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論民事行政訴訟檢察監督體制的獨立化發展

2012-01-24 02:30:35
中國人民大學學報 2012年5期
關鍵詞:檢察機關監督法律

楊 奕

在我國的訴訟監督中,受 “重刑輕民”傳統司法理念的影響,偵查監督、刑事訴訟監督一直受到重視,而民事行政訴訟檢察監督則長期處于訴訟監督的邊緣狀態。從內部機構組成來看,民事行政訴訟檢察監督部門的合署辦公是中央及地方檢察監督部門的工作常態。隨著法治社會的發展,在訴訟爆炸的司法大背景下,民事行政訴訟檢察監督體制的合一化結構及其在檢察部門內部的傳統職能定位,都無法適應民事行政審判工作的需求,民事行政訴訟檢察監督體制的獨立化發展已成為當前民事行政檢察部門的迫切要求。

民事行政訴訟檢察監督是憲法和法律賦予檢察機關的重要職責,檢察機關規范和強化對各級民事行政審判、調解、執行等活動的監督,對促進司法公平與效率起到護航作用。近年來,各級民事行政檢察監督部門在積極開展檢察監督工作方面取得了一定成績,但是,隨著經濟社會的發展,民事行政訴訟檢察監督也遇到了許多困難,其中民事訴訟檢察監督與行政訴訟檢察監督的不平衡發展,即行政訴訟檢察監督工作開展之不足,成為需要攻克的首要難題。

從實踐來看,目前,各級檢察機關都是民事行政訴訟檢察工作合署辦公,在處理案件時也是民事行政案件不分,適用同一辦案規則。實際上,二者除了現行法定的抗訴這種監督手段相同外,在監督對象、監督方式、監督功能、訴訟運行原理等方面均有較大區別。從2003—2007年的統計數據來看,全國檢察系統民事行政檢察部門共計提出64 351件抗訴案件,其中行政抗訴案件僅占全部抗訴案件數的3.7%[1](P18),約為2 381件。該數據表明,在我國司法審判過程中客觀存在著大量的民事申訴案件,實際上,這一巨大的審查任務已經使檢察監督部門高負荷運轉,而民事行政訴訟檢察監督的合署辦公必然會嚴重影響行政訴訟檢察監督工作的正常運轉和專業化水平,不利于對行政訴訟案件的有效監督。

綜觀我國民事行政檢察監督工作二十年的發展,可以發現,無論是在立法、理論研究層面還是在實務工作中,民事訴訟檢察監督工作的成果都更為突出,處于良性、強勁的發展態勢。相比較而言,行政訴訟檢察監督工作則未受到足夠重視,總體表現為監督力度嚴重不足、從業人員專業素養不高,遠不能適應司法實踐對行政訴訟檢察監督的客觀要求。具體表現在以下幾個方面:其一,在法律依據上,《行政訴訟法》關于檢察機關對于行政訴訟的法律監督之規定較為原則,使得檢察機關在對行政訴訟活動進行法律監督時缺乏可操作性的程序和具體的法律依據,尤其是在監督對象和監督方式上,各級檢察機關的認識存在較大差異;其二,從案件數量上看,與民事訴訟申訴案件相比,行政訴訟申訴案件數量相對較少,使得行政訴訟檢察監督案件的數量相較于民事訴訟檢察監督案件的數量也略顯不足;其三,在機構設置上,全國檢察系統的民事行政檢察部門絕大多數是合署辦公,在民事申訴案件數量巨大且人員配備不足的條件下,檢察機關對行政訴訟活動進行法律監督的時間和精力必然受到限制,這也是客觀上造成行政訴訟檢察監督案件數量較少的主要原因;其四,從操作程序上看,各級檢察機關在對行政訴訟活動進行法律監督時,由于缺乏明確的法律依據,實踐中往往參照執行民事訴訟檢察監督的程序及規范,無法反映行政訴訟檢察監督與民事訴訟檢察監督在性質、訴訟原理、運行規律等方面的差異,更不能體現行政訴訟檢察監督矛盾沖突的本質。[2]

從本質上看,相較于民事訴訟檢察監督中檢察院與法院在對立中求統一的固有矛盾,行政訴訟檢察監督則表現為對這種固有矛盾的轉移。因行政訴訟檢察監督中增加了檢察機關與行政機關間的矛盾沖突,且這種矛盾的對立性要遠大于檢察機關與法院之間的固有矛盾,加之檢察機關與法院在這一不斷推進的動態過程中有著共同的立場——控制行政權的膨脹,這使得檢察院和法院之間的矛盾得以弱化,相對強化了檢察機關對行政權力的監督。檢察機關對行政權力的這種監督更能體現行政訴訟檢察監督中權力控制的本質屬性,即檢察機關對審判機關獨立審判、行政機關依法行政兩項權力的控制。綜上所述,在行政訴訟檢察監督中,由于行政權極易膨脹,客觀上形成了原告、法院及檢察機關三者共同一致與其相抗衡的局面。而檢察機關在民事行政訴訟檢察監督中的不同作用,直接導致了兩項制度的諸多不同點,這是實現民事訴訟檢察監督與行政訴訟檢察監督獨立化發展的根本原因,也是本文研究的重點。

我國 《民事訴訟法》第14條規定:人民檢察院有權對民事審判活動實行法律監督。《行政訴訟法》第10條規定:人民檢察院有權對行政訴訟實行法律監督?!睹袷略V訟法》和 《行政訴訟法》又分別規定,人民檢察院對人民法院已經發生法律效力的判決、裁定,發現違反法律、法規規定的,有權按照審判監督程序提出抗訴。這些是人民檢察院對民事訴訟和行政訴訟進行法律監督的法律依據。筆者認為,改革和完善民事行政訴訟檢察監督體制的首要任務是比較民事訴訟檢察監督制度與行政訴訟檢察監督制度的異同,分析兩種制度在監督對象、監督功能、監督方式、訴訟原理、處理申訴問題等方面的差異。

(一)監督對象:對民事審判和行政訴訟活動進行法律監督

檢察機關在民事行政訴訟檢察監督中的監督對象存在差異:民事訴訟檢察監督的對象是民事審判;而行政訴訟檢察監督的對象是行政訴訟。也就是說,后者還包括對當事人訴訟活動的監督。

對于民事訴訟,人民檢察院僅對人民法院的審判活動實行法律監督,不監督當事人的訴訟活動。其原因首先在于,民事訴訟是私權糾紛引起的訴訟,當事人在私權領域擁有在法律規定范圍內進行處分的權利,檢察權作為公權力,不宜對當事人的私權進行干預。其次,如果當事人在民事訴訟中有不當行使處分權的行為,則會受到審判權的監督,檢察機關不必直接進行監督;如果審判權監督不當或者怠于監督,檢察機關則可以通過對審判活動的監督來使其糾正,所以根據《民事訴訟法》的規定,在立法層面上,檢察機關僅對人民法院的民事審判活動進行監督。①在民事訴訟的監督對象上,湯維建教授主張應予以強化,認為人民檢察院對當事人所享有的訴權,也應具有法律監督權。其原因主要在于:訴和審判權是一對矛盾,監督審判權在邏輯上就包含了監督訴權。審判權除了具有獨立實體功能——作出裁判外,就是對訴訟過程行使程序指揮權,這其中就包含了對訴權的監督和對訴權的保障。如果當事人濫用訴權,法院應行使審判權加以制止。如果法院應制止而未制止或者雖然制止但卻制止不力,則人民檢察院可以行使法律監督權。此時,人檢察院的法律監督權從形式上看是針對法院的審判權,但實質上卻是針對當事人的訴權。參見湯維建: 《論中國民事行政檢察監督制度的發展規律》,載 《政治與法律》,2010(4)。

而行政訴訟與之不同,根據 《行政訴訟法》第10條的規定,人民檢察院有權對行政訴訟實行法律監督。換言之,對于行政訴訟,人民檢察院不僅對人民法院的審判活動實行監督,而且對當事人的訴訟活動也要實行監督。之所以如此,主要是因為行政訴訟與民事訴訟存在著以下三個方面的不同:(1)行政訴訟是關于行政權這種公權力行使是否合法的爭議,當事人無權就行政權行使問題進行處分,法院也不得進行自由裁量,只能嚴格依照法律評判;(2)在行政訴訟中,當事人雙方地位不平等,被告作為公權力機關,很容易對處于弱勢的原告形成壓力,使其對自己的權利作出一些不符合內心真意的處分;(3)在我國目前,行政權一權獨大,并且還有著不斷膨脹的趨勢,即使審判權也難以與之抗衡。針對上述情況,檢察機關可以通過對行政訴訟當事人訴訟活動的監督,實現對行政權制約的強化。綜上所述,相較于民事訴訟檢察監督而言,行政訴訟檢察監督的對象要更為廣泛,監督的范圍也更為全面。[3](P2)

總體而言,我國現行法律對民事訴訟檢察監督對象的規定可以概括為 “有限監督說”,對行政訴訟檢察監督對象的規定可概括為 “全方位監督說”。從法律的角度看,民事訴訟法的規定確實屬于 “有限的監督”,但從實際的監督效果來看,“全方位監督”顯然更為有利。綜觀我國當前的司法實踐,民事訴訟中當事人濫用訴權的現象普遍存在,其不斷蔓延的原因之一就在于檢察監督權對當事人行使訴權的監督不足。

(二)功能定位:監督功能與保障功能

檢察機關對民事審判、行政訴訟的監督,彰顯出的首要功能即為監督功能。民事審判、行政訴訟具有專業性強的特點,因此,對民事審判、行政訴訟的監督也需要由專門機關和專門人員來進行。由檢察機關對民事審判、行政訴訟進行監督,既是由檢察機關的性質和職能決定的,也是增強監督效力的重要保障。據不完全統計,由人民法院再審審結的抗訴案件中,以改判、調節、撤銷原判、發回重審等方式變更原裁判的達80%左右。這一數字充分表明,檢察機關的法律監督功能,對于維護司法公正、保障當事人合法權益具有積極的作用。

檢察機關在民事訴訟檢察監督和行政訴訟檢察監督中的不同功能表現在:對民事訴訟的監督主要是針對法院的審判活動;而在行政訴訟中除此監督功能外,還發揮著對法院依法獨立行使審判權、原告依法獨立行使訴權的保障功能。如前所述,行政訴訟檢察監督基于其監督對象范圍的廣泛性,使得排除行政干預成為法律授予檢察機關行政訴訟監督權的基本目的之一,因此,檢察機關在行政訴訟中應當擔負起監督和保障的雙重責任。

檢察監督權對審判權和訴權的保障功能是通過監督行政訴訟被告來實現的。具體而言,檢察機關對作為行政訴訟被告的行政機關的監督制約機制主要表現在兩個方面:(1)督促行政機關依法履行訴訟義務。在行政執法中,行政機關是國家和社會利益的代表,無論其是違法行政還是違反訴訟義務導致敗訴,都會給國家和公共利益造成損害,同時也會降低行政公權力的權威。從這一角度看,行政訴訟被告不履行訴訟義務就等于失職。為督促行政機關通過積極履行訴訟義務,維護社會公共利益和行政公信力,法律應當明確規定行政機關不履行訴訟義務的法律責任。行政訴訟被告不履行訴訟義務的,由檢察機關提請有權機關追究其法律責任。(2)監督行政機關對違法行政行為承擔法律責任?!缎姓V訟法》第56條規定:人民法院在審理行政案件中,認為行政機關的主管人員、直接責任人員違反政紀的,應當將有關材料移送該行政機關或者其上一級行政機關或者監察、人事機關,認為有犯罪行為的,應當將有關材料移送公安、檢察機關。據此,人民法院在行政訴訟中不僅擔負著裁決行政爭議的審判職責,而且有提請追究違法行政法律責任的義務。但 《行政訴訟法》第56條的規定在實踐中執行得并不好,而是由檢察機關通過對行政訴訟活動的全面監督客觀上承擔該職責。從理論層面看,提請追究法律責任的性質應屬于追訴權,這與人民法院所具有的審判權性質不符,實際上開啟追訴程序更符合檢察機關的職能與權限。從實踐層面看,是否應當追究政紀責任要待法院判決終結時才可進行審查判斷,而通常將作出判決視為人民法院審判程序結束的標志,然后,由檢察機關根據人民法院的移送或者當事人的申請,對人民法院依法作出的撤銷判決、確認違法判決和賠償判決進行核實判斷,對于應當追究有關主體行政責任的,啟動相關追究程序。這樣,既發揮了司法機關協同解決問題的能力,又彰顯了審慎啟動追究程序、保障行政公職人員依法履行職責的要求。[4](P26)檢察機關的法律監督不僅在于對人民法院審判活動和當事人訴訟活動的監督,還在于通過這樣一種監督機制,將檢察權能和審判權能統一起來,即以司法權之權威形成對行政權的有效制約,進而實現對審判權和訴權的有力保障。[5](P135)

(三)監督方式:從抗訴到支持起訴、提起公訴

《民事訴訟法》和 《行政訴訟法》都規定了檢察機關應當以抗訴方式對民事審判、行政訴訟活動進行監督。這里的 “抗訴”是指審判監督程序中的抗訴。從健全民事行政訴訟檢察監督方式角度看,對于這種抗訴程序應當堅持并進一步完善。在近年來的檢察實踐中,檢察機關也發揮能動司法的功能,創造出了一些有效的監督方式,如檢察意見、檢察建議、糾正違法通知、起訴、參與訴訟等監督方式。

1.就 “抗訴”而言,兩者在抗訴標準上有所不同

從立法層面看,現行民事訴訟檢察監督中的抗訴標準體現在新 《民事訴訟法》第187條的規定中,即應該包括第179條所列舉的十三項再審事由;而 《行政訴訟法》的規定則體現在第64條之規定中。①《行政訴訟法》第64條:人民檢察院對人民法院已經發生法律效力的判決、裁定,發現違反法律、法規規定的,有權按照審判監督程序提出抗訴。最高人民檢察院 《關于印發 〈最高人民檢察院關于執行行政訴訟法第六十四條的暫行規定〉的通知》要求:人民檢察院按照審判監督程序對已生效的行政判決、裁定提出抗訴時,應當查明:(一)判決、裁定是否已經生效;(二)事實是否清楚、證據是否充分;(三)審判活動是否合法;(四)判決、裁定是否違反法律、法規規定。雖然行政訴訟法從立法層面賦予檢察機關對法院 “違反法律、法規規定的生效裁判”提出抗訴的權力,但該法沒有具體規定應當提出抗訴的具體情形。實踐中,行政案件的具體抗訴理由通常參照舊 《民事訴訟法》第185條的規定執行。

對比來看,由于民事訴訟法新近修改,所以就抗訴標準而言,規定更為具體,可操作性更強;而行政訴訟法由于制定較早,鑒于當時立法水平的限制,其規定較為抽象。從實踐來看,即使在民事訴訟法未修改前,各級民事行政檢察監督部門針對行政案件提起抗訴時,往往也更多運用或者借鑒民事審判監督程序中的規定,致使行政訴訟監督制度的特殊使命和監督功能被長期忽視。由于現行法律,尤其是行政訴訟法,對檢察機關提出抗訴的理由、各個抗訴理由之間的關系以及它們各自的適用條件沒有作出明確規定,各地檢察機關對法定抗訴理由適用標準的理解不盡相同,造成司法實踐中提起抗訴情形的混亂。對公民、組織的行政訴訟權利,特別是起訴權,未能給予特殊保護,對行政訴訟中法院審判的獨立性也未予以充分關注。可以說,自行政訴訟制度產生以來,行政審判活動受行政機關非法干預的問題就一直存在,這也是法律授予檢察機關行政訴訟監督權的重要原因。

民事案件和行政案件的抗訴理由、抗訴標準問題,是民事行政檢察監督體制中一個極具現實意義的問題,對這一問題的深入研究,有利于民事行政訴訟檢察監督制度的健康發展,對于落實兩種制度各自的監督功能也具有十分重要的現實意義。

2.支持起訴為民事訴訟檢察監督所獨有

關于支持起訴, 《民事訴訟法》第15條規定:機關、社會團體、企業事業單位對損害國家、集體或者個人民事權益的行為,可以支持受損害的單位或者個人向人民法院起訴。從這一規定來看,此處的 “機關”應當包括檢察機關,因此,在民事訴訟中包括檢察機關支持起訴①關于支持起訴制度的存廢和價值問題,江偉教授認為檢察機關支持起訴,既須慎議,更須慎行。首先,民事訴訟法關于支持起訴的規定,是在社會干預理論指導下確立的,是計劃經濟的產物。當前,我國社會主義市場經濟體制已基本確立,強調主體平等和對當事人處分權的尊重。檢察機關對民事訴訟當事人一方的支持,容易造成訴訟地位的不平等,易產生以公權干預私權乃至司法不公的印象。其次,民事訴訟法規定支持起訴制度時,我國尚不存在法律援助制度?,F在我國已基本建立起一套比較完善的法律援助制度。支持起訴機制設定的目的,在很大程度上可以通過法律援助制度來實現。再次,強調主體平等和尊重當事人處分權,也不能忽視社會上還存在弱勢群體,對檢察機關支持起訴制度的探索和試點也是需要的。就目前的探索而言,以將支持起訴的對象限定為弱勢群體為宜,例如婦女、兒童、下崗失業人員、外來打工人員和貧困地區的農民等。參見江偉、張慧敏、段厚省:《民事行政檢察監督改革論綱》,載 《人民檢察》,2004 (3)。的監督方式。

就行政訴訟而言,從立法上無法找到支持起訴制度的直接依據,這是本文將支持起訴作為兩者區分點的法律基礎。但是,從行政訴訟的特點來看,公民、法人的行政起訴權更容易受到侵犯,行政案件受理難實質上也是由行政權威對公民訴權的不正當干涉引起的。因此,將支持起訴制度引入行政訴訟中,通過對行政訴權的保障使行政訴訟的門檻更容易邁過,將是行政訴訟檢察監督制度進一步完善的突破口,在修訂 《行政訴訟法》時應該就此予以落實。

3.檢察機關提起公訴之條件:寬嚴有別

檢察機關在提起民事訴訟與行政訴訟時有不同的條件要求,充分體現了寬嚴相濟的檢察政策導向。具體而言,檢察機關提起行政訴訟的條件是違法行政行為損害國家和社會公共利益之時,而民事訴訟除此條件外,還必須限于無其他主體發動訴訟的場合。

在民事訴訟中,如果檢察機關對民事法律關系過多干預,則與民法私權自治、契約自由的基本精神相背離。另外,為了抑制私權濫用而設置的檢察機關提起民事訴訟的機制,同樣也有著被濫用的可能。因此,應將檢察機關提起民事訴訟的范圍嚴格限定在為維護國家利益和社會公共利益的范圍內。

在行政訴訟中,檢察機關起訴的條件則不同,當違法行政行為損害國家和社會公共利益時,檢察機關基于其法律監督職責和權力制約的要求,應當提起行政訴訟,即使有其他主體發動訴訟,檢察機關也不得放棄職責。從利益驅動的角度看,其他主體純為公益提起行政訴訟的可能性較小,如果行政行為在損害私益的同時也損害了公益,其他主體對公益的關注也是弱于對私益的關注。因此,就需要檢察機關提起行政公訴,主張公益。此時,檢察機關和其他主體的主張不同,前者是主張公益,后者是主張私益,所以二者并不重合,可以并存。

(四)訴訟原理:當事人地位平等與行政公權獨大之別

從訴訟原理來看,民事訴訟與行政訴訟的性質、特點和運行原理均不相同。其中最本質的區別在于,民事法律關系的主體處于平等地位,而行政法律關系的主體地位則不具有平等屬性,由此導致民事訴訟檢察監督與行政訴訟檢察監督具有不同的運行原理。[6](P112)

行政訴訟的本質是人民法院對行政行為合法性的審查評判。在行政訴訟中,作為被告的行政機關不必再向原告提出實體方面的主張,因為通常在行政執法過程中,行政機關在作出具體行政行為的同時已經要求行政行為的相對方依法作出相應行為。因此,在行政訴訟中,行政機關一方的訴訟主張只需圍繞其在行政執法過程中所作出的具體行政行為是否具備合法性而展開,針對行政訴訟而言,行政機關不具有起訴、反訴的權利。在行政訴訟法律關系中,基于行政訴訟的本質內容,作為行政訴訟被告的行政機關成為整個訴訟的焦點,訴訟雙方爭議的不是具體的權利而是行政行為本身是否合法。與民事訴訟中實行的雙方當事人訴訟權利平等原則不同,為了使行政訴訟中的雙方的訴訟法律地位平等,行政訴訟實行的是當事人訴訟權利平衡原則。從實際運行情況來看,行政訴訟中的雙方之權利義務也是不對等的。由于在行政執法關系中,行政訴訟的原告地位相對較弱,是受到行政執法行為影響和干涉的當事一方,其權利行使在行政訴訟中仍可能受到行政權力的不當干涉,因此,需要強化原告一方的訴訟權利,使行政訴訟被告承擔更多的訴訟義務,以此來保障原告訴訟權利的正常行使。比如:在行政訴訟中,由被告承擔舉證責任,且不得在訴訟中自行向原告和證人收集證據,原告享有提出停止執行的權利等。此外,在行政訴訟中,行政機關不得處分行政職權,法律禁止行政機關出于訴訟勝負或其他動機,放棄、交換法律賦予的行政管理職權和訴訟權利。這是行政訴訟的又一項基本原則。在這一原則的指導下,法院審理行政案件通常不得適用調解,行政機關改變原具體行政行為,原告同意并申請撤訴的,要經人民法院裁定準許。與此不同,民事訴訟遵循當事人平等原則,允許當事人自由行使反訴、調解、撤訴等訴訟權利。這些訴訟原理上的差異都將成為民事行政檢察監督體制獨立化發展的催化劑。

(五)申訴中對待各方當事人的態度:各有側重

對于民事訴訟中的申訴,檢察機關對雙方當事人應該平等對待,這主要源自于民事訴訟發生在平等主體之間的特點,雙方當事人可以比較充分地行使自己的申訴權利。而行政訴訟基于訴訟主體地位客觀上的不平等,在對待申訴問題時應該更多地關注行政訴訟中原告的申訴事由。在民事訴訟中,雙方當事人的訴權在生效裁判形成的過程中能夠得到充分的保護,即使對生效裁判不服,也可以比較自由地通過再審申請的方式使自己的利益訴求得到充分實現。而行政訴訟則不同,由于行政權的威懾作用,當事人不敢或者不愿通過申訴的方式使自己遭受的不平等待遇通過審判監督程序得到糾正,這就使得檢察機關抗訴的案件來源受到限制。如果有原告方針對行政案件提出申訴,那么,這些訴求往往也是當事人經過充分利益權衡后的選擇,因此,這類案件的申訴理由更需要檢察機關予以關注。

對于行政機關而言,法院在行政訴訟中判決撤銷或者確認違法的是其具體行政行為或行政事實行為,而不是其法定職權。在行政行為的證據不充分或程序不合法的情況下,行政機關應當承擔敗訴后果,必要時應重新作出具體行政行為。但是,有的行政機關在敗訴之后,不是首先立足于依法重新作出具體行政行為,而是意圖通過申請抗訴來掩蓋自己的錯誤。鑒于此,行政抗訴制度應當對行政訴訟被告和原告采取不同的政策:側重為行政訴訟原告一方提供救濟。一方面,檢察機關要積極關注涉及公民、組織重大權益和重大社會公益的行政裁判。同時,根據訴訟經濟原則,對于公民、組織申請抗訴的僅僅涉及較小數額財產權益的行政裁判,應當賦予檢察機關不予抗訴的裁量權。另一方面,對于行政機關的抗訴申請,如果行政機關可以在不違反 《行政訴訟法》第55條,即 “人民法院判決被告重新作出具體行政行為的,被告不得以同一事實和理由作出與原具體行政行為基本相同的具體行政行為”的情況下重新作出具體行政行為,檢察機關則沒有必要為其提供抗訴的救濟方式。只有在行政訴訟被告無法重新作出具體行政行為,即行政機關無法自力救濟的情況下,檢察機關才有必要為其提供抗訴的救濟方式。[7](P26)

從當前我國的民事行政訴訟檢察監督工作來看,由于立法層面的先天性缺陷,致使實踐中存在著監督方式單一、對象不明確、程序不統一等問題,成為制約民事行政訴訟檢察監督制度進一步發展的瓶頸,亟待改革與完善。盡管歷經二十年的開拓和努力,民事行政訴訟檢察監督工作已經從無到有、由弱變強逐漸為社會所認識和接受,但理論上的分歧和實踐中的困境仍然顯而易見,如何在現有背景下不斷發展和強化民事行政訴訟檢察監督工作仍是一個十分嚴峻的話題。

隨著 “全國檢察機關第二次民事行政檢察工作會議”的召開,民事行政訴訟檢察監督工作已經成為各級檢察機關工作的重點。筆者認為,民事行政訴訟檢察監督體制獨立化發展的現實意義主要表現在以下四個方面:

第一,正如馬克思所言,專業化是社會進步的表現。民事行政訴訟檢察監督體制的合一化只是民事行政訴訟檢察監督的初級階段,當前改革和完善民事行政檢察監督體制已勢在必行,民事與行政訴訟檢察監督的獨立化已成為一種發展趨勢,我們必須順應這一歷史發展潮流。

第二,全國檢察系統民事行政檢察部門的專業化分工指日可待。隨著 “全國部分地區檢察機關行政檢察工作座談會”的召開,民事行政檢察機構的分設已經提上議事日程,從最高人民檢察院到基層檢察機關,都將逐漸開展對民事行政檢察機構的分設工作,例如,可將原民事行政檢察部門分設為 “民事監督處”和 “行政監督處”等。事實上,法院的行政審判機構早已單獨設立,培養了一大批行政法律的專業干部乃至專家級人才,在客觀上已經具備了兩者獨立發展的條件,這也意味著從機構設置上實行專業化分工已經具備了現實可行性。

第三,依法治國的方略要求檢察機關在監督和促進行政機關依法行政方面發揮積極作用,人民群眾對此寄予了厚望。當前,行政爭議越來越多,案件數量逐年遞增,有些地方矛盾還很突出,現實中環境污染、醫療衛生、煤礦安全等事故的接連發生,反映了地方行政部門的失職和瀆職。這些現實情況迫切需要檢察機關積極介入到行政案件之中。從實踐來看,地方檢察機關通過檢察建議和行政執法監督通知書的方式,客觀上已經營造了對行政執法機關實行監督的良好環境。

第四,從更深層意義上來看,通過對民事行政訴訟檢察監督機構的分設,可逐步建立起完善的行政訴訟檢察監督制度,而這也將有利于進一步實現向 “行政檢察監督”的擴展,最終實現檢察機關對行政機關行政行為的直接監督。

民事行政訴訟檢察監督作為檢察監督理論的重要內容,它的存在是世界各國檢察機關的通例,而民事行政訴訟檢察監督體制的獨立化發展則是我國現行檢察監督體制的必然選擇,是落實黨中央將強化法律監督作為司法體制改革重要內容的根本出路。

[1]王鴻翼:《談民事行政檢察權的配置》,載 《河南社會科學》,2009(2)。

[2]徐日丹:《全國部分地區檢察機關行政檢察工作座談會召開》,載 《檢察日報》,2010-09-28。

[3]湯維建:《論中國民事行政檢察監督制度的發展規律》,載 《政治與法律》,2010(4)。

[4][7]張步洪:《略論完善行政訴訟檢察監督制度》,載 《人民檢察》,2004(4)。

[5]劉春玲:《行政訴訟檢察監督改革二題》,載 《河北法學》,2004(5)。

[6]邵明:《民事爭訟程序基本原理論》,載 《法學家》,2008(2)。

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