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花錢買刑? 這個鍋刑事和解不背

2017-12-29 00:00:00
鄉村科技 2017年36期

一直以來,所謂“花錢買刑”都是司法裁判中的爭議熱點,。其實,無論是‘花錢就能減刑’,還是將刑事和解、被害人諒解等同于‘花錢買刑’,基本都是當事人或旁觀者對法律制度的誤讀。

“花錢買刑”≠刑事和解

花錢買刑是一種權錢交易,為法律所禁止。輿論中,很多人把通過金錢賠償刑事案件被害人從而減輕刑罰的法律制度理解為花錢買刑,這實質上是一種誤解,兩者不能等同。

江蘇省淮安市檢察院公訴處處長劉曉南告訴記者,通過積極賠償減輕刑罰可以分為兩種:一種是修改后刑事訴訟法所規定的刑事和解,針對的是刑法分則第四章、第五章規定的侵犯財產權、人身權、民主權利以及部分過失犯罪;還有一種是嚴重刑事案件中,被害人一方對加害人出具刑事諒解書,作為量刑情節供法院參考。

“在刑事訴訟法修改之前,各省都有刑事和解的一些做法。但是一般都是雙方當事人私下和解。”山東智祥律師事務所律師孫春來說,2012年,刑事訴訟法修改后,刑事和解制度正式成為法律。根據規定,獲得被害人諒解,被害人自愿和解的,雙方當事人可以和解。從案件類型上看,包括因民間糾紛引起,涉嫌刑法分則第四章、第五章規定的犯罪案件,可能判處三年有期徒刑以下刑罰的,以及除瀆職犯罪以外的可能判處七年有期徒刑以下刑罰的過失犯罪案件,大大拓展了刑事和解的案件范圍。

除了案件范圍,刑事和解的法律后果也有了相應的制度保障。最高人民法院關于適用刑事訴訟法的解釋第505條規定,對達成和解協議的案件,人民法院應當對被告人從輕處罰;符合非監禁刑適用條件的,應當適用非監禁刑;判處法定最低刑仍然過重的,可以減輕處罰;綜合全案認為犯罪情節輕微不需要判處刑罰的,可以免除刑事處罰。

“法律明確規定刑事和解減輕處罰之后,對律師而言,說服當事人積極賠償以取得諒解就簡單了很多。”孫春來說。

故意傷害與交通肇事最易和解

隨著刑事訴訟法的修改實施,刑事和解在刑事案件中的適用也迅速鋪開。

故意傷害罪中的輕傷害案件和交通肇事類案件占據了刑事和解的多數。比如據貴州省檢察機關統計,2012年至2013年6月,該省檢察機關公訴部門共適用刑事和解辦理案件939件1 124人,共涉及33個罪名,其中涉及故意傷害罪和交通肇事罪的人數超過了七成。

“從案件來源看,故意傷害類案件和交通肇事類案件本身是刑事案件中的大頭兒。因為法律規定,刑事和解適用于因民間糾紛引起的犯罪案件和部分過失犯罪。”孫春來介紹,刑事和解可以在案件發生后的各個階段進行。比如在偵查階段,雙方當事人和解對于取保候審有重要影響,加害人就有動力提前和解以變更強制措施。而法院審判階段是達成和解的最后機會,雙方當事人的“討價還價”也不得不在這個階段結束。從他代理的案件來講,“偵查階段和解數量第一、法院次之、審查起訴階段最少”。

對于公眾爭議最多的“花錢買刑”問題,孫春來表示,據他觀察,在刑事拘留之前,的確有部分文化素養不高、經濟能力較強的“小土豪”揚言有錢能擺平一切,認為只要肯花錢就能免刑。但是被刑事拘留后,經過看守所環境的教育,認識到刑罰的嚴重性以后,多會改變態度,認真同被害人和解以取得對方的諒解。文化素質較高、有固定工作的人群一般都會在一開始就積極認罪、悔罪。積極賠償也是認罪、悔罪的表現,符合法律規定的從輕情節。

在孫春來經手的案件中,大部分案件的和解金額在法定賠償金額的兩倍左右,少部分在五倍到十倍,只有極少的案件會在十倍以上。“比如一個億萬富翁,為了一個輕傷案件支付千萬賠償,這也不太可能。”

實際上,從和解的絕對金額上講,富人比窮人付出的代價要高。“比如我經辦的張會明故意傷害案,按法定賠償,金額在5萬元到6萬元之間,最后和解的金額是26萬元。對當事人張會明而言,刑事處罰導致的成本更高,因為其一年的收入可能就有30萬元。”孫春來說,相反地,有的犯罪嫌疑人本身沒有固定收入,可能被害人就得不到應有的賠償。

諒解只是量刑的酌定情節

不過,在公眾關于花錢買刑的討論中,引發爭議最大的不是刑事和解中占多數的輕型犯罪刑事案件,而是一些嚴重刑事案件,因被告人賠償了被害人或其家屬,最后就從輕處罰甚至免于死刑,會讓人們以為被告人賠償就可以免于死刑或從輕處罰,是花錢買命、花錢買刑。

對此,西南政法大學刑法學副教授張武舉也認為,被害人獲賠諒解的制度有與刑法面前人人平等原則相沖突之嫌。對于犯同等或者近似罪行的人來說,得到被害方諒解的行為人與沒有得到被害方諒解的行為人所受的法律制裁存在較明顯差異。因受到被害方諒解的具體原因往往是行為人對被害方進行了物質(主要是金錢)賠償,從形式上近乎于花錢買刑。

但也有學者并不認同花錢買刑說。“賠償、被害人諒解和最終的判決結果沒有必然的邏輯關系,不能說花錢就能買到減輕處罰。法院裁判主要考慮案件的嚴重程度、犯罪嫌疑人的社會危害性。犯罪嫌疑人認罪、積極賠償本身是社會危害性小的體現,符合我國寬嚴相濟的刑事政策。”中國政法大學副教授吳丹紅認為,被害人諒解僅僅是判決中綜合考慮的一部分。除此之外,要把法律本身的問題和實際執行中的問題區別開來。從法律上講,目前的規定是相對清楚的,并沒有那么多所謂暗箱操作的空間。

作為主要經辦嚴重刑事案件的檢察官,劉曉南告訴記者:“被害人諒解并不是所有嚴重刑事案件判決的決定性因素,只有在案件情節較輕的案件中,被害人諒解才會成為司法機關考慮的酌定情節。”

對于以上爭議,蘭榮杰則認為應當從被告人、被害人、公共利益三者的角度綜合考慮。制度設計本身即是一個利益權衡過程,是在正向與負向、近期與遠期的多種利益之間作復雜的數學運算。一個合理的制度,并非意味著沒有任何缺陷,而只是代表總體收益高于成本而已。“花錢買刑”的一個基礎支點,在于經濟賠償既是被害人所需,又能導致被告人的“痛感”,并使社會公眾感受到這種“痛感”的震懾作用。然而可能有朝一日,社會保障制度極度發達,被害人完全無需從被告人處獲得經濟賠償,被告人的經濟損失也不至于“傷筋動骨”,也即金錢賠償的邊際效益和邊際成本都趨近為零,那么“花錢買刑”的制度基礎就開始銷蝕乃至坍塌。到那個時候,也許每個犯罪人,不管是窮人還是富人都只能接受整齊劃一的刑事處罰。

“從經濟能力上講,富人的確可以通過積極賠償為自己獲取較輕的刑罰待遇。但是,如果窮人能夠在法庭上表明自己積極賠償的態度和將來的賠償計劃,法官也可以根據自由裁量權予以減輕處罰。”孫春來說。

北京市檢察院第一分院檢察官趙鵬表示,經濟賠償從客觀的效果上看是對犯罪后果的挽救和彌補,對其從輕處罰于法于理都無可厚非。當然,司法機關作為刑事和解、調解的主體,應當發揮正確的價值導向。在主持和解時不能一味地滿足被害人肆意的和解要求。在和解金額的確定上,要把握在法律規定賠償金額之上的一定范圍內,避免讓刑事和解成為以法律為名的“合法敲詐”,引發不良的社會風氣。另一方面,成年加害人本應當對自己的行為負責,由于經濟條件限制導致無法獲得諒解也是其責任的一部分。

恢復性司法不是賠錢了事

吳丹紅告訴記者,被害人與加害人和解制度在國外屬于恢復性司法理念的一部分,也是刑事司法的一種趨勢。在傳統的刑事司法中,國家懲罰就是實現正義的唯一選擇,“被害人——加害者”的個人關系被擱置一旁,被害人在訴訟中的作用被弱化,雙方謀求和平解決糾紛的想法被對抗性司法所取代。這樣做的后果往往使被害人和加害者的關系進一步惡化,被害人不但沒有受到應有的撫慰甚至再次受害。如今的恢復性司法恰恰相反,強調治療因犯罪行為引起的被害人、被告人和社區創傷。

恢復性司法作為一項刑事司法革新運動,發端于20世紀六七十年代的北美,最早的努力可以溯源至60年代少年司法系統內被害人和加害者調解程序。1974年,在加拿大安大略省的基切納市建立了第一個被害人與加害者和解計劃;1978年,在美國印第安那州的厄克哈特也建立了被害人與加害者和解計劃;現在,美國已有數百個被害人與加害者和解計劃。

吳丹紅介紹,在美國,和解計劃模式分四種模式:一是與教會相關的調解組織,一些被害人與加害人調解計劃由各種教會贊助;二是以社區共同體為核心的私人非營利機構,由最初只為犯罪人服務后來擴展到為被害人服務;三是一些以緩刑為主的機構,在執行緩刑工作的基礎上聘請工作人員專司調解;四是糾紛和解中心,它是在原來的社區糾紛和解中心(主要處理鄰里糾紛)的基礎上發展起來的。

“國外的被害人與加害人和解也屬于司法量刑過程的一部分,主要針對的也是輕微刑事案件,尤其是少年犯。”吳丹紅說,恢復性司法強調修復因為犯罪行為受損的社會關系,強調社區矯正等非監禁刑對監禁刑的補充。實際上,刑罰制度由肉刑到監禁刑、再到非監禁刑的發展,本來就是一個逐漸人性化的過程。

恢復性司法還能降低司法成本以及犯罪的復犯率。比如最早在刑事司法中實施恢復性司法的是英格蘭和威爾士的牛津郡警察局。警察在發現犯罪人實施犯罪后,首先要進行面談,面談后不是直接送交法庭,而是帶他們去作案的現場,如果是盜竊商店,就去商店與商店的老板面談,使他們意識到自己行為的危害性,促使他們反省,同時也容易取得被害人的諒解。如果所涉的犯罪需要進一步協商補償方案,警方可以召集一個“恢復性會議”,邀請犯罪者、被害人以及他們各自的支持者參加。這樣做的最明顯效果是減少了犯罪率。牛津郡采取恢復性司法的政策后,零售商店的被盜率是4%,而其他地區的零售商店被盜率一般高達35%。

這一點引發檢察官劉曉南的共鳴。“目前,案多人少仍然是司法機關面臨的一個現實問題。”劉曉南表示,當事人認罪并積極賠償可以節約有限的司法資源,把省下來的人力物力投入到復雜疑難案件中。比如對當事人不認罪的案件加大投入,實現案件的精細化辦理,確保有罪者得到應有的刑事處罰,還無罪者清白。

來源: 檢察日報 2017-03-29

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