示不服,遂向最高人民法院提出再審申請。最高人民法院認為:《增資協議》中的盈利預期與世恒公司的實際經營能力不符,損害了公司本身及股東和債權人的利益,故無效。而二審法院認定海富投資注資的資本公積金實為借貸,是沒有法律依據的,應予以糾正。迪亞公司向海富投資進行補償的約定并沒有侵犯到其他人的利益,應為有效。綜上,最高人民法院撤銷了二審判決,判決迪亞公司向海富投資支付協議補償款1800萬元。[5]
從該案中我們可以看到國內對賭協議應遵循的原則:
(1)投資方與公司簽訂的對賭協議無效。當公司的利潤未達到預期,如果凈利潤無法完全償付投資方的出資時,或需動用公司自身的資產加以清償。這很明顯損害了公司本身、相關股東及債權人的利益,與相關法律違背。故無效;
(2)投資方與公司股東簽訂的對賭協議有效。投資方以高額的溢價款向融資方出資,本身就承擔了巨大的信息不對稱風險,而公司股東則較之掌握了更加全面的信息。因此,雙方在自愿且意思表示真實有效的前提下簽訂的對賭協議有效。
這場耗時數年的國內對賭第一案,給以后的相關實踐提供了寶貴的借鑒,值得我們仔細思考和探索。
注釋:
[1]李睿鑒,陳若英.對私募投資中“對賭協議”的法經濟學思考——兼評我國首例司法判決[J].廣東商學院學報,2012,(6):82-90.
[2]宿東澤.對賭協議的相關法律問題研究[D].北京,首都經濟貿易大學,2013:10.
[3]張學勇,廖理.風險投資背景與公司IPO.[J].經濟研究,2011(06).
[4]賈芳林.經典投資理論的非現實性與金融投資學的新發展[J].經濟研究導刊,2007(04):23.
[5]中華人民共和國最高人民法院民事判決書.(2012)民提字第11號.