摘 要:知識產權在經濟高速發展,大力追求創新的今天顯得尤為重要,保護知識產權才可以真正實現創新,而侵犯知識產權犯罪則是保護創新路上的絆腳石。文章從侵犯知識產權犯罪案件的特點入手,進而分析了我國在保護知識產權立法及司法方面存在的問題,進而提出自己的建議,以期對我國知識產權保護進行有益的探索。
關鍵詞:知識產權;犯罪;保護
創造性的知識與技術自古就存在,但知識產權概念的產生卻比較晚,不是知識在之前不受重視,而是隨著社會的發展,知識的財富效應越來越明顯,其受保護的需求也越來越大。
要鼓勵創新,就要保證創新的結果能夠由權利人獨享,這就是知識產權保護的價值所在。隨著知識產權推動經濟、科技、文化等發展的不斷繁榮,假冒、盜版等侵犯知識產權犯罪現象愈演愈烈,嚴重破壞了知識產權市場的發展。因此加強對侵犯知識產權犯罪案件的研究,并尋求相應的解決措施顯得尤為必要。
一、侵犯知識產權犯罪案件呈現的特點
隨著侵犯知識產權犯罪案件數量的不斷增多,犯罪案件也呈現出以下特征:
其一,案件類型分布不均。知識產權主要有商標權、著作權和專利權,而侵犯知識產權犯罪的案件則主要集中于侵犯商標權與著作權,侵犯商標權的犯罪案件數量最多,而侵犯專利犯罪案件則相對較少。
其二,犯罪案件技術性強,取證難度大。知識產權是無形財產權,往往具有一定的技術性,而在偵查侵犯知識產權法最的案件時,也因此而難度較大,特別是在假冒偽劣產品的認定方面、商標侵權的判定方面,難度都較大,都會影響到案件的查出。
其三,案件往往表現為團伙犯罪。侵犯知識產權案件,往往人數眾多,規模較大,許多犯罪分子內部分工協作,組織嚴密,容易造成發現難、偵破難的現象。
最后,利用網絡進行侵犯知識產權犯罪發展較快。隨著互聯網帶給人們方便的同時,利用互聯網進行知識產權犯罪的行為也大行其道。
二、我國侵犯知識產權犯罪的立法現狀及解決對策研究
(一)我國侵犯知識產權犯罪的立法現狀
1.保護對象過于狹窄
目前根據我國的《刑法》,只是針對侵犯著作權、商標權、專利權以及商業秘密規定了相應罪名。但對于植物新品種、計算機軟件著作權的破壞則沒有相應的刑法保護。假冒出售新品種以及軟件侵權觸犯了刑法,應當受到刑法的制裁,但是《刑法》中并沒有懲治此類行為的條文。
2.罪名設置不夠科學
刑法是對法益最低限度的保護,當知識產權侵權行為達到一定程度才會觸犯刑法。但是在我國目前,如反向假冒注冊商標行為及非法出租侵權復制品的行為,其不僅損害了權利人的利益,也損害了市場流通的秩序,當侵權到一定的程度,就應該納入到刑法的保護范圍,但依據我國的刑法,此類行為再嚴重也構不成犯罪,與刑法的罪行相當原則違背。
3.對知識產權犯罪規定門檻過高
如我國《刑法》對假冒注冊商標罪的規定,必須達到在同一種商品上使用與注冊商標相同的商標,此處規定的是相同,而不是相似,在商標侵權認定方面,無論是相同或者相似都構成侵權,在一定條件下,使用相似商標與使用相同商標的危害性是一樣的,但僅僅只對于使用相同商標的才構成犯罪,很容易讓犯罪分子鉆法律的漏洞,入罪標準過高,不利于對知識產權進行保護。
(二)完善侵犯知識產權犯罪立法的措施
1.健全我國知識產權刑法保護體系
以現有的《商標法》、《著作權法》及《專利法》為基礎,對相關法律進行融合,形成在《刑法》領導下的綜合配套法律體系,對知識產權進行全面保護。因此,要對《刑法》的相關條文進行補充、修訂等,如上文所述的入門標準過高、保護范圍過窄等問題。先從立法上進行完善。
2.加大執法力度充分發揮刑法保護功能
在我國目前的知識產權案件中,經常會有以罰代刑的現象,即行為完全符合刑法犯罪的構成要件,但卻由行政機關進行處理,大事化小,小事化了。就證明我國行政執法與刑事司法的銜接工作還有所欠缺,因此要整合行政執法與刑事司法的公共資源,形成打擊知識產權犯罪的合力。其次要保護知識產權受害人的刑事自訴權,出現此類案件,可由受害人直接向法院起訴,而不經過行政程序的處理。
三、我國侵犯知識產權犯罪司法現狀研究
(一)關于侵犯知識產權案件犯罪數額的認定問題
2011年《侵犯知識產權刑事案件的司法解釋》對銷售假冒注冊商標罪的未遂狀態進行了規定,以貨值金額15萬元為入罪起點。對此金額的計算,司法實踐中往往按照2004年司法解釋中對“非法經營數額”的認定方式進行認定,即已經銷售的,按照實際的銷售價格計算,未銷售的,按照標價或者已查清的實際銷售平均價格計算;沒有標價或無法查清的,按照市場中間價計算。而在實踐中,未銷售額往往沒有標價,已銷售的往往無法查證,而采用市場中間價則成為了常態,而按照市場正品的價格往往比較高,這就造成了銷售同樣的侵權產品,未遂的處罰重于既遂的處罰。
筆者認為,只有假冒注冊商標的商品充當正品出售的情況下,對未出售的商品按照被侵權產品的市場中間價進行估價才是合理的。因為最大限度的接近真實也是證據關于真實性的要求。對侵權產品價格的認定要以最大限度的接近真實價格為主,而不能以懲罰犯罪行為人為主。
(二)著作權犯罪中認定非法復制他人計算機軟件的問題
在侵犯軟件著作權中,要認定為犯罪,就需要對行為人是否復制了他人的軟件進行認定,而在認定中,就需要對兩個軟件進行對比,而這又涉及到較強的專業性,往往是以司法鑒定的形式作出的。司法鑒定主要包含兩個要點,其一是對于實質相同的判斷,其二是對于數據文件的相同百分比的判斷。而鑒定機構在對數據相同百分比的認定中也有不同意見,有機構認為達到30%即為實質相同,而有機構認為要達到70%才算實質相同。由于鑒定機構意見的不同,往往會形成此罪與彼罪的區別。
筆者認為,認定是否構成對軟件的復制,則要進行區分。將相同部分找出來,如果相同的部分屬于創意性表達,則可認定為實質相同,如果相同部分不屬于創意性表達,則不能認定為實質相同,也就不能認定是對他人軟件的復制。
參考文獻:
[1]許浩.侵犯知識產權犯罪實務問題探討[J].鐵道警察學院學報,2015,2.
[2]孔奕博.我國侵犯知識產權犯罪的立法問題研究[J].法制博覽,2015,3.
作者簡介:
鄭雯(1986~),女,福建龍巖人,福建中煙工業有限責任公司體改法規處。