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人工智能生成內容的著作權歸屬探討

2020-06-01 07:54:55王濤
出版廣角 2020年7期
關鍵詞:人工智能創作法律

【摘 要】 目前,對于人工智能生成內容能否與自然人作品一樣受著作權法保護,學界和業界尚未形成統一觀點。北京互聯網法院的全國首個認定人工智能生成內容不構成作品的司法判決引發學界爭論,文章提出,該案僅通過作者身份的限制認定人工智能生成內容不構成作品的理由并不充分,人工智能生成內容能否被認定為著作權法意義上的作品,應當從作品認定的著作權法基本原理來判斷。

【關 鍵 詞】人工智能;生成內容;作品;獨創性;著作權

【作者單位】王濤,同濟大學法學院。

【中圖分類號】D923.4 【文獻標識碼】A 【DOI】10.16491/j.cnki.cn45-1216/g2.2020.07.021

目前,對于人工智能生成內容能否與自然人作品一樣受著作權法保護,學界和業界尚未形成統一觀點。在菲林律所訴百度網訊公司侵犯著作權案中(以下簡稱“菲林案”),原告菲林律所利用數據分析軟件完成了《影視娛樂行業司法大數據分析報告——電影卷·北京篇》一文,百度網訊公司在未征得其許可的前提下在自己的平臺上發布了該文章,且未標注文章來源及署名,因此菲林律所起訴百度網訊公司侵犯其署名權及信息網絡傳播權等。計算機軟件生成的內容是否享有著作權成為該案爭議的焦點,法院從涉案文章的獨創性及完成度角度分析涉案計算機軟件的所有權人及使用權人,認定他們均不屬于法律意義上的自然人作者,因此該涉案文章不受著作權法保護。筆者認為,人工智能生成內容能否被認定為著作權法意義上的作品,應當從作品認定的著作權法基本原理來判斷,綜合考量而非簡單認定。

一、人工智能生成內容被認定為作品的法律邏輯

1.人工智能生成內容具有獨創性

《著作權法實施條例》規定:作品是指文學、藝術和科學領域內具有獨創性并能以某種有形形式復制的智力成果,作品的形成必須以獨創性為核心。在“菲林案”中,北京互聯網法院認為涉案文章中的相關圖形是計算機軟件按照既定規則自動生成的,任何自然人均可利用該軟件生成相似內容,作品沒有體現一定的選擇、編排思路以及創作思想,不是由自然人作者創作的作品,因此不具備作品的獨創性要件,不構成圖形作品,軟件開發者和使用權人不宜被認定為涉案文章的作者。現在大部分人工智能生成內容往往是由使用權人操作軟件,使其按照既定規則和模式生產相應內容。學者王遷認為,這種計算機作品根據事先預定好的規則實施所謂的“創作”,應該嚴格區別于著作權法意義上的創作行為[1],因為當不同的主體將相同的原始數據輸入同一個計算機軟件時,得到的是相同或類似的結果。從自然人創作角度來看,不同的自然人會由于自身經歷、感悟的不同對原始素材采用不同的創作表達方式。也就是說,對于同一批原始素材,機器的表達方式是唯一的,而自然人的表達方式是千變萬化的。還有一些學者認為,人工智能是自然人創造性表達的工具,其生成內容的過程是體現自然人選擇、編排等創作活動的過程,因而人工智能生成內容屬于自然人作品,應當受到著作權法的保護[2]。

一方面,計算機軟件在使用主體不同但輸入相同數據的情況下會生成相似的作品,但是生成內容本身是可以體現表達的獨創性的;另一方面,計算機軟件的開發者及使用權人不能因對生成內容做出貢獻而成為作品的作者,因為任何自然人均可利用該軟件生成相似內容。對于前一個觀點,筆者的想法是,在不考慮人工智能身份的情況下,假定是不同自然人要求同一法律主體就同一素材進行創作,而該法律主體向不同的自然人提供了唯一的生成物,難道會因為該法律主體就同一素材進行創作并且每次都提供類似作品就認定這些作品不具有獨創性嗎?這顯然是不合適的,因為人工智能生成的創作物也是可以區別于其他作品的[3]。假如在人工智能就某一原始數據首次提供生成內容時,該生成內容體現了使用權人的選擇、編排思路以及創作思想,就應認定其具有獨創性,但其發行權在首次提供該生成內容時就已用盡。

2.人工智能生成內容的創作主體不應僅限于自然人

探討人工智能生成內容是否受著作權法保護,學界往往集中于判斷其能否被認定為著作權法意義上的作品。首先,脫離人工智能本身的法律地位來看,假設該成果由自然人創作,是否應當被認定為作品,若由自然人創作的某類內容本身不能被認定為作品,那么由人工智能按照既定的規則進行匯編、統計而生成的同類內容也不能構成著作權法意義上的作品。“菲林案”中關于涉案文章圖形是否屬于作品的認定,便是因為原告僅僅輸入一定的數據,沒有體現使用權人的選擇、編排思路以及創作思想,因而不認定為作品。如若后期使用權人對圖形加以美化或許可以因其智力性加工使得圖形獲得獨創性,法院在判決書中也提到,“菲林律所雖然主張其在自己的文章中,對圖形的線條、顏色進行美化,但并未提供證據”。這足以表明法院認可該生成物在經過美化后或許可以成為作品的論斷。其次,著作權法意義上的作品應以自然人為作者是否符合法律邏輯目前也無定論。一些學者提出,機械地從作者身份考慮,否定計算機軟件生成內容是作品,可能主要源于人類作為智慧生物的優越感,而非法律邏輯[4]。從“思想表達二分法”考量,人工智能生成內容的確體現了獨創性表達,讀者在閱讀人工智能生成內容時也是直接接觸此類獨創性表達并感悟其承載的自然人思想的。因此,對作品的認定應更傾向于創作內容是否具有獨創性而非體現一定的思想情感,也不要局限于作者是否是自然人,作者的資質不應成為影響人工智能生成內容被認定為作品的因素。

3.生成內容的權利定位——著作權客體說

只要人工智能生成內容滿足作品獨創性的條件,在不考慮作者身份因素的情況下應當被認定為作品,可以依據著作權法對其適用相關規定。此外,將人工智能生成內容明確為著作權客體也有利于維護“著作權—鄰接權”二元體系的穩定性,著作權重點強調作品的創作過程,而表演者權之類的鄰接權更注重保護作品的傳播,二者在法律上保護的對象不同,因此,明確人工智能生成內容的著作權地位也有利于減少鄰接權糾紛。

二、人工智能生成內容著作權歸屬制度構建

1.人工智能生成內容投入公共領域應謹慎考慮

在“菲林案”中,法院雖然并未肯定計算機軟件的開發者及使用權人成為生成內容的作者并享有著作權,但肯定了軟件開發者和使用權人對計算機軟件生成內容的投入,認為該生成內容具有傳播價值,應當給予投入者一定的權益保護,并進一步點明計算機軟件生成內容雖不構成作品,但不意味著公眾可以自由使用,這表明人工智能生成內容不能免費投入公共領域。部分學者對此持有的態度是,由于人工智能生成內容的著作權歸屬法律地位不明晰,在確認人工智能生成內容作品屬性的基礎上,應將其歸入社會公共領域,對于人工智能所有權人和使用權人的投入應適當分配經濟利益以促進公共文化的發展。這些學者認為,從人工智能所有權人的利益角度考量,在開發出人工智能產品時,人工智能所有權人已經對該產品享有了一定的權益,該人工智能產品使用權人支付的相應對價已經達成了對該項著作權的激勵,所有權人已經收獲了合理報酬。從使用權人角度考慮,其僅提供了人工智能生成內容的條件,不具有最低限度的創造性,縱使其不生成相應作品亦會有其他人生成該作品,因此將人工智能生成內容的權益投入公共領域能更好地促進文化傳播且不侵犯其他人的合法權益。這類意見有一定的合理之處,但筆者認為將相關利益分配給所有權人及使用權人能促使他們更好地創新產品、創作作品,若簡單地將人工智能生成內容投入公共領域,人工智能產品所有權人將缺乏動力去開發更好的產品,使用權人也將缺乏動力創造更優質的作品,這不利于公共文化的保護。

2.對于人工智能生成內容的作者應綜合考慮

“菲林案”明確作品的創作應以自然人作者為必要條件,北京互聯網法院認為人工智能生成內容因缺乏符合規定的自然人作者所以不構成作品。從法理角度來看,人工智能僅可作為法定支配權的主體,不能從民事權利客體轉為民事權利主體[5]。從民事法律基本關系角度來判斷,民事法律主體在參與民事關系過程中享有民事權利,負有民事義務并承擔民事法律責任,而人工智能不具有承擔履行民事義務和承擔民事責任的能力。雖然法律將非法人組織及法人組織等不具有生命力的組織體也擬制為法律主體,但人工智能既不同于自然人,也不同于民事法律關系中體現自然人意志的法人及非法人組織,賦予人工智能與法人相似的地位,從現有法理情況來看值得商榷[6],因為此類法律設想忽視了法人之所以能夠獲得法律人格的基礎——人類團體意志,法律界定人格的前提是在法律框架之內將特定團體人格化[7],而非不加任何限制地隨意界定。對于人工智能民事法律主體資格的否定性回答,使得人工智能本身不可能成為人工智能生成內容的作者。

此外,人工智能也不具備擁有獨立自主意識的客觀條件。著作權法賦予特定法律主體作者身份及相關權益,是為了激勵作者更好地創作作品以促進公共文化發展,而對人工智能賦予相應的權利并不會對其產生相應的創作激勵[8],自然無法達到著作權法立法的目的。現今的科技雖然創造出AlphaGo等可以自主學習的人工智能,但大多數人工智能仍是基于人類的指令活動,學習能力的不斷提高也是基于人類對其設定的工具屬性的完善,因此給人工智能提供與人類相同的法律激勵并不會促進公共文化的繁榮。作者的資格認定仍應回到人工智能生成內容的生成過程中來,如“菲林案”的判決書充分肯定軟件所有權人及使用權人的貢獻,并考慮到維護社會誠實信用和促進文化傳播的因素,建議在分析報告中添加生成軟件的標識,標明生成內容是由該軟件自動生成的,因而未來對人工智能生成內容的著作權歸屬仍應在人工智能所有權人和使用權人之中判斷。

3.人工智能生成內容著作權歸屬認定原則

人工智能由于法律主體和法律客體的非同一性被排除在作者的認定范圍之外,因此應當分析人工智能生成內容生成前存在哪些法律主體,進而合理分配參與各方人員的權益,確定人工智能生成內容的著作權歸屬。在“菲林案”中,法院的判決書提及,涉案分析報告生成過程中的兩個環節有自然人以主體身份參與,一是軟件開發環節,二是軟件使用環節。計算機軟件開發者與創作無關,使用權人在創作過程中沒有獨創性的表達,因此,法院認為計算機軟件所有權人和使用權人共同參與了人工智能內容的生成,但沒有進行著作權法意義上的創作。在排除人工智能成為作者的前提下,應當在使用權人和所有權人之間進行利益分配,在尊重技術變化規律的同時要堅持以歸屬操作人為導向[9]。在確定了權益分配的范圍后,應當按照著作權法的既定規則確定著作權歸屬,要尊重當事人之間的意思自治,以人工智能所有權人與使用權人之間的有效約定為依據確定人工智能生成內容的權利歸屬,從鼓勵科技創新和產權保護的角度出發,建立一套以所有者為權利核心的法律保護體系[10]。

在無相關約定的情況下,應考慮著作權法一般的著作權歸屬原則,如將人工智能生成內容按照計算機衍生作品的著作權歸屬模式處理,允許人工智能開發者享有人工智能生成內容的相關著作權,同時賦予使用權人相關的財產權利以平衡二者之間的利益分配,或者也可認定所有權人及使用權人為合作作者,這便于體現二者在人工智能生成內容創作過程中的貢獻。目前,采取何種歸屬模式分配所有權人及使用權人因創作產生的權益仍需立法者仔細考量。良好的著作權保護法律環境有利于激勵開發者加大對人工智能產業的投入,也有利于促使使用權人發揮積極性創作更多優質的作品。首先,人工智能所有權人在研發過程中需要投入大量金錢和時間成本,因此可讓其獲取更多的利益回報,推動其加大投資力度,進而促進人工智能產業以及社會文化事業的發展。其次,人工智能使用權人貢獻了創造性的思想,促使體現蘊含自然人情感的人工智能生成內容產生。因此,在權利分配過程中,應注意保護人工智能所有權人及使用權人的積極性,增強他們研發新產品和進行文化創作的積極性。

三、結語

從“菲林案”的判決來看,該案因作者身份限制將人工智能生成內容排除在著作權法作品認定范圍之外,不符合作品的認定標準。如果不認可人工智能生成內容的著作權,將對認定作品的獨創性理論造成沖擊,僅僅由于人工智能的非法律主體特征否定人工智能創作的文化成果,也不利于著作權保護制度的構建。人工智能的法律主體地位與其生成物的作品地位分屬不同的法律問題,應分別探討。我們應當意識到人工智能生成內容極大地促進了社會科學和文化事業的發展,基于激勵作品創造和公共文化事業發展的角度考慮,可將人工智能所有權人及使用權人按照一定的規則設定為作者,這一方面可解決現有司法實踐將自然人作者認定為作品構成的必要條件問題,另一方面可激勵人工智能所有權人去創新開發產品,激勵使用權人去創新創作作品,進而創造更多的社會文化資源。

|參考文獻|

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