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從一起案例看無因管理的相關法律問題

2018-02-07 20:26:16熊小瓊
法制與社會 2018年3期

摘 要 2017年中,北京市西城區人民法院的一起案由為“見義勇為人受害責任糾紛”的判決經媒體的報道后引起了很大的社會反響。本文探討了該案在事實的認定和法律的適用上存在的問題,著重分析了侵權行為與見義勇為以及無因管理等行為間的區別與聯系,指出了本案既不屬于侵權行為,也不屬于見義勇為,而應當屬于普通的無因管理。

關鍵詞 無因管理 侵權行為 見義勇為

作者簡介:熊小瓊,廣東司法警官職業學院法律系,高級講師,研究方向:民商法學。

中圖分類號:D920.5 文獻標識碼:A DOI:10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.01.269

一、據以研究的案例

原告孫某訴稱,原告在北京市西城區美廉美超市購物,下電梯后看到左側上行電梯內被告李某及其小孫女摔倒,原告立即跑至電梯口幫助被告李某祖孫二人,防止二人被電梯絞住,在攙扶被告李某過程中,由于被告李某及其小孫女摔倒,被告李某較為慌亂,不慎將攙扶其的原告撞倒,導致原告摔傷造成胸椎骨折。被告李某二人出現險情,原告無任何責任及義務救助她們,但原告不顧個人安危幫助被告,其行為體現了中華民族助人為樂、見義勇為的傳統美德。對于原告所遭受的傷害及損失,請求法院判令北京美廉美連鎖商業有限公司及李某賠償原告醫療費等各項損失共計3.2萬余元。

被告李某辯稱:我們摔倒在地的時候就沒見過原告,從超市監控畫面看,我和孫女還有原告幾乎同時倒地,不存在肢體上的接觸,更不是原告自稱的在攙扶過程中被我撞到。而且原告自稱見義勇為,結果既沒阻止到我及孩子摔倒,也沒扶到人,自己摔倒了,還要求我一個受害者來賠償,這又何來的見義勇為呢。故不同意原告的全部訴訟請求。

法院審理查明,2016年7月27日11時26分許,孫某在美廉美超市白紙坊店購物后,搭乘下行扶梯準備離開時,適有李某及其孫女乘坐上行扶梯時摔倒,孫某見狀又返回,在扶梯入口處攙扶跌倒的李某,這期間,孫某跌坐在地受傷不起。事發后,李某之子劉某報警,北京市公安局西城分局白紙坊派出所接處警記錄內容為:“經民警到現場了解,報警人帶其小孫女到超市上樓梯時,不小心摔了一跤,一老太太(指孫某)幫忙扶起來的時候不慎把腰扭了,民警告知雙方協商解決或到法院訴訟。”

法院認為,因防止、制止他人民事權益被侵害而使自己受到損害的,由侵權人承擔責任。本案中,李某及其孫女摔倒后,孫某未考慮自身年事已高,不顧個人安危,為防止更大的侵害發生,立即上前予以救助,其品行值得稱贊及肯定。孫某在攙扶李某過程中自己受到損害,李某對此應承擔侵權責任。孫某在救助過程中摔倒受傷的事實,有監控錄像及公安機關接處警記錄予以佐證,李某雖對此予以否認,但未提供相應的反駁證據,故本院對李某的上述抗辯意見不予采納。依據《中華人民共和國侵權責任法》第十六條、第二十二條、第二十三條之規定,判決被告李某賠償原告孫某醫療費等各項損失合計2.6萬余元。

二、該判決存在的問題

(一)在事實認定方面存在的問題

從原告的訴稱和被告的辯稱中可以看到雙方在事實方面存在兩大分歧的焦點:一是原告是否存在攙扶被告的行為;二是原告是否為攙扶的過程中被被告所撞倒,還是自己摔倒。對這兩個關鍵的分歧,判決書只有一段含糊其辭的文字回應:經審理查明,2016年7月27日11時許,孫某在美廉美超市白紙坊店購物后,搭乘下行扶梯準備離開時,適有李某及其孫女乘坐上行扶梯時摔倒,孫某見狀又返回,在扶梯入口處攙扶跌倒的李某,這期間,孫某跌坐在地受傷不起。事發后,李某之子劉某報警,北京市公安局西城分局白紙坊派出所接處警記錄內容為“經民警到現場了解,報警人帶其小孫女到超市上樓梯時,不小心摔了一跤,一老太太(指孫某)幫忙扶起來的時候不慎把腰扭了,民警告知雙方協商解決或到法院訴訟”。

從判決書中“孫某見狀又返回,在扶梯入口處攙扶跌倒的李某”的用語可以看出,法官認定了原告有攙扶的行為,但是并沒有說明認定的依據,對于最關鍵的監控視頻的情況只字未提。如果視頻可以清晰看到雙方并無肢體的接觸或者從視頻中無法判斷雙方有無肢體的接觸,是否影響原告攙扶行為的構成?如果視頻中確實可以看出“原告搭乘下行扶梯準備離開時,適有李某及其孫女乘坐上行扶梯時摔倒,孫某見狀又返回并有向被告彎腰攙扶的舉動”的話,那么法官依據日常生活的經驗和邏輯,無論雙方有無肢體的接觸,也就是實際上有沒有扶到,都應當可以認定原告存在攙扶被告的行為。但是判決書這樣直接下結論,而不作任何說明和解釋,未免過于簡單草率,缺乏說理性。

對于第二個問題,判決書中使用了“這期間,孫某跌坐在地受傷不起”這樣極其含混不清的字眼,我們無從得知原告到底是攙扶的過程中被被告所撞倒,還是原告攙扶的過程中自行摔倒。也許是法官自身也無法認定而刻意回避了這個事實,但是該事實可能會影響后文中被告的民事責任的承擔,或者影響損失的補償和分擔,這些關鍵的事實判決書不應模棱兩可。

(二)該判決在法律適用方面存在的問題

判決書認定“孫某在攙扶李某過程中自己受到損害,李某對此應承擔侵權責任”,顯然法官認為這是一起侵權案件,“李某對此應承擔侵權責任”意味著李是侵權人。這顯然很荒謬,李某摔了一跤還把自己摔成侵權人了?既然認定為侵權行為,那法官起碼應當從侵權行為的構成要件上加以一定的說明和展開吧?撇開損害后果、因果關系不說,這里的加害行為和主觀過錯是什么?這些基本的侵權要件都不具備的話何來的侵權行為?

對案件性質的認定錯誤必然導致法律適用上的錯誤。因此后面判決書中所引用的《侵權責任法》第十六條、第二十二條、第二十三條之規定,就成了無源之水無本之木。第十六條是關于侵權損害賠償的項目的規定,第二十二條是關于精神損害賠償的規定,第二十三條是關于見義勇為行為中受益人補償義務的規定。由此也可以看出法官存在著嚴重的邏輯混亂,既然前文認定了李某的行為構成了侵權,那么直接適用第十六條和第二十二條進行判決就好;如果適用第二十三條那就是將此案認定為見義勇為,而不是一個侵權案件。實務中同一行為有可能引起兩種法律關系的發生,比如說甲被歹徒乙搶劫,丙見義勇為上前幫忙,結果被歹徒捅了一刀。那么丙與乙之間就是侵權賠償關系,而丙與甲之間產生的就是見義勇為的補償關系。而不是丙與甲之間既是見義勇為關系同時又是侵權關系,不能要求甲既向丙承擔侵權責任又承擔見義勇為的補償關系。endprint

三、侵權行為、見義勇為與無因管理

(一)此案為什么不宜定性為侵權糾紛

首先此案不屬于第三人侵權引起的糾紛,孫某的摔倒是由于自身的原因,并沒有外來的侵權人。因此這并不是一個由于第三人的侵權行為所引發的見義勇為案件。其次法官將案件性質定性為侵權糾紛,判決書中引用了《侵權責任法》第十六條、第二十二條之規定,判決被告李某賠償原告孫某醫療費等各項損失合計2.6萬余元。顯然認定被告李某是侵權人,原告孫某是被侵權人,這樣的認定更是沒有任何法律依據。

所謂侵權行為,是指民事主體違反法定義務,侵害他人合法權益,依法應當承擔民事責任的行為。作為一般侵權行為必須具備四個構成要件,即:違法行為、主觀過錯、損害事實和因果關系。 在孫某訴李某案中,被告李某既不具備侵權行為所必須的主觀過錯,客觀上也沒有實施任何的違法行為。孫某的摔倒一則可能是她急于攙扶的過程中自身失去重心倒下,二則即便是如原告聲稱的是在攙扶李某過程中被李不小心碰倒,最多也只是一個意外事件,根本談不上侵權。對孫的摔倒李某主觀上既不存在故意,也不存在過失,沒有任何過錯。因此將李某認定為侵權人是一個嚴重的定性錯誤。

(二)此案為什么不宜定性為見義勇為

此案的判決書中同時還引用了《侵權責任法》的第二十三條作為判決的依據。第二十三條規定:“因防止、制止他人民事權益被侵害而使自己受到損害的,由侵權人承擔責任。侵權人逃逸或者無力承擔責任,被侵權人請求補償的,受益人應當給予適當補償。”該條文被學者稱之為“見義勇為”條款。同時《民法通則》第九十三條規定:“沒有法定的或者約定的義務,為避免他人利益受損失進行管理或者服務的,有權要求受益人償付由此而支付的必要費用。”該條文規定的是民法理論上的無因管理行為。此案的處理應當適用哪一個條文更為恰當?見義勇為與無因管理有何區別與聯系?

所謂無因管理是指沒有法定的或約定的義務,為避免他人利益受損失而進行管理或服務的行為。見義勇為的行為完全符合無因管理的構成要件,也就是說見義勇為行為構成無因管理。既然這樣,《民法通則》的第109條和《侵權責任法》的第23條為何還要單獨對見義勇為加以規定?筆者認為主要的原因在于:見義勇為屬于無因管理中的一種特殊情形,特殊在“勇”字上,即情況具有相當的急迫性和高度的危險性,故見義勇為屬于高危情形下的無因管理。正因其高危性,給管理人造成的損害后果往往可能比較嚴重,比如說見義勇為人被持刀搶劫的歹徒捅成重傷,救人者自己被水淹死等現象生活中并不罕見。《民通意見》第一百三十二條規定:“民法通則第九十三條規定的管理人或者服務人可以要求受益人償付的必要費用,包括在管理或者服務活動中直接支出的費用,以及在該活動中受到的實際損失。”因此按照一般的無因管理之債的規定來處理的話,則受益人需要承擔見義勇為人所遭受的全部損失,這樣的責任顯然過重,有失公平。立法者正是考慮到了這一點,故將見義勇為行為單獨加以規定,規定了“被侵權人請求補償的,受益人應當給予適當補償”,將損失在當事人之間進行合理的分攤,體現了民法中的公平責任原則。同時為了保障見義勇為人的利益,各地政府也紛紛出臺了有關見義勇為的保障和獎勵條例,由政府來承擔起相應的責任,而不僅僅是由雙方當事人來分擔損失。

此案當中孫某見到李某和孫女在扶梯上摔倒,為避免兩人被電梯絞住急忙趕去攙扶,而在攙扶的過程中導致了自身的摔倒和受損,完全符合了無因管理的構成要件。但它并不符合見義勇為的行為特征,因為攙扶摔倒的人的行為完全沒有危險性,這只是一個普通的無因管理行為,因此此案判決將孫某的行為定性為見義勇為是不妥當的。

(三)本人未實際受益是否影響無因管理的成立

此案中被告李某抗辯稱孫某沒有扶到自己,這是否會影響無因管理的構成?亦即無因管理的構成是否必須以受益人實際受有利益為前提條件?根據《民法通則》第九十三條的規定,無因管理的構成需要具備三個要件:一是主觀方面必須是為了避免他人利益受損;二是客觀方面為他人事務進行了管理或服務;三是管理人沒有法定或者約定的義務。可見被管理人是否實際受有利益并非無因管理的構成要件。孫某的攙扶行為顯然是出于為避免李某利益受損的目的而為之,不論其行為是否達到了切實地避免孫某損失的目的,也就是無論其是否扶到了孫某,其行為均可成立無因管理。但是在此案中孫某作為管理人自身也具有一定的過錯,作為一個年逾七旬的老人,自身的身體狀況顯然已經不適合做過于急迫的助人舉動,孫某在幫人的過程中忽略了自身的安全,也有一定的主觀過錯,應根據其過錯程度適當地減輕李某的償付責任。

注釋:

中國裁判文書網:(2017)京0102民初14283號.endprint

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